GeoSELECT.ru



Право / Реферат: Класіфікація майна у міжнародному приватному праві (Право)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Класіфікація майна у міжнародному приватному праві (Право)


Міністерство освіти України
Національний Технічний Університет України
"КПІ"

навчальна дисципліна:
міжнародне приватне право



КЛАСІФІКАЦІЯ МАЙНА
У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

(реферат)



Студентa 4-го курсу
факультету права



Київ, 1999 р.



Зміст


Вступ
1. Рухоме і нерухоме майно.
2. Закон місцезнаходження речі.
3. Інститут набувалої давності.
4. Колізійні питання права власності за законодавством України.
Висновки
Література



Визначальним у формуванні колізійних норм стосовно питань власності
майже в усіх державах є поділ майна (речей) на рухоме і нерухоме. Від цього
залежить визначення змісту права власності, форма та умови переходу права
власності на це майно. Цивільне законодавство багатьох держав проводить
досить чітке розмежування між рухомим та нерухомим майном. Так, відповідно
до норм Цивільного кодексу Франції до нерухомого майна належать: земельни
ділянки; незібраний урожай; предмети, що їх власник землі помістив на свою
ділянку для обслуговування та експлуатації (наприклад, тварини для
обробітку землі, рільничі знаряддя); речі з'єднані з землею назавжди;
позови, які мають своїм предметом повернення нерухомості. Рухомими за
нормами того ж Кодексу вважаються речі, які можуть змінювати своє
місцезнаходження (скажімо, рухаються самі); зобов'язання та позови, що
мають своїм предметом сплату грошових сум чи права на рухомі речі; акції
або частки у фінансових, торговельних чи промислових компаніях; вічні чи
довічні ренти, сплачувані державою чи приватними особами (статті 516-529
Цивільного кодексу Франції).
Відповідно до Цивільного кодексу Португалії до нерухомих речей належать
міські та сільські будівлі та споруди; води; дерева, кущі, плодові
насадження, якщо вони тісно пов'язані з землею; спадкові права на вказане
майно; частини сільських та міських споруд; усяка рухома річ, з'єднана
назавжди з ними. Усі інші речі вважаються рухомими (статті 204-205).
Приблизно таким же змістом є поділ речей на рухомі та нерухомі у багатьох
інших правових системах. Ці речі можуть обліковуватись у спеціальних
реєстрах (ст. 205 Цивільного кодексу Португалії).

№ Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997
Стосовно нерухомого майна законодавство, судова практика, доктрина
багатьох держав, у т.ч. "сім'ї континентального права", свідчить, що право
власності регулюється законом місцезнаходження речі.№ Таким вважається,
зазвичай, закон держави, на теріторії якої знаходиться річ на момент
виникнення факту, що викликає правові наслідки (ст. 21(2) Закону з
міжнародного приватного права Угорщини 1979 р., ст. 24 Закону з
міжнародного права Польщі 1965 р. та ін.). Цей принцип завжди
застосовувається до права власності на земельні ділянки. А місцеві закони
здебільшого не допускають передачі землі у власність іноземцям. Тому вимоги
іноземців про надання їм таких прав лише на підставі того, що вони можуть
бути суб'єктами права власності у державі їх громадянства чи постійного
місця проживання (тобто у "власній" державі), є безпідставними.
Питання колізійного регулювання правового статусу рухомого майна (права
вимоги, цінних паперів, транспортних засобів тощо) є дещо складнішим. У
таких випадках часто застосовують прив'язку до закону місцезнаходження
речі. Наприклад, відповідно до ст. 59 Договору про правову допомогу,
укладеною між Україною та Білорусією, передача чи переказ речей, грошових
сум із теріторії однієї держави на теріторію іншої здійснюється відповідно
до законодавства тієї держави, на теріторії якої знаходяться ці речі чи
суми. Окрім зазначеної колізійної прив'язки, можуть застосовуватися й інші,
приміром, особистий закон власника. Але переважно цей принцип
застосовувається як виняток або в окремих державах (Аргентина, Бразилія).
Загальновизнано, що коли річ у певній державі правомірно перейшла у
власність іншої особи за законами цієї держави, то в разі зміни
місцезнаходження речі право власності на неї зберігається за її власником.
У такий спосіб визначається право власності на річ, набуту за кордоном.
Якщо ж право на річ набувається не в тій державі, де вона знаходиться, то
питання, за яким законом визначається право власності у правових системах,
вирішується по-різному. В одних застосовують закон місцезнаходження речі, в
інших — особистий закон власника. Обсяг прав власника визначається за
законом місцезнаходження речі. Тобто, переміщення речі з однієї держави в
іншу змінюється і зміст прав власника. Водночас не має значення, які права
належали власникові речі до її переміщення в іншу державу. Отже, право
власності на річ, набуту іноземцем на своїй батьківщині, визначається за
ним, але зміст цього права визначатиметься не законом його громадянства, а
законом місцезнаходження речі.
Держави "сім'ї загального права", використовуючи тривалий час принцип
особистого закону власника щодо права власності на рухомі речі, нині також
переходять до принципу закону місцезнаходження речі.№
Отже, вирішальним для визначення прав на рухомість і нерухомість є
законом її місцезнаходження.
У законодавстві багатьох держав колізійне регулювання права власності
пов'язане з інститутом набувальної давності, зміст якого полягає в тому, що
фізична та юридична особа, яка хоч і не є власником майна, але
добросовісно, відкрито, неперервно здійснює володіння цим майном, наче
власним, упродовж тривалого строку, набуває права власності на це майно
(ст. 234 Цивільного кодексу Російської Федерації; статті 2262-2265
французького Цивільного кодексу; ст. 937 німецького Цивільного зводу; ст.
728 швейцарського Цивільного кодексу). За загальним правилом, закріплення
прав на річ за правом набувальної давності регулюється законом
місцезнаходження речі в момент початку строку набувальної давності з
допущенням посилання на правопорядок держави, на теріторії якої закріплення
речі за правом набувальної давності було виконано, чи за законодавством
держави, на теріторії якої річ знаходиться на момент спливу строку
набувальної давності (ст. 22(1) Закону з міжнародного приватного права
Угорщини 1979 р.).
Низка спеціальних колізійних прив'язок застосовувається до особливих
випадків. Наприклад, щодо речей, які передаються за зовнішньоторговельними
угодами; тих, що знаходяться в дорозі. Так, Гаазькою конвенцією про право,
застосовуване до переходу права власності, в міжнародній торгівлі товарами
1958 р. вирішуються питання, пов'язані з переходом права власності не на
підставі принципу lex rei sitae, а з огляду на зобов'язальний статут, себто
право, застосовуване до зовнішньоторговельної угоди сторін.

№ Богуславский М.М. Международное частное право. — М.: Международные
отношения, 1994. — С. 165.
Для визначення права власності на рухоме майно, що знаходиться в
дорозі, може застосовуватися закон країни, з якої річ відправлено, або
закон місця призначення речі. Так, остання колізійна прив'язка передбачена
ст. 23(2) Закону з міжнародного приватного права Угорщини 1979 р.
Цивільник кодекс України не поділяє речі на нерухомі та рухомі, хоча в
окремих нормативно-правових актах використовувається понятя "нерухоме
майно", як, скажімо, в Законі "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 14
березня 1995 р. За його нормами нерухомим майном вважаються будівлі,
споруди, приміщення. Законодавець України здебільшого виходить з однакових
позицій щодо застосування колізійних норм стосовно питань власності на
рухоме та нерухоме майно. Мова йде про норми статей 569, 569і Цивільного
кодексу України та міжнародних угод за її участю. І все ж основною в
законодавстві України щодо визначення, права власності є колізійна
прив'язка до закону місцезнаходження речі.
На відміну від чинного Цивільного кодексу України, проект Цивільного
кодексу містить вказівку на поділ майна на рухоме та нерухоме. Відповідно
до зазначеного законопроекту право власності та інші речові права на рухоме
та нерухоме майно визначаються за правом країни, в якій це майно
знаходиться, якщо інше не передбачено законом. Належність майна до рухомих
та нерухомих речей, а також іншу юридичну кваліфікацію майна пропонується
визначати за правом країни, в якій це майно знаходиться (ст. 1581).
Виникнення та припинення права власності на річ визначається за законом
країни, де ця річ знаходилася на момент, коли мала місце дія чи інша
обставина, яка виявилася підставою для виникнення або припинення права
власності, якщо інше не передбачене законом України.№

№ Цивільний кодекс України. — К., 1997
Відповідно до ч. 1 ст. 1582 проекту Цивільного кодексу України
виникнення та припинення речових прав на рухоме та нерухоме майно
пропонується визначати за правом країни, це майно перебувало в момент, коли
мала місце дія або інша обставина, яка стала підставою для виникнення та
припинення речових прав,якщо інше не передбачено законом.
Що ж до спеціальних випадків визначення права власності, то виникнення
та припинення цього права на річ за зовнішньоторговельною угодою
визначається за законом місця її укладання, якщо інше не встановлено
погодженням сторін (ч. 2 ст. 569 Цивільного кодексу України). Місце
укладання угоди визначається за законами України (ч. 4 ст. 569 Цивільного
кодексу України; ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність"). Відповідно до ч. 2 ст. 1582 проекту Цивільного кодексу
України виникнення й припинення речових прав на рухоме майно, що є
предметом правочину, пропонується визначати за правом країни, котрій цей
правочин підпорядкований, якщо інше не встановлене погодженням сторін. Тут
же зазначається, що вибір права країни сторонами правочину не зачіпає прав
третіх осіб.
Право власності на річ, що знаходиться в дорозі за
зовнішньоторговельною угодою, визначається за законом країни, з якою цю річ
відправлено, якщо інше не встановлено погодженням сторін (ч. 3 ст. 569
Цивільного кодексу України). Аналогічно пропонується вирішити колізійні
питання щодо речових прав на рухоме майно, що перебуває в дорозі, і в ст.
1584 проекту Цивільного кодексу України. До того ж, у ст. 1583 цього
проекту пропонується визначити речові права на транспортні засоби та інше
майно, що підлягає занесенню до державних реєстрів, за правом країни, в
якій ці транспортні засоби або майно зареєстровані.
Проект Цивільного кодексу має й деякі інші новели.Зокрема, у ч. 3 ст.
1582 зазначається, що виникнення права власності на майно внаслідок
набувальної давності визначається правом країни, в якій майно знаходилося
на момент спливу строку набувальної давності.
Використання зазначених колізійних прив'язок стосовно права власності
на річ допомагає вирішити ряд практичних питань, наприклад, ти, що
стосується переходу права власності. Адже цей момент є вихідним для цілей
оподаткування за реалізації продукції (робіт, послуг), коли беруться до
уваги базисні умови поставки (визначені згідно з Міжнародними правилами
інтерпретації комерційних термінів у редакції 1990 р.), що обрані
сторонами, незалежно від строків здійснення оплати за договором.



Література


Конституція України. — К., 1998
Закон України "Про право власності" від 7 лютого 1991 р.//Урідовий
кур'єр. — 1992. — №10. — С.4
Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
оренду майна державних підприємств та організацій" від 14 березня 1995
р.//Урідовий кур'єр. — 1995. — №84. — С.5
Цивільний кодекс України. — К.,1997. — С.124
Богуславський М.М. Международное частное право. Международные отношения
— М., 1994. — С. 165
Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. — К.: Вентурі,
1996
Попов А.А. Международное частное право. — Харьков. "РА", 1998. — С.94
Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997







Реферат на тему: Классификация вещей и видов собственности

Оглавление
контрольной работы по дисциплине «Римское право»
на тему «Классификация вещей и видов собственности»


ВВЕДЕНИЕ - 3 -
Раздел 1. Понятие вещи в римском праве - 4 -
Раздел 2. Классификация вещей - 5 -
Раздел 3. Понятие и содержание права собственности - 13 -
Раздел 4 Виды права собственности - 17 -
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 22 -
Список использованной литературы - 23 -

ВВЕДЕНИЕ


С древнейших времен люди в процессе своей жизнедеятельности вступают
между собой в определенные общественные отношения, большинство из которых
регулируются нормами права и соответственно назывались правовыми
отношениями. Значительная часть правовых отношений возникает по поводу
создания, приобретения, отчуждения, использования, передачи различного
имущества и т.п.
Римское право частной собственности развивалось из частного владения
на землю, которая в ранний период республики являлась еще собственностью
римского народа.
Частное владение постепенно превращается в частную собственность.
Право частной собственности имело своей целью прежде всего установить право
рабовладельцев на землю, обеспечить неограниченную возможность
бесконтрольной эксплуатации рабов и надежную регламентацию товарооборота.
Римляне впервые разработали право частной собственности. Римские
юристы и магистраты практической деятельностью настолько усовершенствовали
эти правовые институты, что они оказались способными пережить на многие
века своих создателей.

Раздел 1. Понятие вещи в римском праве


В классический период в римском праве выработалось понятие вещей в
широком значении. Этим широким понятием охватывались не только вещи в
обычном смысле материальных предметов внешнего мира, но также юридические
отношения и права.
Вещи телесные и бестелесные. Гай так и делит вещи на телесные
(corporales), которые можно осязать (quae tangi possunt) и бестелесные
(incorporales), которые нельзя осязать (quae tangi non possunt). В качестве
примеров res incorporales Гай называет наследство, узуфрукт ,
обязательства. Следует отметить, что в числе примеров res incorporales Гай
не упоминает права собственности: римские юристы не различают четко право
собственности на вещь и самую вещь, вследствие чего право собственности
попадает у них в категорию corpora, телесных вещей.
В отрывке из комментария Ульпиана к преторскому эдикту в Дигестах на
вопрос, что составляет предмет иска о наследстве, дается такой ответ:
«Universas res hereditarias in hoc iudi-cium venire, sive iura sive corpora
sint», т.е. предмет этого иска составляют все вещи наследства, будут ли то
«права» или «телесные предметы».
Сопоставляя это место источников с примерами, приводимыми Гаем,
приходится признать, что разделяя вещи на телесные и бестелесные, Гай
разумеет под последними не вещи, в смысле предметов внешнего мира, а именно
права.

Раздел 2. Классификация вещей


Вещи движимые и недвижимые. Деление вещей на движимые и недвижимые в
римском праве не имело особого значения. И те и другие подлежали почти
одинаковым юридическим нормам.
Тем не менее это естественное деление играло некоторую характерную и
для рабовладельческого Рима роль. Недвижимостями считались не только
земельные участки (praedia, fundi) и недра земли, но и все созданное чужим
трудом на земле собственника. Оно признавалось естественной или
искусственной частью поверхности земли — res soli. Сюда относились
постройки, посевы, насаждения. Все эти предметы, связанные с землей или
фундаментально скрепленные с ее поверхностью, считались ее составными
частями. Они подлежали правилу superficies solo cedit — сделанное над
поверхностью следует за поверхностью. Невозможной представлялась отдельная
собственность на дом и на землю. Воздушное пространство над участком тоже
рассматривалось, как часть поверхности.
Под res mobiles или per se moventes понимались мебель, домашняя
утварь, рабы, животные.
Деление вещей на движимые и недвижимые приняло более четкий характер
при принципате. В эпоху домината передача прав на недвижимости
регламентировалась уже специальными правилами, направленными на обеспечение
публичности соответствующих сделок. К этому же времени окончательно
сложились особые права на недвижимости: оброчные земли, эмфитевзис,
суперфиций. Впрочем уже по законам XII таблиц приобретение земли и движимых
вещей по давности владения требовало разных сроков: для давностного
завладения землей был установлен в связи с системой двухпольного хозяйства
более длительный (два года) срок, чем для движимых вешей (один год). Не все
недвижимости были подчинены единообразной регламентации;
Учитывалось местоположение участков в связи с их хозяйственным
назначением, различались praedia urbana — городские участки, застроенные
для городских жилищ, городских ремесленных и промышленных заведений, и
praedia rustica — сельскохозяйственные участки: поля, луга, леса,
деревенские жилища и склады. Различались также земли италийские и
провинциальные.
Res mancipi et res пес mancipi. Старое и главное деление цивильного
права вещей на res mancipi и res пес mancipi сохранилось до начала империи.
Все вещи считаются вещами манципия или нвманципия. Вещами манципия
являются земельные участки на италийской земле и притом как сельские, каким
считается поместье, так и городскив, каков дом; также права сельских
участков, например, дорога, тропа, прогон, водопровод; также рабы и
четвероногие, которые приручаются к упряжке или ярму, например, быки, мулы,
лошади и ослы. Остальные вещи считаются нвманципиальными[1].

Как видно из текста, круг res mancipi был очерчен довольно узко. Он
охватывал ager romanus, а с конца республики, когда владычество римлян
распространилось на всю Италию, земельные, участки, расположенные в Италии,
построенные на них дома и предиальные (земельные) сервитута, на рабов и
вьючных или упряжных животных, обслуживающих земли римских землевладельцев.
Наоборот, к числу res пес mancipi относились все вещи, не входящие в
группу res mancipi, в частности, провинциальные земли и все движимые вещи,
мелкий скот (свиньи, овцы, козы), мебель, продовольствие и т. д.
Это деление определялось тем, что к числу res mancipi относились вещи,
которые издревле и еще ко времени законов XII таблиц рассматривались как
наиболее ценные части римского земельного хозяйства. Глава семьи силою,
хватая их рукой (manu capere), заставлял рабов и крупный домашний скот
работать на себя. С экономическим значением res mancipi была связана и
основная особенность их юридического положения: особо усложненный порядок
перенесения права собственности на эти вещи. В то время, как для отчуждения
вещей res пес mancipi было достаточно простой передачи (traditio), для
отчуждения res mancipi требовалось применение формальных и сложных способов
— mancipatio или in iure cessio.
Вещи делимые и неделимые. Различались вещи делимые и неделимые.
Делимыми признавались вещи, которые от разделения не изменяют ни своего
рода, ни своей ценности; каждая отдельная часть представляет прежнее целое,
только в меньшем объеме: pro parte divisa.
Кроме материального разделения вещей, мыслилось и разделение права на
так называемые идеальные доли. В таких случаях право на вещь, не
разделенную материально, признавалось принадлежащим и нескольким лицам всем
вместе и каждому из них на известную долю ценности вещи, на 1/2, 1/3, и т.
д.: totius corporis pro indiviso, pro parte dominium habere. При
прекращении общей собственности на вещь, т. е. права собственности,
принадлежавшего нескольким лицам в идеальных долях, имела большое значение
юридическая делимость или неделимость вещи: только в первом случае
допускалось ее разделение в натуре между бывшими общими собственниками. Во
втором случае вещь оставалась в собственности одного из них, а остальные
получали денежную компенсацию.
Делимыми считались земельные участки; построенные на них здания
делились, но только вертикально. Внешними признаками разделения служили
стены, границы и межи[2]. Делимыми считались и движимые вещи, как сырье,
материалы однородного состава (руда, камни, песок).
Вещи потребляемые и непотребляемые. К потребляемым относились вещи,
которые, согласно их прямому назначению, при первом же пользовании
материально уничтожались — res quae ipso usu consumuntur, tolluntur. Сюда
относились продовольствие и деньги, последние в том смысле, что при каждом
расчете они терялись для собственника. Непотребляемыми вещами считались
такие, которые не изнашивались от употребления (драгоценный камень), или
если и уничтожались, то постепенно, теряя свою ценность и способность
выполнять свое назначение — res quae usu minuuntur.
Так как пользование потребляемыми вещами связано с их уничтожением, то
при предоставлении собственником другим лицам права пользования
потребляемыми вещами, возврат их эквивалента обеспечивался особыми
гарантиями.
Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуальные (genus et
species). Знакомство с греческими приемами общей систематики привело еще
«старых» римских юристов периода республики к применению понятий рода и
вида в отношении вещей. Это естественнонаучное и логическое деление вещей
дополнялось требованием исследовать в каждом отдельном правоотношении
намерения сторон — рассматривали ли они вещь, объект юридической сделки,
как вещь родовую (genus), т. е. обладающую общими чертами данной группы
вещей, или как индивидуальную (species), как данный экземпляр определенного
рода вещей. Классики относили к genus вещи, имеющие один общий род и не
имеющие в обороте индивидуальности. Их меновая ценность определялась по их
роду, мере, весу, числу, как это видно из выражений — res, quae in genere
suo functionem suam recipiunt, res quae numero mensura, pondere consistunt
— вещи, которые своим родом осуществляют свое назначение, которые
определяются числом, мерой, весом[3].
Родовым вещам противопоставлялись видовые, индивидуально определенные
вещи.
Значение этого деления выступало в различном решении вопроса о риске
случайной гибели вещи или партии вещей. Если вещь или партия вещей
рассматривалась участниками правоотношения, как родовая, то она считалась
юридически не подвержена ной гибели, ибо всегда могла быть заменена другой
однородной вещью или другой партией однородных вещей. Отсюда правило —
genera non pereunt (род не погибает). В случае же гибели индивидуально
определенной вещи, лицо, обязавшееся доставить ее, освобождалось от
обязанности замены. Из понятия родовых вещей впоследствии развилось
неизвестное ранее понятие вещей заменимых (res fangibiles), т. е. таких,
которые оборот (а не участники каждого данного правоотношения) обычно
рассматривает как определяемые родом, весом, мерой, числом.
Веши простые и сложные. Следуя стоической философии, Помпоний
различал три вида вещей: «Существует же три рода тел: один, который
составляет одно целое и по-гречески обозначается как «единое бытие», как
например, раб, бревно, камень и подобное; другой род, который состоит из
составных, т. в. нескольких, между собой связанных тел, что называется
составным телом, как например, здание, корабль, шкаф; третий, состоящий, из
раздельных вещей, как многие не связанные одно с другим, но объединенные
одним именем, например, народ, легион, стадо».

(1) Простые вещи — corpus, quod uno spiritu continetur — образующие
нечто физически связанное и однородное, не распадающееся на составные части
(раб, бревно, камень и т. п.).
(2) Сложные вещи, состоящие из искусственных соединений разнородных
вещей, имеющих между собой материальную связь и носящих общее наименование
— universitates rerum cohaerentium, например, здание, корабль, шкаф. Части
сложных вещей не терялись вполне в целом, они были до их соединения
отдельными вещами и могли даже принадлежать разным лицам. Права этих лиц
определялись в зависимости от свойств соединения и отношений между
соединенными вещами. Иногда права других лиц не прекращались и после того,
как их вещь стала частью чужой сложной вещи. С другой стороны, соединенные
части подчинялись праву, установленному на целое.
(3) Наконец, третью группу составляли совокупности раздельных вещей —
universitates rerum distantium, материально не связан
ных, соединенных только одним общим назначением и именем, например,
стадо, легион. Это — временные хозяйственные или организационные
объединения вещей или лиц. В таких случаях предметами правоотношений могли
быть лишь отдельные вещи, входившие в целое. Однако, уступая требованиям
оборота, римляне допускали в области прав на эти вещи также и влияние
целостного представления; например, собственник ста-д мог истребовать все
стадо, доказав право собственности на б льшую часть отдельных животных,
ответчику же предоставля-л сь доказывать, что остальные не принадлежали
истцу; при узуфрукте и залоге стада управомоченный должен был нормально
эксплуатировать именно все стадо, пополняя убыль из приплода или путем
прикупки, убоя и отчуждения негодного материала.
Вещи главные и побочные. Вещами побочными или придаточными
(accessorium) являлись вещи, определенным образом зависящие от главной вещи
и подчиненные юридическому положению последней. Основными видами побочных
вещей считались: части вещи, принадлежности и плоды[4].
Части вещи не имели юридически самостоятельного существования. Когда
вещь в целом являлась объектом юридической сделки, то последствия этой
сделки распространялись и на все части вещи. Объектом самостоятельных
сделок часть вещи могла быть лишь в случаях своего отделения от целого.
Таким образом, нахождение составных частей в составе главной вещи подчиняло
их ее юридическому положению и прежние юридические отношения по поводу
частей считались прекратившимися, пока длилось их соединение. Римляне
проводили следующие различия: а) если соединение сопровождалось изменением
сущности включенной вещи или нераздельностью полученного соединения, то
права на присоединенную вещь прекращались навсегда для ее собственника,
например, растворенное вино; б) если ни присоединенная, ни главная вещь не
меняли своей сущности, а совокупная вещь, сверх того, не становилась
нераздельной, то при выделении вещи, присоединенной к главной,
восстанавливалось прежнее юридическое положение присоединенной вещи.
Так, согласно законам XII таблиц, при застройке чужого бревна в здание
собственник не мог требовать выделения бревна из чужого дома, пока
собственник дома сам не разберет его и не выделит бревна. Тогда бревно
снова признавалось собственностью прежнего хозяина и становилось
самостоятельным объектом иска (actio de tigno iuncto, rei vindicatio).
Принадлежностью называется вещь, связанная с другой (главной) вещью не
физически, а экономически: главная вещь не считается незаконченной, если от
нее отделена принадлежность; принадлежность также может существовать
отдельно от главной вещи, однако лишь при совместном использовании той или
другой вещи достигается хозяйственный результат (например, замок и ключ).
Ввиду самостоятельного физического существования, принадлежность может
быть предметом самостоятельных прав на нее. Однако при отсутствии
специальных оговорок заинтересованных лиц все правовые отношения,
устанавливаемые на главную вещь, считаются распространяющимися (ввиду
хозяйственной связи между обеими вещами) и на принадлежность к ней (отсюда
афоризм: «принадлежность следует судьбе главной вещи»).
Плоды. Плодами естественными считались прежде всего органические
произведения вещей, постоянно и регулярно получаемые от эксплуатации
плодоприносящих вещей, без изменения их хозяйственного назначения, в мире
как растительном (огороды, деревья), так и в животном (шерсть, молоко).
Охота на водных и земельных пространствах составляла плод участков,
если они специально были отведены для охоты. Относительно недр земли мнения
классиков расходились, но большинство относило продукцию недр земли к
плодам. Право Юстиниана стало на ту же точку зрения и относило к плодам
продукцию каменных карьеров, что было в духе охватившего ту эпоху интереса
к монументальному строительству[5].
Плоды делились на: a) fructus pendentes — плоды, еще соединенные с
производящей их вещью; б) fructus separati — плоды, уже отделенные от
производящей их вещи; в) fructus percepti — плоды, не только отделенные, но
и захваченные кем-либо для себя или для другого. Они в свою очередь
подразделялись на fructus exs-tantes — плоды, наличные в натуре и fructus
consumpti — плоды потребленные, переработанные или отчужденные. Различали
еще категорию плодов — fructus percipiendi, несобранных по упущению, но
подлежащих сбору при правильной хозяйственной эксплуатации вещи.
Юридическое значение понятия плодов и различия их видов заключалось в
различии их правовой судьбы при наличии права собственности, какого-либо
иного права на плодоприносящую вещь или при установлении особых
правоотношений по поводу такой вещи .
При истребовании вещи собственником путем виндикационно-го иска
наличные плоды всегда подлежали возвращению собственнику вместе с вещью. За
потребленные же плоды добросовестный приобретатель ответственности не нес.
Это ограничение прав собственника вещи было объяснено на основе анализа
римских источников Л.И.Петражицким, доказавшим, что ограждая
добросовестного владельца от требований по поводу потребленных им плодов,
римское право стремилось обеспечить устойчивость хозяйственных отношений,
охранить лицо, неправомерно, но добросовестно владевшее чужой вещью, от
обременительной обязанности возмещать доходы, которые были, может быть,
давно потреблены в ошибочной уверенности, что они принадлежат тому, кто их
потребил.
Доходы. Юридическое понятие плодов было римскими юристами расширено и
обнимало всякий регулярный доход, как приносимый вещью естественным путем,
так и получаемый на основании особых правоотношений по поводу
плодоприносящей вещи, например, проценты, получаемые с капитала.
Имущество. Постепенно римляне пришли к представлению об объединенных
хозяйственным назначением целых имущественных комплексах.
Самое раннее обозначение имущества гражданина дано в законах XII
таблиц термином familia pecuniaque — первоначально совокупность рабов и
скота (pecus-pecunia). Позднее familia обозначала и всю совокупность
имущества. В цивильном праве укрепилось понятие имущества, добытого трудами
домовладыки — patrimonium (отчины), переходящего с соответствующими
культовыми обязанностями к наследникам.
В преторском праве иногда употребляется термин «отцовское и дедовское
добро» (bona patema avitaque — в формуле объявления лица расточителем). Но,
конечно, понятие имущества обнимает собой все то, что принадлежит данному
лицу, независимо от того, само лицо приобрело это имущество, или имущество
досталось ему по наследству. При жизни собственника его добро — bona —
гарантирует кредиторов в платеже долгов. Отсюда Павел сделал вывод, что
имуществом каждого лица считается то, что остается после удовлетворения
кредиторов, за вычетом долгов. Как некоторое обособленное имущество
рассматривалось имущество, выделенное домовладыкой в пользу раба или
подвластного для самостоятельного хозяйствования и управления (так
называемый пекулий).
Вещи в обороте и вне оборота — res in conunercio et res extra
commercium. Римские юристы различали вещи в обороте, res in commercio, и
вещи вне оборота, res extra commercium. К первой категории относились все
вещи, составляющие объекты частной собственности и оборота между отдельными
людьми. Выражение in commercio esse означало, что такие вещи могли быть
предметами мены, оборота по оценке — aestimationem recipiunt[6].
Внеоборотными вещами — res extra commercium — считались такие вещи,
которые или по своим естественным свойствам или в силу своего особого
назначения не могли быть предметами частных правоотношений: res quarum
commercium non est (D. 18. 1. 16. рг.). Классические юристы признавали
группу вещей omnium communes, а в Институциях Юстиниана повторили, что есть
вещи, которые согласно естественному праву, принадлежат всем. Сюда
относились: а) воздух, б) текучая вода и в) моря со всем, что в них
водится.
Другую группу внеоборотных вещей составляли публичные вещи (res
publicae). Основным и единственным хозяином публичных вещей считался
римский народ.
Имущества общин-городов (civitates) на практике также назывались res
publicae. Таким образом, res publicae, во-первых, служили по воле
государства или общин удовлетворению их потребностей как носителей власти.
Во-вторых, res publicae служили источником государственных доходов и
покрывали фискальные нужды — in patrimonio populi vel fisci — в имуществе
народа или фиска. Сюда входили общественные здания и укрепления, служившие
целям управления и защиты.
Следующую категорию публичных вещей составляли вещи, назначенные для
общего пользования всех граждан государства или общины и служившие для
удовлетворения общественных потребностей и целей — res universitatis. Сюда
относились, прежде всего, публичные дороги и реки.
Реки делились римлянами на flumina publica и privata, в зависимости от
того, пересыхали ли они на известное время года или нет. К публичным
относились непересыхающие реки, т. е. реки, на которых было возможно
постоянное судоходство. В случаях, когда реки пересыхали или покидали свое
русло, последнее переходило в собственность прибрежных владельцев.
Помимо публичных рек и дорог, римские источники относили в группу
вещей общего пользования театры, стадионы, бани и пр. — quae in usu publico
sunt. Пользование этими вещами предоставлялось всем гражданам.
Наконец, вне оборота были res divini iuris — вещи божеского права,
которые не были способны быть предметом чьего-либо гражданского права. Сюда
относились вещи, посвященные богам (res sacrae) — храмы, богослужебные
предметы (Гай. 2. 9); места погребения членов рода, семьи, отдельного
человека и даже раба — res religiosae (Гай. 2. 4). Наконец, публичное право
считало res sanctae городские стены и ворота каждой общины. Они
принадлежали городу, но в оборот могли поступить только после срытия (Гай.
2. 8). В праве Юстиниана было допущено отчуждение священных вещей — res
sacrae — для выкупа пленных или уплаты церковных долгов[7].

Раздел 3. Понятие и содержание права собственности

Объем и пределы права частной собственности римляне определяли
посредством указания правомочий собственника. Совокупность этих правомочий
составляла содержание права собственности. Римский собственник имел
следующие правомочия: право владения (jus possidendi); право пользования
(jus utendi); право распоряжения (jus abutendi); право получать доходы (jus
fruendi); право защиты (jus vindicandi). Однако со временем, заметив, что
некоторые правомочия в определенной мере повторяют друг друга, римляне
суживают их круг. В результате отпало такое правомочие, как право защиты
(jus vindicandi), поскольку всякое право подлежит защите и выделять
специальное правомочие для права собственности просто нет необходимости;
право пользования (jus utendi) поглотило право получения доходов от вещи
(jus fruendi). Осталось лишь три правомочия – право владения (jus
possidendi), право пользования (jus utendi) и право распоряжения (jus
abutendi), охватывающие все возможные формы и способы воздействия
собственника на вещь и в то же время отграничивающие посягательства других
лиц на эту же вещь. Поэтому право собственности называют еще наиболее
полным, правом по объему, поскольку все другие права на вещь уступают ему в
этом.
Право владения (jus possidendi) – это правомочие собственника,
заключающееся в том, что собственник имеет право фактически обладать своей
вещью. Однако это свое правомочие собственник может осуществлять не только
самолично, а и передать право владения другим лицам (например, по
договору), сохраняя при этом право собственности на вещь.[8]
В таком случае фактические обладатели осуществляли владение не от
собственного имени, а от имени собственника, передавшего им вещь на
основании договора. Так, собственник передает свою вещь во владение
залогодержателю, прекаристу или по секвестру. Однако не всякий договор о
передаче вещи во временное пользование другому лицу переносит на это лицо
владение. Более того, большинство договоров предусматривают передачу
собственником лишь фактического обладания вещью, т. е. держания, но не
владения. Так, по договору найма собственник передает нанимателю вещь
только в держание, но не во владение. Наниматель фактически обладает вещью,
но у него нет владельческой воли, т. е. он не может считать ее своей, а
следовательно, не может пользоваться средствами посессорной защиты –
интердиктами. И вообще наниматель может отражать посягательства третьих лиц
на вещь, переданную ему в наем, только посредством собственника. Сам он
таких средств не имеет, что ставит его еще в большую экономическую
зависимость от наймодателя.
Право пользования (jus utedi) заключается в том, что собственник имеет
право извлекать из вещи полезные качества, получать доходы и приращения от
нее. Пользование вещью может осуществляться в различных (но не
противоречащих закону) формах и способах: передачи в наем, аренду, путем
потребления (например, продукты питания, сырье, стройматериалы и т. д.)[9].
Полезные качества можно извлекать из вещи посредством ношения украшений,
одежды, проживания в жилище, получения приплода животных, птиц, урожая
земли, садов и других форм приращения. В римском праве просматриваются
некоторые общие правила пользования вещью: а) нельзя при этом причинять
вред или какие-то неудобства другим лицам; б) пользоваться вещью вопреки
закону. По общему правилу объем пользования, осуществляемый в соответствии
с законом, практически не ограничен, кроме случаев, когда это вытекает из
закона, договора или иных прав других лиц. Так, пользование может быть
ограничено в интересах соседа или же другого лица, имеющего право на такое
ограничение.
Право пользования вещью наиболее важное правомочие собственника. В нем
заложена возможность последнего удовлетворить личные, бытовые,
хозяйственные и иные потребности. С этой целью нужная вещь и приобретается.
Собственника интересует не столько само по себе владение, сколько
реализация указанного правомочия.[1,52]
В Риме право собственности наиболее полно проявлялось именно в
правомочии пользования. Собственник может делать со своей вещью все, что
прямо не запрещено законом. Право пользования он также мог уступать другим
лицам, сохраняя за собой право собственности. Так, собственник мог передать
свою вещь по договору ссуды во временное и безвозмездное пользование
другому лицу. В этом случае он лишался права пользования своей вещью, не
получая взамен ничего. Ссудополучатель осуществлял пользование вещью не от
своего имени, а от имени собственника. По договору найма (тоже форма
пользования, но видоизмененная) право пользования вещью переходило к
нанимателю за определенное вознаграждение.
Право распоряжения заключалось в том, что собственник мог определять
правовую судьбу вещи, т. е. отчуждать (прежде всего) всеми дозволенными
способами, завещать, устанавливать сервитуты в пользу других лиц и т. п.
Владельцы земельных наделов продолжительное время не обладали этим
правомочием и получили его только по закону Спурия Тория в III в. до н. э.,
в соответствии, с которым земельные наделы стали объектами неприкосновенной
частной собственности, а их владельцы – частными собственниками.
Решать правовую судьбу вещи – это значит определять ее правовой
статус, изменять его по своему усмотрению и т. п., т. е. изменять или
прекращать отношения собственности.[10] Изменить можно, например,
установлением сервитута в пользу другого лица, а прекратить – одним из
способов прекращения права собственности (физическим уничтожением вещи,
изъятием из гражданского оборота, отчуждением). Разумное физическое
уничтожение вещи может иметь место в тех случаях, когда на одной вещи
изготавливают другую, т. е. при спецификации. При этом действительно
меняется правовой статус вещи – право собственности на новую вещь
устанавливается в соответствии со специальными правилами. При других формах
физического уничтожения вещи право собственности на нее просто
прекращается. Изъятие вещи из гражданского оборота также ведет к
прекращению права частной собственности на нее. Наконец, отчуждение может
быть произведено путем продажи, мены, дарения, передачи в заем, перехода
права собственности при наследовании и т. п. Во всех этих случаях изменение
правового статуса вещи происходит по волеизъявлению самого собственника, т.
е. по его распоряжению.
Право распоряжаться вещью также может осуществляться в разнообразных
правовых формах при одном непременном условии – оно не должно противоречить
закону. Это правомочие собственник также может передавать другим лицам.
Например, будучи лишенным возможности лично осуществить правомочие
(болезнь, старческий возраст и т. п.), он может поручить другому лицу
произвести продажу вещи и т. п.
Право частной собственности – это исключительное право лица владеть,
пользоваться и распоряжаться вещью в своем интересе. [11]Исключительное
право потому, что оно нераздельно, т. е. принадлежит только собственнику,
который ни с кем его не делит. Римляне называли право собственности еще и
неограниченным, подчеркивая этим полноту владычества собственника над
вещью, якобы никем не стесняемого. На самом же деле право собственности в
Риме во все времена подвергалось определенным ограничениям. Как одно из
проявлений господствующего класса, оно могло ограничиваться в интересах
государства, общества, в пользу сервитутов, залогодержателя и других прав
на чужие вещи, в пользу соседей.
Таким образом, римское гражданское право знало немало ограничений
правомочий собственника, но при этом римские юристы трактовали право
частной собственности как исключительное и нераздельное. Главным в их
понимании указанного права было осуществление собственником неограниченного
господства над вещью. Иногда уточняют, что господство это правовое. Исходя
из этого, право собственности объясняется как господство лица над вещью,
как возникающее между собственником и вещью отношение. Отсюда их
незыблемость: изменить свое отношение к вещи человек может только сам и
никто другой, т. е. отношения собственности носят устойчивый, незыблемый
характер, изменить который никто не волен.
В действительности право собственности, как и всякое право,– это лишь
повеления господствующего класса инструмент, посредством которого
регулируются отношения между людьми и прежде всего между классами.
Отношения собственности, будучи общественными, регулируются правом, в силу
чего они становятся правовыми. Собственник в процессе осуществления своего
права собственности вступает со всеми окружающими его лицами в определенные
правовые отношения. Их содержание заключается в том, что собственник как
субъект права наделен определенными правами (владеть, пользоваться и
распоряжаться), которые все его окружающие обязаны не нарушать, соблюдать,
уважать и т. п.[12] Следовательно, нарушителем права собственности также
может быть любое лицо из числа окружающих собственника. Поэтому защита
права собственности посредством вещных исков, а также само право называться
абсолютным. Итак, право собственности - это не господство человека над
вещью, не отношение между человеком и вещью. Отношения собственности - это
отношения общественные, отношения между людьми. Именно общество посредством
права устанавливает правовое господство собственника над вещью. Значит,
воля общества первична, а господство - вторично, и общество в лице
государств всегда может изменить пределы этого господства.

Раздел 4. Виды права собственности

Продолжительное время римляне знали и признавали наиболее древний,
известный еще Законам ХII таблиц вид права собственности – dominium ex jure
Quiritium – квиритская собственность. Пределы и содержание этого права
собственности были установлены цивильным правом и уходят корнями в глубокую
древность. Квиритами первоначально называли только римских граждан,
принадлежавших к одноименному древнейшему роду, а квиритское право
собственности устанавливалось на особо важные с точки зрения хозяйства вещи
(рабов, земли, скот, сервитуты) и лишь позднее распространилось шире.
Характерно также, что первоначально его субъектами могли быть только
римские граждане, затем к ним присоединяют латинов, наделив их римской
правоспособностью в сфере имущественных отношений – jus commercii.
Другой характерной особенностью квиритского права собственности были
строго установленные формы ее приобретения: манципация и уступка права в
ходе процесса (in jure cessio).
Квиритская собственность была сугубо римской, национальной, носила
замкнутый, кастовый характер. Пока существовало Римское государство-город,
она вполне соответствовала его внутренним потребностям, но с выходом Рима
за пределы своих городских стен, немедленно превратилась в тормоз развития
гражданского оборота.
Консервативный характер права квиритской собственности не только не
способствовал гражданскому обороту, но и стеснял развитие самого права
собственности. Как известно, объекты права квиритской собственности могли
отчуждаться только посредством специально установленных для этого правовых
форм – манципации и уступки права (in jure cessio). Если же вещь
приобреталась без соблюдения требований указанных форм, то право
собственности к приобретателю не переходило со всеми вытекающими из этого
последствиями. Отчуждатель вещи оставался квиритским собственником, а
приобретатель становился только добросовестным владельцем без права на
вещь. Квиритский собственник, продавший свою вещь без соблюдения формальных
требований манципации (присутствие при продаже весовщика с весами и не
менее пяти – семи свидетелей), не мог перенести на приобретателя вещи свое
квиритское право собственника. По истечении определенного времени
отчуждатель вещи на основании формально сохранившегося за ним права
квиритской собственности мог истребовать проданную им вещь, несмотря на то,
что она фактически была передана продавцом покупателю и продавец получил за
нее обусловленную цену. В силу формализма римского гражданского права это
безосновательное и неправомерное требование удовлетворялось, что вызывало
справедливое негодование даже среди господствующего класса.
Обнаружив несоответствие цивильной правовой нормы складывающимся
фактическим отношением, претор предпринимает практические действия для
устранения этого противоречия. В одном из своих эдиктов он объявляет, что
впредь будет предоставлять защиту покупателю вещи, который приобрел ее без
соблюдения установленных формальностей. Преторское правило, как
соответствовавшее интересам господствующего класса, постепенно становится
правовой нормой. Собственность, получившую защиту из рук претора, стали
называть преторской, или бонитарной,– от латинского in bonus habere (иметь
в своем добре), т. е. вещь, приобретенная покупателем, становится его
имуществом. Введением этого правила, претор признал утратившим значение
деление вещей на манципные и неманципные, поскольку манципация как способ
приобретения права собственности также фактически упраздняется.
Таким образом, были устранены формальные ограничения квиритской
собственности. Параллельно возникла преторская собственность. Для ее защиты
учреждается специальный публицианский иск.
Римляне вынуждены были вступать в гражданско-правовой оборот с лицами,
заселявшими территорию вокруг Рима и не имевшими статуса римского
гражданина. Это так называемые перегрины, т. е. неримские граждане. Их
длительное бесправие, в конце концов, оказалось невыгодным прежде всего
римским гражданам, послужив причиной предоставления перегринам определенной
правоспособности. В сфере гражданско-правовой перегрины подчинялись местным
правовым системам.
В начале республики римляне вынуждены были допустить перегринов к
римской собственности путем совершения сделок, главным образом по поводу
движимых вещей и в интересах самих римских граждан. Некоторым общинам и
отдельным лицам из иностранцев предоставлялось право участия в гражданском
обороте римлян – jus commercio.[13]
В силу этого некоторые перегрины могли приобретать собственность у
римских граждан и таким образом становиться собственниками вещей, которые
раньше могли быть в собственности только римских граждан. Но к свободному
участию в гражданском обороте римлян перегрины все же не допускались. Их
участие ограничивалось отдельными сделками: манципацией и литтеральными
договорами. Приобретенное таким образом право собственности защищалось
эдиктами перегринского претора посредством «фиктивных исков», т. е.
делалось допущение, что перегрин стал римским гражданином и потому на него
распространяются правовые средства защиты квиритской собственности. Таким
образом, права перегринов по сравнению с римскими гражданами были
значительно менее защищенными. Во многих случаях перегрины по поводу своих
вещных прав могли обращаться лишь к владельческим интердиктам, что не
всегда обеспечивало надежную защиту. Источники не содержат сведений о
других правовых средствах защиты прав собственности перегринов.
С расширением захватнических войн возникает провинциальная
собственность на землю. Земля покоренных Римом народов становится
собственностью римского народа (ager populus romanus), т. е.
государственной. Одна часть захваченных земель пополняла государственный
земельный фонд и становилась собственностью государства, другая – также
переходила в собственность Римского государства, но оставалась при этом во
владении и пользовании покоренного народа. Рим в любое время мог прекратить
это владение и пользование, поскольку являлся собственником земли.
Земля из государственного фонда также передавалась во владение и
пользование, но только римским гражданам. Владельцами крупных наделов
провинциальных земель становились представители верхушки рабовладельческого
класса (поскольку только они имели средства для обработки земель,
находящихся далеко от Рима), которые получали огромные доходы от этой
провинциальной собственности за счет беспощадной эксплуатации рабов и
местного населения.
Во II в. н. э. за владельцами провинциальных земель было признано
право, обозначаемое термином, близким к владению, а в действительности
фактическое право собственности. Они могли не только владеть и пользоваться
земельными наделами, но и распоряжаться ими. Предполагают, что защита
провинциальных земель посредством владельческих интердиктов наступила еще
раньше, примерно в I в. до н. э. Высокое плодородие провинциальных земель,
беспощадность и бесконтрольность эксплуатации рабов и местного населения, а
в результате высокая доходность в сочетании с развитием оборота широко
привлекали наиболее могущественные слои римского населения к этим землям,
увеличивая их огромные богатства.
Провинциальная собственность на земли отличалась от квиритской на
италийские земли главным образом тем, что собственники провинциальных
земель обязаны были вносить в казну специальные платежи, которые не
взимались с квиритских собственников. Кроме того, в гражданском обороте
собственники провинциальных земель пользовались только средствами права
народов (jus gentium), Действие норм цивильного права на них не
распространялось, что в значительной мере раскрепощало гражданский оборот в
провинциях.
Творческое развитие римского гражданского права в целом в классический
период и особенно права частной собственности привело к ряду важных
последствий. Постепенно сглаживание различий цивильного права и права
народов, отказ от формальной манципации, признание простой традиции при
отчуждении земель и другого имущества, а также упразднение других
формальностей оборота привели к разрушению дуализма между квиритской и
бонитарной собственностью. Различия между этими видами собственности были
упразднены.
Возрастание потребностей Римского государства в денежных средствах
потребовало распространения специального налога и на италийские земли.
Кроме того, была установлена единая форма публичной регистрации сделок по
поводу земель на всей территории Рима. Все это привело к устранению
правовых различий между италийскими и провинциальными землями.
Таким образом, различия в правовом режиме различных видов
собственности в эпоху Юстиниана полностью исчезли. Взамен было выработано
единое понятие частной собственности – dominium ex jure privatum.
Характерными признаками права частной собственности стала ее принадлежность
частным лицам (физическим и юридическим) и безграничная возможность
извлечения нетрудового дохода посредством безудержной эксплуатации рабов и
низших слоев свободного населения.
Исключительный характер права собственности предполагал, что
собственником данной вещи может быть только единственно данное лицо. Если
одно лицо имеет полное право собственности на данную вещь, то другое не
может иметь такого же права на эту же вещь. Один собственник вещи исключает
другого такого же собственника. Множество прав на одну и ту же вещь
немыслимо. Однако римские юристы, изучая реальное положение дел, заметили,
что в жизни часто возникают ситуации, при которых одна и та же вещь
становится собственностью нескольких лиц, например, в случае, когда вещь
переходит по наследству к двум или нескольким наследникам, или если лицо,
не располагающее достаточными средствами для приобретения определенной
вещи, вступает в договор с несколькими лицами с целью приобрести ее сообща.
В этих случаях одна и та же вещь становится собственностью нескольких лиц.
Таким образом, воззрение римских юристов об исключительном характере права
собственности пришло в противоречие с реальностью, побудив их к поискам
объяснения этого факта.
Еще древний классик Сцевола высказал идею собственности многих лиц на
одну вещь в идеальных долях – pars pro indiviso. Идея получила дальнейшее
развитие. Цельз - сын говорил: «Не может быть собственность или владение
двоих в полном объеме, но они имеют собственность в части на все тело
раздельно»[14]. Другими словами, каждому из собственников принадлежит
идеальная часть вещи, которую можно представить только мысленно, а не
физически. Следовательно, не может быть несколько прав собственности на
одну и ту же вещь, но одно право собственности на одну и ту же вещь вполне
может принадлежать нескольким лицам, и тогда налицо право общей
собственности, которое римские юристы называли communio или condominium.
Исходя из приведенной выше характеристики отношений собственности
Цельза, каждый из собственников имеет долевое право собственности на всю
вещь в целом, т. е. каждому из них принадлежит не доля вещи, а доля права
на вещь. Такое понимание права общей собственности означает, например, что
если вещь подвергнется разрушению, порче или каким-либо иным образом ее
ценность уменьшится или просто вещь упадет в цене, каждый из
сособственников сохраняет свою долю права на оставшуюся часть вещи или на
уцененную вещь. Например, дом, принадлежавший на праве общей собственности
двум сособственникам, сгорел, от него остались всего лишь несколько бревен,
которые принадлежат обоим сособственникам соответственно их долям права. Те
же последствия наступали и в случаях, когда цена дома увеличивалась, когда
он улучшался.
Отношения общей собственности подлежат определенным правилам.
Поскольку вещь в целом и во всех своих частях принадлежит всем
собственникам вместе, то отсюда следует непреложное правило – распоряжение,
владение и пользование вещью может осуществляться только с общего согласия
всех сособственников. При этом не имеет значения, кому и какая (большая или
меньшая) часть права принадлежит. Все сособственники равны в своем праве
осуществлять право собственности. Если хотя бы один из них не согласен с
принимаемым решением, то оно не могло состояться. Каждое фактическое
распоряжение всей вещью или хотя какой-либо наименьшей ее частью касается
права общей собственности на всю вещь в целом, не принадлежащее никому в
отдельности, а только всем сообща.
Вместе с тем каждый из сособственников управомочен по своему
усмотрению распоряжаться своей долей права общей собственности. Он может ее
продать, обменять, передать по наследству, подарить и вообще совершать все
то, что прямо не запрещено законом.
Однако преимущественное право на приобретение отчуждаемой одним из
сособственников своей доли права в общей собственности принадлежит
остальным сособственникам. Только при их отказе от приобретения указанной
доли сособственник - отчуждатель имеет право продать (подарить, обменять)
свою долю любому третьему лицу.
Каждый из сособственников имеет право потребовать раздела общей
собственности в любое время. Другие сособственники не могут ему в этом
отказать, если только незамедлительный раздел не повредит самой вещи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Собственности как институту частного права параллелен суверенитет в
праве публичном. Как суверенитет выражает высшую власть народа в пределах
определенной территории, так собственность устанавливает господство
свободной воли в сфере предметных интересов.

Существенные черты права собственности демонстрируют поземельные
отношения классического периода, когда индивидуальная автономия
собственника представлена как привилегия римского гражданина - dominium ex
iure Quiritium (господство по праву квиритов).

В рамках же римского национального права собственность выступает как
всеобщее полномочие.

Границы частного земельного участка сакрализованы, их нарушение
считается святотатсвом. Дороги, проходящие между участками являются
общественными (via publica) и изъяты из оборота. Участок поглощает все
расположенное на его поверхности или в его недрах. Собственнику участка
принадлежат минералы и сокровища, а так же все строения на земле,
насаждения, ничейные и чужие вещи. В дальнейшем сокровища получают особый
режим принадлежности; постройки, находящиеся на поверхности участка,
становятся объектом специального вещного права - суперфиция, но по-прежнему
считаются собственностью господина участка.

Несмотря на то, что формы и виды права собственности по римскому и
законодательству несколько отличаются друг от друга, но эти отличия не
столь существенные и к тому же по ряду объективных и субъективных причин
римская правотворческая мысль немного опережает российскую, что дает
нашим законодателям использовать положительный опыт, накопленный римскими
юристами после принятия тех или иных нормативных актов, и избегать ошибок,
обязательно встречающихся на таком тернистом пути как правотворчество.

Используя положительный опыт не только Древнего Рима, но и других
развитых государств, учитывая национальные и исторические особенности
нашего народа Россия станет демократическим и правовым государством.



Подпись __________ Дата _________

Список использованной литературы


1. История древнего Рима./ Машкин Н.А. – Москва: 1999 г. – 727 с.
2. Курс лекций по римскому частному праву/ Сост. Максимов О.В. –
Архангельск: МИУ, 1997 г. – 101 с.
3. Новицкий И.Б. Римское право.- Изд. 6-е, стериотипное.- М.,1997-245с.
4. Основы р

Новинки рефератов ::

Реферат: Армения (География)


Реферат: Лекции (часть) по теории государства и права (Теория государства и права)


Реферат: Семья и личность (Педагогика)


Реферат: Иван Грозный (Исторические личности)


Реферат: Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды (Технология)


Реферат: Местное самоуправление (Государство и право)


Реферат: Проект реконструкции пункта послеуборочной обработки зерна (Сельское хозяйство)


Реферат: Влияние даосизма и буддизма на формирование национальных культурных традиций Китая (Культурология)


Реферат: Демография Китая (Социология)


Реферат: Мировые ресурсы никеля (Геология)


Реферат: Страхование (Страхование)


Реферат: Интерьер животных (Ботаника)


Реферат: Методология конституционного права (Право)


Реферат: Шпаргалка по методике естествознания (Педагогика)


Реферат: Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка) (Социология)


Реферат: Политическая программа английского просвещения Джона Локка (Государство и право)


Реферат: Нормы международного права (Международное публичное право)


Реферат: Разработка научно обоснованной системы применения удобрений для полевого севооборота Прикубанского района учхоза Кубань (Сельское хозяйство)


Реферат: Бои на Кавказском хребте (История)


Реферат: Архитектура Руси в 14-16 вв. (История)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист