GeoSELECT.ru



Государство и право / Реферат: Римское частное право (Государство и право)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Римское частное право (Государство и право)




ОСНОВЫ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА


Предмет, источники римского частного права

Понятие римского частного права. Термином “римское право” обозначается
право античного Рима, право Римского государства рабовладельческой
формации. Предметом изучения римского права являются важнейшие институты
имущественного права (а в связи с ними также семейного права) периода так
называемого принципата (первые три века н.э. – период классического
римского права), а также периода абсолютной монархии (с конца III в. до
середины VI в. н.э. включительно). “Частное право” (jus privatum) является
единым термином для совокупности цивильного права (jus civile), права
народов (jus gentium) и права преторского.

Основные системы римского частного права: jus civile и jus gentium. Их
взаимное влияние, сближение и слияние. Термином jus civile в римском праве
обозначается исконное национальное древнеримское право, распространяющее
своё действие исключительно на римских граждан – квиритов; поэтому оно
именуется также квиритским правом. В этом смысле jus civile
противопоставляется jus gentium – “праву народов”, – действие которого
распространялось на всё римское население (включая так называемых
перегринов). Поскольку jus gentium регулировало имущественные отношения,
возникавшие и между перегринами, и между римскими гражданами, и между теми
и другими, оно представляло собой разновидность римского гражданского
права. Надо полагать, что тем же термином jus gentium обозначали и
представлявшуюся более широкой философскую категорию – право общее для всех
народов; полагая, что сюда входят правила, подсказываемые самой природой
человека, для обозначения этой категории употребляли также выражение jus
naturale – “естественное право”.
В республиканский период римской истории римское частное право развивалось
в виде параллельных систем jus civile и jus gentium. С течением времени jus
civile и jus gentium стали сближаться. При практическом применении обе
системы находились в постоянном взаимодействии; наблюдалось взаимное
влияние одной системы на другую. Более значительным было влияние jus
gentium на jus cuvile ввиду того, что первой системе, впитывавшей в себя
нормы более развитых народностей, не был в такой степени свойствен
формализм, характерный для исконного цивильного права, и она больше
отвечала потребностям хозяйственной жизни страны. Имело место и обратное
влияние: некоторые нормы цивильного права проникали в систему jus gentium
(например, по законам XII таблиц нормы о краже не распространялись на
перегринов; в практике эти нормы стали применяться и к перегринам). При
Юстиниане (середина VI в. н.э.) jus civile и jus gentium составили единую
систему права, в которой преобладало jus gentium как право более развитое.

Право цивильное и право преторское, процесс из взаимодействия. Эдикты
римских магистратов. Термин “эдикт” происходит от слова dico (говорю), и в
соответствии с этим первоначально обозначал устное объявление магистрата по
тому или иному вопросу. Особенно важное значение имели эдикты преторов и
правителей провинций, а также курульных эдилов, ведавших гражданской
юрисдикцией по торговым делам. С течением времени эдикт получил специальное
значение программного объявления, какое по установившейся практике делали
(уже в письменной форме) республиканские магистры при вступлении в
должность. Формально эдикт был обязателен только для того магистрата,
которым он был издан, и только на тот год, в течение которого магистрат
находился у власти. Однако фактически наиболее удачные пункты эдикта
повторялись в эдикте вновь избранного магистрата и приобретали устойчивое
значение.
Ни претор, ни другие магистраты не были компетентны отменять или изменять
законы, издавать новые законы и т.п. Однако в качестве руководителя
судебной деятельности претор мог придать норме цивильного права
практическое значение или, наоборот, лишить силы то или иное положение
цивильного права. Источник и объяснение этого противоречивого положения
надо искать в особенностях римского государственного права: закон не может
исходить от магистрата, закон выражает волю народа; магистрат же в силу
принадлежащей ему особой власти, именуемой imperium, руководит
деятельностью суда и в этом порядке дает судебную защиту новым общественным
отношениям, нуждавшимся в защите и заслуживавшим её. Таким образом,
преторский эдикт, не отменяя формально норм цивильного права, указывал пути
для признания новых отношений и этим становился формой правообразования.
Юрист Марциан называет преторское право живым голосом цивильного права
именно в том смысле, что преторский эдикт быстро откликался на новые
запросы жизни и их удовлетворял. В результате такой правотворческой
деятельности преторов, курульных эдилов, правителей провинций сложилась
наряду с jus civile, исконным гражданским правом, новая система норм,
получившая название jus honorarium (от слова honores, почетные должности,
т.е. право магистратское) или jus praetorium – преторское право, так как
наибольшее значение в этой правотворческой деятельности имел именно
преторский эдикт. Нормы преторского права получали значение обычного права
и воспринимались цивильным правом. Однако правотворчество претора и других
судебных магистратов не могло сохранить своего былого значения по мере
того, как усиливалась власть императоров. К тому же основные категории
исков, необходимые для практики, уже были установлены. С II в. н.э., когда
юрист Юлиан по поручению императора Адриана кодифицировал отдельные
постановления, содержащиеся в преторских эдиктах, и выработал edictum
perpetuum (постоянный эдикт), правотворческая деятельность преторов и
других магистратов прекратилась.

Деятельность юристов, её формы, и значение римской юриспруденции для
формирования и развития права. В произведениях Цицерона формы деятельности
римских юристов характеризуются терминами respondere, cavere, agere, а
также scribere. Respondere – консультационная работа; cavere – ограждение
интересов данного гражданина при совершении сделки; scribere – написание
формуляра договора и других деловых документов; agere – руководство
процессуальными действиями сторон (не ведение дела в качестве адвоката).
Юристами в древнейшую эпоху были жрецы (понтифы), толковавшие закон.
Позднее юриспруденция перестала составлять монополию и тайну жрецов и
оказалась доступной и светским лицам. Юристы занимали высокое служебное
положение. Придавая своими толкованиями закона определенный смысл отдельным
нормам, юристы в своей практике фактически создавали нормы, приобретавшие
затем авторитетность, граничившую с обязательностью. Правотоворческий
характер деятельности юристов получил в эпоху принципата (первые три века
н.э.) и формальное признание. Заключения юристов, наделенных особым правом
давать официальные консультации, приобретали на практике обязательное
значение для судьи. Римские юристы строили свои юридические конструкции в
соответствии с конкретными запросами жизни.

Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании. Существует твердо
укоренившийся традиционный взгляд, что с переходом к абсолютной монархии
развитие римской юриспруденции утрачивает творческий характер. Новейшие
исследования дают основания для более осторожного суждения о состоянии
юридической литературы с конца III в. и до V в. Несомненно, однако, что
начиная с IV в. имели место серьезный упадок деятельности юристов и
снижение её творческого характера. Юристов используют уже не в качестве
творцов права, а на должностях императорских чиновников. Показателем упадка
является закон первой половины V в. о цитировании юристов: вместо
творческого решения возникающих вопросов теперь применяют механические
ссылки на выдающихся юристов, мнения которых признаны обязательными (Гай,
Папиниан, Павел, Ульриан и Модестин, а также те юристы, на которых
ссылались эти пять юристов).

Кодификация Юстиниана: причины и процесс кодификации. Институция. Дигесты.
Кодекс Юстиниана. Новеллы. Изобилие и разнохарактерность нормативного
материала предопределили в императорский период потребность в объединении и
систематизации накопившегося материала. Попытки кодификации предпринимались
с начала II века н.э., однако наибольшее значение имеет работа, проведенная
в первой половине VI в. при Юстиниане. Явно устаревшие нормы должны были
быть отменены, а право обновлено. Юстиниан поставил перед собой задачу
собрать как императорские законы (leges), так и сочинения классиков (jus).
Для выполнения кодификации назначались особые комиссии. В 553 году был
обнародован элементарный учебник римского права – Институции, получивший
силу закона. Институции Юстиниана состояли из четырех книг, разделенных на
титулы; в основу их содержания были положены Институции Гая. Параллельно
Юстиниан разрешил в законодательном порядке ряд наиболее спорных вопросов
гражданского права (“50 решений”). В 533 году комиссией по кодификации jus
был составлен и обнародован сборник извлечений из сочинений классических
юристов под названием Digesta (собранное) или Pandectae (всё вмещающее).
Этот сборник, получивший обязательную силу, состоял из 50 книг, разделенных
на титулы и фрагменты. Кодекс Юстиниана в первом издании был составлен
специальной комиссией уже к 529 году, однако до нас не дошел. После
окончания кодификации Юстинианом был издан ряд законов, которые известны
под названием Новелл (т.е. новых законов). Новеллы объединены в сборник уже
не Юстинианом, а позднее. В средние века Институции, Дигесты, Кодекс и
Новеллы в совокупности получили название Corpus juris civilis (Свод
гражданского права).


Учение об иске

Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах.
Гражданский процесс республиканского Рима носил название легисакционного
(per legis actiones). Стороны являлись в первой стадии (in jure) к
судебному магистрату и здесь выполняли требуемые по ритуалу обряды и
произносили установленные фразы, в которых истец выражал свою претензию, а
ответчик – свои возражения. Совокупность этих обрядов и фраз и носила
название legis actio.
С течением времени сначала перегринский претор, а затем и городской претор
стали практиковать упрощенный порядок заявления претензий истца и
возражений ответчика с вручением истцу записки, адресованной судье. В
записке указывались предположения или условия, при наличии которых судье
предписывалось удовлетворить иск, а при отсутствии этих условий – отказать
в иске. Эта записка называлась формулой. Отсюда новый процесс,
установленный в конце концов законами Августа вместо легисакционного,
получил название формулярного (производство per legis было заменено
производством per formulas).
Наряду с нормальным гражданским процессом, делившимся на две стадии – jus и
judicium, стали встречаться случаи, когда спорные дела граждан разбирались
магистратом без передачи решения дела присяжному судье. Такой чрезвычайный
(extra ordinem) порядок рассмотрения понемногу начал применяться и по таким
делам, где раньше давалась формула. К концу III века н.э., т.е. при
переходе к абсолютной монархии, экстраординарный процесс совершенно
вытеснил собой формулярный процесс. В экстраординарном процессе судебные
функции осуществляются административными органами: в Риме и Константинополе
– начальником городской полиции, в провинциях – правителем провинции, а по
менее важным делам – муниципальными магистратами. Нередко императоры
принимали судебные дела и к своему личному рассмотрению. Рассмотрение дел
утратило публичный характер. Если истец не являлся к слушанию дела, оно
прекращалось; при неявке ответчика дело рассматривалось заочно. В
противоположность процессу классического периода в экстраординарном
процессе было допущено апелляционное обжалование вынесенного решения в
следующую, высшую инстанцию.

Понятие и виды исков. Важнейшими видами исков являются вещный иск (actio in
rem) и личный иск (actio in personam). Для защиты права собственности иск
дается против любого третьего лица, которое будет нарушать право данного
лица; иск в этом случае называется actio in rem. Этот термин показывает,
что отвечает по иску тот, у кого находится вещь, или вообще тот, кто
посягает на эту вещь. (По современной терминологии это называется
абсолютной защитой.) Иск, именуемый actio in personam, дается для защиты
правоотношения личного характера между двумя или несколькими определенными
лицами. (По современной терминологии это относительная защита.)
Различались иск строгого права (actio stricti juris) и иск, построенный на
принципе добросовестности (actio bonae fidei). При рассмотрении исков
строгого права судья связан буквой договора, из которого вытекает иск. При
рассмотрении исков bonae fidei положение судьи свободнее, он имеет право
принимать во внимание возражения ответчика, основанные на требованиях
справедливости, хотя бы в формулу иска и не было включено особой эксцепции.
Одним из средств для осуществления правотворчества без изменения буква
закона служила actio utilis, т.е. иск по аналогии.
Иск с фикцией (actio ficticia) давался в тех случаях, когда претор
признавал необходимым распространить предусмотренную законом защиту на
какое-то новое, не предусмотренное в законе отношение и предлагал (в
формуле) судье допустить существование некоторых фактов, которых в
действительности не было, и с помощью такой фикции подвести новое отношение
под один из существующих исков.
Различались иски штрафные и иски об удовлетворении, или о восстановлении
нарушенного состояния имущественных прав (реиперсекуторные, actiones rei
persecutoriae).
Специальную категорию составляли кондикции (condictione). Можно определить
кондикции как иски, основанные на цивильном праве, в которых не
указывалось, из какого основания они возникали (абстрактные иски).

Особые средства преторской защиты. Помимо предоставления исков, преторы,
пользуясь принадлежавшей им властью (так называемым imperium), оказывали
иногда защиту особыми средствами, своими безусловными непосредственными
распоряжениями.
Интердикты (запрещения) – распоряжения претора о немедленном прекращении
каких-то действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан. С
течением времени претор стал давать интердикты без проверки фактов, в виде
условного распоряжения, и тогда интердикты с процессуальной стороны стали
похожи на иски.
Восстановление в первоначальное положение (rectitutio in integrum). В
особых случаях претор позволял уничтожить наступившие юридические
последствия (например, расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он
признавал несправедливым применение в подобного рода случаях общих норм
права. Постановление о таком восстановлении прежнего положения или о
реституции претор выносил после предварительного выяснения обстоятельств
дела (causa cognita).
Понятие исковой давности; начало её течения, приостановление и перерыв.
Состояние неопределенности, которое создается ввиду непредъявления иска в
течение продолжительного времени после того, как возник повод для его
предъявления, создает вредную, с хозяйственной точки зрения, неуверенность,
неустойчивость отношений. Для предупреждения таких неблагоприятных
проследствий устанавливается известный максимальный срок (давностный срок),
в течение которого управомоченное лицо может требовать рассмотрения его
иска. Такой срок называется исковой давностью.
В классическом римском праве существовали законные сроки предъявления
исков. Законный срок отличается от исковой давности тем, что сам по себе
(независимо от активности или бездействия управомоченного) прекращает право
на иск; исковая давность оказывает действие ввиду бездеятельности истца.
Если отпадает повод для немедленного предъявления иска (например,
вследствие того, что ответчик подтвердил свой долг), течение давностного
срока прерывается, и начинается течение исковой давности заново; течение же
законного срока не прерывется (хотя бы управомоченное лицо получило от
должника подтверждение долга). Течение давности может также
приостанавливаться на то время, когда существуют препятствия для
предъявления иска, признаваемые правом уважительными. Только в V в. н.э. в
римском праве появилась исковая давность сроком в 30 лет. Начало течения
этого срока определяется моментом возникновения искового притязания.


Лица

Субъект права. Понятие правоспособности; содержание, утрата и ограничение.
В Риме лицом (persona), т.е. существом, способным иметь права, признавались
свободные люди. Они и являлись субъектами права. (Рабы назывались
instrumentum vocale, говорящим орудием, и были объектами права.)
Правоспособным считался всякий, кому закон разрешал обладать
собственностью, вступать в договорные отношения с другими лицами, с тем
чтобы приобретать права и за то обязываться к известным действиям. Тому,
что теперь называется правоспособностью, в Риме соответствовал термин
caput. Полная правоспособность слагалась из трех основных элементов или
состояний:
1. status libertalis – состояние свободы;
2. status civitatis – состояние гражданства;
3. status familiae – семейное состояние.
С точки зрения status libertatis, различались свободные и рабы; с точки
зрения status civitatis, – римские граждане и другие свободные лица
(латины, перегрины; с точки зрения status familiae, – самостоятельные, отцы
семейств и подвластные какого-либо отца семейства.
В целом, в Римском государстве было достигнуто формальное равенство
свободных людей в области частного права.
Ограничение правоспособности выражалось в утрате одного из статусов,
характеризовавших частную правосубъектность (status libertatis, status
civitatis, status familiae), и по своей степени могло быть наибольшим
(maxima), средним (media) или наименьшим (minima).
Наибольшая степень ограничения правового состояния наступала вследствие
утраты статуса свободы. Поскольку только свободный человек мог быть римским
гражданином и членом римской семьи, вместе со свободой римлянин лишался и
гражданства, и семейных связей. Аналогичное ограничение наступало в случаях
захвата римского гражданина во власть врагов или по крайней мере
недружественного народа (в случае последующего возвращения такого лица на
римскую территорию такое лицо восстанавливалось в правах).
Средняя степень ограничения правового состояния выражалась при сохранении
свободы в лишении статуса гражданства, а одновременно и семейного статуса,
поскольку лишь римский гражданин мог быть членом римской семьи. В таком
случае человек переставал быть субъектом цивильного права, оказываясь в
положении перегрина. Подобная степень ограничения правоспособности
применялась в виде наказания, причем имущество подвергнутого этому
наказанию переходило к казне.
Наименьшая степень ограничения правового состояния сопровождалась
изменением лишь семейного положения. Так бывало в случаях, когда
самостоятельное лицо становилось подвластным.
Прочие виды ограничения правоспособности были связаны с:
- отказом лица, засвидетельствовавшего заключение договора, подтвердить
его на суде;
- увольнением из армии с позором;
- заключением второго брака при нерасторгнутом первом;
- проигрышем судебного процесса, связанного с обвинением в
недобросовестности;
- занятием безнравственными промыслами (проституцией, сводничеством).

Правовое положение римских граждан. Римское гражданство приобреталось
прежде всего путем рождения (в законном браке) от римских граждан, затем –
путем отпущения на свободу из рабства, а также посредством дарования
римского гражданства иностранцу. Римские граждане не только обладали
наиболее полной частноимущественной правосубъектностью, но и занимали
привилегированное положение в публично-правовой сфере. Так, только из
римских граждан комплектовалась регулярная армия. Римские граждане могли
участвовать в народных собраниях и имели там право голоса, им принадлежало
право занимать выборные должности магистратов.
Правоспособность римского гражданина в области частного права слагалась из
двух основных элементов: jus connubii, т.е. права вступать в законный брак,
при котором дети получали права римского гражданства, а отцу принадлежала
власть над детьми, и jus commercii – права торговать, совершать сделки, а
следовательно, приобретать и отчуждать имущество.

Понятие дееспособности. Лица дееспособные и частично дееспособные. Опека и
попечительство. В современном праве различают правоспособность и
дееспособность (т.е. способность совершать действия с соответствующими
юридическими последствиями). Римское право не знало соответствующих
категорий, однако и в Риме не за каждым лицом признавалась способность
совершать действия с юридическими последствиями. Дееспособность зависит
прежде всего от возраста. В римском праве различались дети до 7 лет
(infantes) – вполне недееспособные – и мальчики от 7 до 14 лет и девочки от
7 до 12 лет (impuberes) – частично дееспособные. Impuberes признавались
способными самостоятельно совершать такие сделки, которые ведут к одному
лишь приобретению для несовершеннолетнего. Для совершения действий, которые
могут привести к прекращению права несовершеннолетнего или к установлению
его обязанности, требовалось разрешение опекуна, которое должно было
даваться непременно при самом совершении сделки. Опекуном был обычно
ближайший родственник по указанию отца несовершеннолетнего, сделанному в
завещании, или по назначению магистрата. В настоящее время критерием
разграничения опеки и попечительства служит объём подлежащей восполнению
дееспособности: над полностью недееспособными учреждается опека, над
частично дееспособными – попечительство.В основу разграничения опеки и
попечительства в римском праве скорее всего закладывали возрастные
признаки. Опека назначалась над несовершеннолетними, а также над женщинами
независимо от возраста; попечительство же устанавливалось в отношении
совершеннолетних, не достигших 25 лет, а также в отношении душевнобольных.
В дееспособности ограничивались также расточители.

Правовое положение рабов. Пекулий. Правовое положение рабов определялось
тем, что раб – не субъект права; он – одна из категорий наиболее
необходимых в хозяйстве вещей. Власть рабовладельца над рабом беспредельна;
господин может раба продать и даже убить. Раб не может вступать в брак,
признаваемый законом; союз раба и рабыни – отношение чисто фактическое.
Имущество, выделяемое из общего имущества рабовладельца в управление раба,
называлось “пекулий” (вероятно, от слова pecus – скот). За совершаемыми
рабом сделками признавалась юридическая сила. Рабы, имеющие пекулий,
признавались способными обязываться, но приобретать права для себя не
могли; все их приобретения автоматически поступали в имущество господина.
Раб мог приобрести право требования, но без права на иск. Реализация права
на иск была возможна только в случае отпущения раба на свободу. Претором
был также введен ряд исков, которые давались как дополнительные (к
неснабженному иском обязательству самого раба) против рабовладельца. Факты
выделения имущества в самостоятельное управление раба с развитием
хозяйственной жизни стали расценивать как согласие домовладыки нести в
пределах пекулия ответственность по обязательствам, которые принимались
рабом в связи с пекулием.

Зарождение юридических лиц, их правовое положение. Римские юристы не
разработали понятия юридического лица как особого субъекта,
противопоставляемого лицу физическому. В древнереспубликанском праве еще не
было имущества корпорации, это была общая собственность членов корпорации,
но только неделимая, пока существовала корпорация. В случае прекращения
корпорации имущество делилось между последним составом ее членов.
Корпорация, как таковая, не могла выступать и в гражданском процессе.
Вместе с тем римские юристы отмечали тот факт, что в некоторых случаях
права и обязанности принадлежат не отдельным лицам и не простым группам
физических лиц (как это имеет место при договоре товарищества), а целой
организации, имеющей самостоятельное существование, независимо от
составляющих её физических лиц. Организации сравнивались с человеком, лицом
физическим; юристы говорили, что организация действует personae vice
(вместо лица, в качестве лица), privatorum loco (вместо отдельных лиц, на
положении отдельных лиц).
Допускалась почти полная свобода образования коллегий, ассоциаций и т.п.
Члены подобных объединений были вольны принять для своей деятельности любое
положение (устав), лишь бы в нем не было ничего нарушающего публичные
законы. С переходом к монархии свободное образование коллегий стало
возбуждать подозрение со стороны принцепсов оказалось политически
неприемлемым. Создание корпораций (кроме религиозных и некоторых
привелегированных) допускалось только с разрешения сената и санкции
императора. Прекращалось юридическое лицо с достижением цели его
деятельности, распадением личного состава, а также если деятельность
организации принимала противозаконный характер.


Семейные правоотношения

Семья. Агнатское и когнатское родство. Термином familia обозначались
первоначально рабы в данном хозяйстве, а потом все относящиеся к составу
домашнего хозяйства: и имущество, и рабочая сила. Глава семьи и властелин
древнейшей семьи – домовладыка, единственный полноправный гражданин, квирит
(вероятно, от греческого kueros – власть). Домовладыка первоначально имел
одинаковую власть (manus) над женой, детьми, рабами, вещами; всех их он мог
истребовать с помощью одинакового (так называемого виндикационного) иска.
Постепенно эта власть дифференцировалась и получила разные наименования:
manus mariti (над женой), patria potestas (над детьми) и т.д.
Подчинением власти одного и того же paterfamilias определялось
первоначальное, агнатское родство. Дочь, выходившая замуж и поступавшая под
власть нового домовладыки, переставала быть агнатской родственницей своего
отца, братьев и т.д. Постепенно власть домовладыки стала принимать более
определенные границы; одновременно личность подвластных стала получать
признание в частном праве. По мере развития хозяйства и ослабления
патриархальных устоев получало всё большее значение родство по крови,
когнатское родство, в конце концов полностью вытеснившее агнатское родство.
В когнатском родстве следует различать линии и степени. Линии бывают двух
видов:
- прямая, связывающая лиц, происходящих одно от другого. Прямая линия
может быть восходящей или нисходящей в зависимости от того, проводится
она от потомства к предку либо от предка к потомству;
- боковая, объединяющая лиц, имеющих общего предка.
Степень родства исчисляется количеством рождений, на которое сопоставляемые
лица отстоят одно от другого; отсчет рождений ведется по прямой линии –
непосредственно между этими лицами, а по боковой – от общего предка.

Брак cum manu и sine manu. В доюстиниановом праве различали брак cum manu,
т.е. брак с мужней властью, в силу которой жена поступала под власть мужа
(или его домовладыки, если, муж сам был подвластным лицом), и брак sine
manu, при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке либо
была самостоятельным лицом. При браке cum manu жена поступала под власть
мужа на одинаковых основаниях с его детьми. Первоначально власть мужа была
неограниченной, но постепенно она была введена в известные рамки (например,
отпало право убить жену). Брак sine manu по внешности был схож с
сожительством, но отличался от него намерением основать семью, иметь и
воспитывать детей. При браке sine manu жена остается под властью своего
отца, т.е. в составе прежней семьи, а если до брака жена была
самостоятельна, она сохраняла самостоятельность и по вступлении в брак. Тем
не менее главенство мужа сказывалось и при браке sine manu (жена получала
имя и сословное положение мужа, местожительство мужа было обязательным и
для жены).

Имущественные отношения супругов. При браке cum manu всё имущество жены
поступало в полную собственность мужа, сливаясь нераздельно с имуществом,
принадлежавшим ему до брака. В случае прекращения брака имущество,
принесенное женой, не возвращалось ей; она получала лишь известную долю в
порядке наследования в случае смерти мужа. При браке sine manu имущество
супругов оставалось раздельным. Даже простое управление имуществом жены
принадлежало мужу при браке sine manu только тогда, когда жена сама
передаст ему имущество для этой цели; в таком случае отношения между
супругами определялись на основаниях договора поручения. Приобретения жены
во время состояния в браке sine manu также поступали в её имущество.

Институт приданого. Термином “приданое” обозначаются вещи или иные части
имущества, предоставляемые мужу женой, её домовладыкой или третьим лицом
для облегчения материальных затруднений семейной жизни. В
древнереспубликанский период, когда браки почти всегда были cum manu,
специальной регламентации правового положения приданого не было. Когда
вошли в практику браки sine manu, для приданого был установлен особый
правовой режим. Муж принимал на себя устное обязательство возвратить
приданое в случае прекращения брака. При отстутствии такого соглашения
приданое юридически оставалось в имуществе мужа навсегда, но муж обычно
считал себя обязанным оставлять его по наследству в пользу жены. В случае
развода претор стал давать жене иск о частичном возврате приданого в
качестве штрафа за необоснованный развод. В классический период (первые три
века н.э.) в случае прекращения брака приданое подлежало возврату. В
императорский период сложился обычай, по которому муж, получая приданое, со
своей стороны делал соответствующий вклад в семейное имущество в форме
дарения в пользу жены. Во время брака это дарение оставалось в распоряжении
мужа, но в случае расторжения брака по вине мужа оно переходило к жене.

Прекращение брака. Брачный союз прекращался:
- смертью одного из супругов;
- утратой свободы одним из супругов;
- разводом.
Развод в классическую пору был свободным и допускался как по обоюдному
согласию супругов, так и по одностороннему заявлению отказа от брачной
жизни. В период абсолютной монархии были установлены существенные
ограничения развода. Юстинианом развод по обоюдному согласию был запрещен.
Односторонние заявления о разводе были допущены в случае, если другой
супруг нарушил верность, покушался на жизнь первого супруга или допустил
какое-то другое виновное действие. Допускался развод по уважительной
причине (неспособность к половой жизни, желание поступить в монастырь, и
т.д.). Односторонний развод без уважительной причины сопровождался
наложением штрафа, но брак всё же считался прекращенным.

Конкубинат. От брака отличался конкубинат, дозволенное законом постоянное
(а не случайное) сожительство мужчины и женщины, не отвечающее требованиям
законного брака. Конкубина не разделяла социального состояния мужа, дети от
конкубины не подлежали отцовской власти. Несмотря на моногамный характер
римской семьи, для мужчины в республиканскую пору считалось допустимым
наряду с matrimonium с одной женщиной состоять в конкубинате с другой
(напротив, всякое сожительство женщины с другим мужчиной, кроме мужа,
давало право мужу убить жену).

Отцовская власть. Правовое положение детей. Самостоятельным лицом был
только отец; сыновья и дочери были лицами чужого права. Подвластный сын
имеет и libertas, и ivitas; в области публичного права он стоит наряду с
отцом, может занимать публичные должности (только не может быть сенатором),
но в семье он всецело подчинен отцовской власти, притом независимо от
возраста, и даже когда он уже состоит в браке и, быть может, имеет своих
детей. Отцовская власть возникает с рождением ребенка от данных родителей в
законном браке, а также путем узаконения или усыновления. Отцовская власть
могла быть установлена путем узаконения детей от конкубины. Усыновление
устанавливало отцовскую власть над посторонним лицом.
Личные права и обязанности родителей и детей коренным образом были различны
на разных этапах римской истории. В древнейшее время отец имел право жизни
и смерти, право продажи детей и т.п. С течением времени эта власть
смягчалась и в конце концов свелась к праву применять домашние меры
наказания детей, к обязанности детей оказывать уважение родителям и т.п.;
родители и дети взаимно были обязаны в случае необходимости предоставлять
друг другу алименты.

Пекулий и его виды. Пекулий – имущество, предоставляемое подвластному
только в управление и пользование; собственником пекулия остается
домовладыка. В случае смерти пекулий не переходит по наследству, а просто
возвращается в непосредственное обладание отца. Наоборот, в случае смерти
домовладыки пекулий переходит к его наследникам наряду со всем остальным
его имуществом. Если подвластный сын освобождается от отцовской власти, и
отец при этом не потребовал возврата пекулия, пекулий остается подаренным
сыну.
С течением времени наряду с пекулием, поступившим от отца (peculium
profecticium), появились другие виды пекулия. Военный пекулий (peculium
castrense), т.е. имущество, которое сын приобретает на военной службе или в
связи с ней, принадлежал подвластному на праве собственности, но если он
умирал, не оставив завещания относительно военного пекулия, это имущество
поступало к домовладыке на тех же основаниях, как и обыкновенный пекулий. С
начала IV в. н.э. юридическое положение военного пекулия было
распространено на всякого рода приобретения сына, сделанные на
государственной, придворной, духовной службе, а также на службе в качестве
адвоката. При Юстиниане всё, приобретенное подвластными не на средства
отца, было признано принадлежащим подвластным.

Прекращение отцовской власти. Эманципация. Отцовская власть прекращается:
- смертью домовладыки;
- смертью подвластного;
- утратой свободы или гражданства домовладыкой или подвластным;
- лишением домовладыки прав отцовской власти;
- приобретением подвластным некоторых почетных званий.
Отцовская власть прекращалась также эманципацией подвластного, т.е.
освобождением из-под власти по воле домовладыки и с согласия самого
подвластного. В праве юстинианового времени эманципация совершалась:
- получением императорского рескрипта, заносившегося в протокол суда;
- заявлением домовладыки, также заносившимся в судебный протокол;
- фактическим предоставлением в течение продолжительного времени
самостоятельного положения подвластному.


Право собственности

Понятие права собственности. Содержание права собственности. Для
обозначения права собственности в Риме пользовались термином dominium, а
примерно с конца республиканского периода – также proprietas. Право
собственности является наиболее обширным по объему правом на вещь. Главное
качество права собственности: соединение абсолютного господства лица над
вещью с правом распоряжения ею, правом определять её судьбу (продать,
обменять, заложить, уничтожить). Основными правомочиями собственника были:
- jus utendi – право пользования вещью;
- jus fruendi – право извлечения плодов естественных и цивильных
(дохода);
- jus abutendi – право распоряжения судьбой вещи;
- jus posidendi – право владеть вещью;
- jus vindicandi – право истребовать вещь из рук каждого её фактического
обладателя, безразлично – владельца или держателя.

Владение. Владение и право собственности. Владение и держание. Владение в
смысле фактического обладания вещами является тем отношением, на почве
которого складывался институт права собственности. В развитом римском праве
“владение” и “право собственности” – различные категории, которые могли
совпадать в одном и том же лице, но могли принадлежать и разным лицам.
Владение представляло собой именно фактическое обладание, однако связанное
с юридическими последствиями, прежде всего снабженное юридической защитой.
Проводилось различие между владением в точном смысле (possessio civilis) и
простым держанием (detentio или possessio naturalis).
Владение можно определить как фактическое обладание лица вещью (объективный
элемент), соединенное с намерением относиться к вещи как к своей, т.е.
обладать независимо от воли другого лица, самостоятельно (субъективный
элемент) и снабженное исковой защитой; держание же – как фактическое
обладание вещью без такого намерения (обладание на основе договора с другим
лицом, вообще несамостоятельное, а также и обладание ненамеренное,
бессознательное и т.д.). Владельцы защищались от всяких незаконных
посягательств на вещь непосредственно сами, арендатор как держатель от
чужого имени мог получить защиту только через посредство собственника, от
которого получена вещь.

Виды владения. Владельцем вещи нормально является её собственник, так как
нормально вещи находятся в обладании тех, кому они принадлежат. Собственник
имеет право владеть вещью, в этом смысле он является законным владельцем.
Владельцы, фактически обладающие вещью с намерением относиться к ней как к
собственной, но не имеющие права ею владеть, признаются незаконными.
Незаконное владение может быть двух видов: незаконное добросовестное
(владелец не знает и не должен знать о незаконности владения) и назаконное
недобросовестное владение (владелец знает и должен знать о незаконности
владения).
Существовали также случаи так называемого производного владения. К числу
производных владельцев относится, например, лицо, которому вещь заложена,
или лицо, которому вещь передана на сохранение впредь до разрешения в
судебном порядке спора о её принадлежности.

Установление и прекращение владения. Владение устанавливается для данного
лица с того момента, когда у него соединились и телесный момент, и
владельческая воля в смысле намерения относиться к вещи как к своей. Для
установления намерения, с которым данное лицо обладает вещью, необходимо
выяснить правовое основание, которое привело к обладанию лица данной вещью.
Одно лицо получило вещь путем покупки, сопровождавшейся передачей вещи
продавцом, другое – получило такую же вещь по договору найма во временное
пользование. Осуществляя свое пользование, оба они совершают, быть может,
одинаковые действия, но для первого лица эти действия являются показателем
владельческой воли, а для второго – они лишь выражение его зависимого
держания. Изменить основание владения можно было путем совершения
соответствующих договоров. Владение могло быть также приобретено через
представителя; представитель должен был иметь полномочие приобрести
владение для другого лица и намерение приобрести вещь не для себя, а для
представляемого.
Владение утрачивалось с утратой одного из двух необходимых элементов, а
именно, как только вещь выходила из обладания лица, или лицо выражало
желание прекратить владение (отчуждало вещь). Владение прекращалось в
случае гибели вещи или превращения её во внеоборотную вещь. Если владение
осуществлялось через представителя, то оно прекращалось, помимо воли
владельца, в том случае, если прекратилась возможность обладания вещью и в
лице представителя, и в лице представляемого.

Преторские интердикты. Защита добросовестного владельца. В отличие от
держания владение пользовалось самостоятельной владельческой защитой. Для
того, чтобы получить защиту владения, необходимо установить факт владения и
факт его нарушения. Во владельческом процессе доказывались только факты, а
вопрос о том, кому принадлежит право на владение данной вещью, оставался в
стороне; если вещь присуждалась не тому, кто имел на неё право, то этот
последний мог затем предъявить свой собственнический иск. Если ему
удавалось доказать свое право собственности (а не только факт владения), он
мог истребовать вещь от фактического владельца. Владение защищалось не
исками, а интердиктами (распоряжениями претора о немедленном прекращении
каких-то действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан).
Владельческие интердикты давались или для того, чтобы защитить от
самовольных посягательств на вещь владельца, еще не утратившего владения,
т.е. чтобы удержать за ним владение, или чтобы вернуть утраченное владение.
Известны интердикты для защиты владения недвижимостью и для защиты владения
движимой вещью. Добросовестный владелец имел также еще одно специальное
средство защиты – actio in rem Republicana. Этот иск давался лицу, владение
которого отвечало всем требованиям, необходимым для приобретения вещи по
давности, за исключением лишь истечения давностного срока (подобную защиту
добросовестный владелец получал только против недобросовестных владельцев,
но не против собственника или такого же, как и истец, добросовестного
владельца).

Древнейшее деление вещей на res mancipi и res nec mancipi. Другие виды
вещей. В развитии римского права особенно большое значение имело право
собственности на землю. Земли вокруг Рима, а затем – вообще италийские,
равно как рабы и скот, служившие для обработки земли, были наиболее ценными
в хозяйстве римского крестьянина и носили наименование res mancipi (manus –
рука, capio – беру). Другие вещи назывались res nec mancipi. Практическое
значение этого деления состояло в том, что приобретение права собственности
на вещь, принадлежащую к числу res mancipi, не могло происходить путем
неформальной передачи такой вещи собственником другому лицу; для этой цели
требовалось совершение либо манципации (торжественного обряда), либо in
jure cessio, т.е. посредством мнимого судебного спора. Манципируемые вещи
могли принадлежать только квиритам. Ко времени абсолютной монархии различие
res mancipi и res nec mancipi отпало.
Не всякая вещь могла быть предметом права частной собственности (текущая
вода, атмосфера); наряду с этим не всякая вещь, принадлежащая лицу на праве
частной собственности, могла быть предметом распоряжения или предметом
оборота (яды, запрещенные книги). Подобные вещи охватывались одним общим
названием res extra commercium (в противоположность остальным вещам,
называемым res in commercio). Также к изъятым из оборота относились вещи,
предназначенные служить религиозным культам, и священные вещи,
государственные вещи, в том числе и такие, на которые было установлено
общественное пользование.

Различные виды классификации вещей. Вещи могли делиться на:
|I.|Телесные | |
| |Бестелесные | |
|II|Манципируемые |Италийская земля, рабы и крупный скот |
|. | | |
| |Неманципируемые | |
|II|Находящиеся в обороте|Могут принадлежать всякому |
|I.| | |
| |Изъятые из оборота |Принадлежат в основном государству |
|IV|Движимые |Скот, рабы |
|. | | |
| |Недвижимые |То, что либо нельзя передвинуть, либо |
| | |можно, но лишь с потерей свойств |
|V.|Определенные родовыми|Можно измерить, взвесить, пересчитать |
| |признаками | |
| |Индивидуально-определ|Единственные в своем роде или резко |
| |енные |отличающиеся от всех других |
|VI|Потребляемые |Хлеб, прочие продукты питания, деньги |
|. | | |
| |Непотребляемые |Земля, строения |
|VI|Делимые |Можно разделить без утраты качеств |
|I.| | |
| |Неделимые |При разделе качества теряются |
|VI|Простые |Созданы из единого материала (в т.ч. |
|II| |рабы) |
|. | | |
| |Сложные |Искуственно сложенные (здания, корабли) |
| | |Состоящие или образованные из |
| | |самостоятельных вещей (стадо скота) |
|IX|Главные | |
|. | | |
| |Побочные |Части вещи, т.е. вещи, не существовавшие |
| | |ранее и “следующие судьбе главной вещи” |
| | |Принадлежности, т.е. вещи, связанные с |
| | |главной вещью экономически; без них |
| | |главная вещь не завершена (замок и ключ) |
| | |Плоды естественные (в силу природных |
| | |качеств) и цивильные (результат |
| | |циркулирования денег) |

Виды собственности. Причины возникновения различных видов права
собственности. Термин dominum, обозначавший право собственности в Риме,
обычно дополнялся словами ex jure Quiritum, т.е. по праву квиритов, римских
граждан. Квиритская собственность была древнейшим видом собственности. Она
основывалась на нормах цивильного права и не облагалась налогом. Её
субъектами могли быть только римские граждане, в качестве материальных
объектов выступали манципируемые вещи, а единственно возможным способом её
приобретения была манципация. Соответственно, право квиритской
собственности было недоступно перегринам и не распространялось на
провинциальные земли.
В случае, когда лицо, приобретшее вещь без соблюдения требуемых
формальностей, получало всестороннюю поддержку со стороны претора,
приобретатель вещи хотя и не становился собственником, но вещь прочно
закреплялась в его имуществе, in bonis; отсюда пошло обозначение данного
отношения термином “бонитарная” или “преторская” собственность. Субъектом
этого вида собственности мог быть кто угодно, а объектом могли быть и
неманципируемые вещи. Преторская защита подобных имущественных приобретений
опиралась на фикцию.
Параллельно с развитием бонитарной собственности создался особый институт –
право собственности перегринов и право собственности на земли в провинции,
присоединенные к римскому государству в ходе войн (провинциальная
собственность). Владельцы этих земель облагались налогом, а правовые
отношения регулировались перегринским, а не цивильным правом. Постепенно
разница между квиритской и бонитарной собственностью сглаживалась, равно
как утрачивало значение деление вещей на res mancipi и res nec mancipi. В
результате в эпоху Юстиниана установилось единое право частной
собственности.
Способы приобретения права собственности. Факты, с наступлением которых
лицо приобретает право собственности, называются способами приобретения
права собственности. Юридические факты (в особенности сделки), которые
служат основанием для приобретения права собственности, называются титулом
приобретения. Способы приобретения права собственности делятся на
первоначальные и производные. Первоначальным называется такой способ
приобретения, при котором право приобретателя устанавливается независимо от
предыдущего права на данную вещь (захват бесхозяйных вещей, приобретение по
давности владения). При производном способе приобретения право
приобретателя основывается на праве предшествующего собственника, выводится
из его права.
Права собственника приобретались посредством:
- манципации;
- традиции (traditio: передача одним лицом другому фактического владения
вещью с целью передачи права собственности);
- завладения, оккупации;
- приобретательной давности (по Уложению Юстиниана срок давности для
движимых вещей был 3 года, для недвижимых – 10 или 20 лет);
- спецификации или переработки (создание из чужих материалов вещи для
себя).

Защита права собственности. Иски. Ответственность добросовестного и
недобросовестного владельцев перед собственником. Основное средство защиты
права собственности – виндикационный иск. Он предъявлялся собственнику для
истребования вещи, владение которой им утрачено. Сторонами в виндикационном
процессе являлись: в качестве истца – собственник, не имеющий фактического
владения вещью; в качестве ответчика – фактический обладатель вещи, как
держатель, так и добросовестный или недобросовестный владелец. Предметом
иска являлась вещь со всеми плодами и приращениями. Виндикационный иск
предполагал доказательство истцом своего права собственности.
Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев была
неодинакова. Добросовестный владелец отвечал за состояние вещи со времени
предъявления иска, при этом он не возмещал собственнику потребленных или
отчужденных плодов за время до предъявления иска, а возвращал лишь наличные
плоды. Недобросовестный владелец отвечал за происшедшую еще до предъявления
иска гибель вещи, если с его стороны была допущена хотя бы легкая
небрежность; за гибель вещи после предъявления иска он отвечал независимо
от какой бы то ни было в том вины с его стороны. Он был обязан возместить
собственнику стоимость плодов от вещи, не только фактически им полученных,
но и тех, которые он мог бы получить при надлежащей заботливости, а за
время после предъявления иска – даже таких плодов, которые он сам и не мог
бы получить, если только для собственника получение этих плодов было бы
возможно.
Другими видами исков для защиты права собственности были негаторный иск
(когда собственник не терял владения вещью, но встречал какие-либо
стеснения и помехи со стороны другого лица) и прогибиторный иск (когда
собственник продолжал владеть своей вещью, но созданные условия не
позволяли ему этой вещью пользоваться).


Права на чужие вещи

Сервитуты: понятие, виды, содержание сервитутов. Приобретение и утрата.
Защита сервитутного права. Самой важной категорией прав на чужую вещь
являлись так называемые сервитутные права. Сервитут можно определить как
вещное право пользоваться чужой вещью в том или ином отношении. Сервитуты
возникли на почве соседских поземельных отношений и носили вещный характер
(предметом сервитутного права являлся сам земельный участок, а не действие
определенного лица). Позднее появилась другая категория сервитутных прав –
на любое имущество и в пользу любого лица, не обязательно соседа. Отсюда
деление сервитутов на две категории: предиальные (земельные) и личные. Это
различие проводилось по субъекту права: личный сервитут принадлежал
определенному лицу персонально; предиальный сервитут принадлежал лицу как
собственнику господствующего земельного участка, и смена собственника этого
участка автоматически вызывала и смену субъекта предиального сервитута.
Среди предиальных сервитутов различались сельские и городские (в
зависимости от характера господствующего участка). Важнейшим личным
сервитутом был узуфрукт – право пользования чужой вещью и получения от неё
плодов с сохранением в целости субстанции (сущности вещи); другим личным
сервитутом был usus, т.е. право пользоваться вещью, но без права
пользования её плодами (свыше пределов личных потребностей).
Сервитут мог быть установлен:
- по воле собственника служащей вещи (или односторонним актом, или
договором);
- судебным решением;
- в силу закона;
- по давности.
Сервитут утрачивался:
- с гибелью вещи, пользование которой служило предметом сервитута. К
физической гибели приравнивалась юридическая (превращение вещи во
внеоборотную);
- со смертью его субъекта;
- при соединении с правом собственности на ту же вещь;
- вследствие отказа от него субъекта права;
- в случае неосуществления в течение 10 (inter praesentes) или 20 (inter
absentes) лет.
Сервитутное право защищалось абсолютным иском, называемым actio
confessoria, противоположным собственническому иску, actio negatoria, в том
смысле, что с помощью этого последнего иска собственник вещи, которой
другое лицо неправомерно пытается пользоваться, отрицает за этим лицом
право пользования, actio confessoria же служила для защиты права
пользования чужой вещью.

Эмфитевзис и суперфиций. К числу прав на отчуждаемые вещи принадлежали
также вещные, отчуждаемые, передаваемые по наследству права долгосрочного
пользования чужой землей: сельскохозяйственной – для её обработки
(emphyteusis), городской – для возведения на ней строения (superficies).
Эти права сходны с сервитутами, так как являются правами пользования чужой
вещью, но отличаются от них широтой содержания и долгосрочностью действия.
Установление одного из этих двух прав на земельный участок делает право
собственности на эту землю почти номинальным; лишь после прекращения
эмфитевзиса или суперфиция право собственности на данный участок получает
реальное выражение.
В содержание эмфитевзиса входит право пользоваться земельным участком (с
правом изменения характера участка, но без ухудшения его), собирать с него
урожаи (плоды), право закладывать эмфитевзис, отчуждать и передавать его по
наследству. Право отчуждения эмфитевзиса ограничено обязанностью субъекта
эмфитевзиса предупреждать собственника земли о предполагаемом отчуждении
эмфитевзиса, причем за собственником признавалось право преимущественной
покупки (которым он мог воспользоваться в течение двух месяцев). При
отчуждении эмфитевзиса собственник имел право на получение двух процентов
покупной цены. Субъект эмфитевзиса был обязан уплачивать собственнику
арендную плату, а также вносить государственный земельный налог. Невзнос
арендной платы в течение трех лет приводил к прекращению эмфитевзиса.
Суперфиций представлял собой аналогичное право возведения строения на чужом
городском участке и право пользования этим строением. Право собственности
на строение принадлежало собственнику земельного участка по правилу
superficies solo cedit – строение следует за землей (связано с землей).

Залог и его формы. Hypotheca. Залоговое право является разновидностью прав
на чужие вещи. Его назначение – обеспечение исполнения обязательств.
Залоговым правом называется право обращения взыскания (в случае
неисполнения обязательств) на определенную заранее вещь:
- независимо от того, продолжает ли она принадлежать должнику или нет;
- предпочтительно перед всеми другими требованиями.
Вещь, заложенная собственником, продолжает оставаться предметом залога и
тогда, когда она перешла в собственность другого лица (абсолютная защита,
т.е. защита против всякого, у кого окажется заложенная вещь).
Залоговое право, предназначенное для того, чтобы обеспечивать какое-то
обязательство, являлось правом придаточным (акцессорным) и существовало
лишь постольку, поскольку существовало обеспечиваемое залогом
обязательство.
Первоначальной формой залога была сделка fiducia cum creditore, состоявшая
в том, что посредством манципации должник передавал в обеспечение долга
вещь на праве собственности с оговоркой, что в случае удовлетворения по
обязательству, обеспеченному залогом, заложенная вещь должна быть передана
обратно в собственность должника. Должнику, исполнившему обязательство,
давали иск к кредитору о возврате вещи. Другой формой залога служил pignus,
называемый нередко “ручным закладом”. При этой форме залога вещь
передавалась не в собственность, а только во владение (точнее, в держание,
однако пользовавшееся в виде исключения владельческой защитой); при этой
передаче добавлялось условие, что в случае удовлетворения по обязательству
вещь должна быть возвращена обратно.
С развитием торгового оборота ни fiducia, ни pignus не могли удовлетворить
потребностей жизни. В классический период в преторском эдикте сложилась
третья, наиболее развитая форма римского залога – ипотека (hypotheca), при
которой предмет залога оставался и в собственности, и во владении должника,
а субъекту залогового права давалось право в случае неисполнения
обязательства истребовать заложенную вещь, у кого бы она к тому времени ни
оказалась, продать её и из вырученной суммы покрыть своё требование к
должнику. Ипотека развилась на почве найма сельскохозяйственных участков. С
введением ипотеки в практику стало возможно установление на одну и ту же
вещь нескольких последовательных залоговых прав. Соотношение нескольких
залоговых прав на одну и ту же вещь определялось их старшинством, т.е.
временем установления залога (так называемый ранг залоговых прав). Право
требовать продажи заложенной вещи признавалось только за первым
залогопринимателем; второй, третий и т.д. удовлетворялись в порядке очереди
из остатка суммы, вырученной от продажи заложенной вещи. Каждый из
нижестоящих залогопринимателй имел право предложить первому удовлетворение
по его требованию, с тем чтобы занять его место (ипотечное преемство). Если
суммы, вырученной от продажи заложенной вещи, не хватало на удовлетворение
залогопринимателй, недополучившие имели обязательственный иск к должнику в
общем порядке. В период абсолютной монархии был издан рескрипт, в силу
которого ипотека, установленная письменно в присутственном месте или перед
тремя достоверными свидетелями, должна иметь предпочтение перед непублично
установленной ипотекой.
Залоговое право прекращалось в случае:
- гибели предмета залога;
- слияния в одном лице залогового права и права собственности на
заложенную вещь;
- прекращения обязательства, в обеспечение которого установлен залог.


Учение об обязательствах и договорах

Определение обязательства. Содержание. В источниках римского права
обязательство (obligatio) определяется следующим образом: “Обязательство
представляет собой правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что-
нибудь исполнить согласно законам нашего государства. ... Сущность
обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-нибудь телесный
предмет или какой-нибудь сервитут, но чтобы связать перед нами другого в
том отношении, чтобы он нам что-нибудь дал, сделал или представил”. В
обязательстве заключается, с одной стороны, “право требовать”, с другой
стороны, соответствующая этому праву “обязанность исполнить требование”,
или “долг”. Обязательство, даже если оно состоит в обязанности одного лица
предоставить другому в собственность известную вещь, не создает
непосредственно для другого лица права собственности на данную вещь, из
него возникает только право требования (передачи вещи). Лицо, купившее
вещь, еще не становится её собственником (хотя бы и была уплачена покупная
цена); это лицо имеет лишь право требования (передачи вещи); собственником
же её оно станет только после фактической передачи вещи (при условии, если
передавший вещь имел на неё право собственности). Обязательство по своей
природе представляет собой отношение, основанное на доверии, кредитное (от
credo – верю). Сторона в обязательстве, имеющая право (требования),
именуется кредитором; сторона, на которой лежит обязанность исполнить
требования кредитора, называется должником. Обязательственнное
правоотношение изначально рассчитано на прекращение (нормально – путем
исполнения).

Основания возникновения обязательств. Классификация и виды обязательств.
Главное деление обязательств по признаку основания их возникновения
сводится к противопоставлению обязательств из договора (ex contractu)
обязательствам из правонарушений (ex delicto). Обязательства из частных
правонарушений (delicta privata), противопоставлявшихся уголовным
преступлениям (crimina), были более древнего происхождения по сравнению с
договорными обязательствами. Обязательства по договорам переходили по
наследству, обязательства из деликтов по существу не переходили на
наследников; только в том случае, если к наследнику поступало обогащение,
добытое правонарушением данного лица, можно было истребовать от наследника
сумму обогащения.
Юристу Гаю приписывается четырехчленная классификация обязательств:
- из договора (ex contractu);
- как бы из договора (quasi ex contractu);
- из деликта (ex delictu);
- как бы из деликта (quasi ex delictu).
Подлинность этого фрагмента Дигест сомнительна, и сама классификация не
является точной и ясной.
Обязательства могли быть следующих видов:
1. Натуральные обязательства, не пользовавшиеся исковой защитой (в
отношениях с подвластными членами семьи). Уплаченное по такому
обязательству не могло быть истребовано обратно как недолжно
уплаченное.
2. Цивильные обязательства, узаконенные древним цивильным правом.
3. Преторские обязательства, снабженные преторской защитой по преторскому
праву.

Юридические факты. Контракты и пакты. Факты, с наступлением которых
юридическая норма связывает определенные юридические последствия,
называются юридическими фактами. Юридические факты можно разделить на
события, которые не зависят от воли человека (например, естественная
смерть, истечение времени и т.д.), и человеческие действия, являющиеся
выражением воли человека.
Юридические последствия могут быть связаны с человеческим действием потому,
что государство считает данного рода действие недопустимым и ведет с
подобными действиями борьбу. Юридические последствия связываются и с
многими правомерными действиями, в особенности с теми, которые прямо
направлены на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей
(так называемые сделки). В сделках выражается воля совершающих её лиц. Если
в сделке выражается воля одного лица (одной стороны), сделка называется
односторонней (например, завещание); если в сделке выражается воля двух
сторон (например, продавца и покупателя; подрядчика и заказчика), сделка
называется двусторонней, или договором. Не всякий договор имеет своим
последствием установление обязательства. Договор в качестве одного из
оснований возникновения обязательств имеет место только тогда, когда воля
сторон, вступающих в договор, направлена на установление обязательственных
отношений.
Римская договорная система различала два вида договоров: контракты и пакты.
К контрактам относились договоры, признанные цивильным правом и снабженные
исковой защитой. К числу контрактов относился только определенный
(исчерпывающий) круг договоров. Вне пределов установленного круга
контрактов за сторонами не признавалось права практиковать какие-либо
новые, не предусмотренные законом контракты. Пакты представляли собой
неформальные соглашения самого разнообразного содержания. По общему
правилу, пакты не пользовались исковой защитой. (С течением времени
некоторые пакты все-таки получили исковую защиту.)

Эволюция договорного права. Развитие договорного права шло в двух
направлениях:
1. по мере развития и усложнения хозяйственной жизни расширялся круг
соглашений, пользующихся исковой защитой;
2. параллельно с этим шло постепенное ослабление древнего формализма и
признание исковой силы за известными видами неформальных соглашений.
Древнереспубликанскому римскому праву были известны три основных вида
обязательственных договоров:
1. nexum – совершавшийся в форме сложного обряда с помощью меди и весов;
2. стипуляция – словесный договор в форме вопроса и ответа;
3. литтеральный (письменный) контракт.
В то время неформальное соглашение никогда не порождало юридически
действительного обязательства. Даже на высшей ступени развития римское
право не пришло к признанию того, что всякое законное соглашение двух
сторон об установлении какого-либо обязательства само по себе имеет
юридическую силу. Простота хозяйственной жизни, натуральная форма
хозяйства, слабое развитие меновых отношений – всё

Новинки рефератов ::

Реферат: Генетика (Биология)


Реферат: Раздел дипломной работы (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Кредитная политика банка (Банковское дело)


Реферат: Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств (Компьютеры)


Реферат: Исследования Африки. Давид Ливингстон (История)


Реферат: Гибель "Титаника" (История)


Реферат: Оплата праці (Бухгалтерский учет)


Реферат: Отчет по производственной практике по АХД на ГХЗ (Бухгалтерский учет)


Реферат: Концепция построения системы управления Московского представительства японской корпорации (Менеджмент)


Реферат: История Канады (История)


Реферат: Буржуазный прогресс в Европе в Новое время (История)


Реферат: История (История)


Реферат: Страхование грузоперевозок (Страхование)


Реферат: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ (Биология)


Реферат: Конспект по зарубежной литературе (Литература : зарубежная)


Реферат: Деятельность классного руководителя по формированию нравственного поведения младших школьников (Педагогика)


Реферат: Вклад в социологию Г.Спенсера (Социология)


Реферат: Общие вопросы организации бизнеса (Предпринимательство)


Реферат: Современные психолого-педагогические технологии обучения (Педагогика)


Реферат: Восстание Спартака (История)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист