GeoSELECT.ru



Гражданское право и процесс / Реферат: Ипотека в гражданском праве (Гражданское право и процесс)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Ипотека в гражданском праве (Гражданское право и процесс)


СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение....................................................3.

II. Возникновение и развитие ипотеки как института гражданского права
1. Возникновение института................................ 5.
2. Ипотека в римском праве................................ 6.
3. Рецепция института ипотеки правом западно-европейских
стран.......................................................8.
4. Залоговое право дореволюционной России ............... 8.

III. Ипотека - способ обеспечения обязательства.
Концепция ипотеки в российском законодательстве...........12.
1. Понятие и предмет ипотеки, основания возникновения и сфера
применения..............................................14.
2. Содержание и форма договора об ипотеке..................16.
3. Государственная регистрация ипотеки.....................19.
4. Права и обязанности сторон..............................21.
5. Последующая ипотека.....................................24.
6. Перемена лиц в обязательстве, обеспеченном
ипотекой.....................................................25.
7. Обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об
ипотеке.................................................29.
8. Реализация заложенного имущества, на которое обращено
взыскание..................................................32.
9. Особенности ипотеки земельных участков..................39.
10. Особенности ипотеки предприятий, зданий и
сооружений.....................................................44.
11. Особенности ипотеки жилых домов и квартир..............46.

IV. Заключение. Перспективы развития ипотеки в России..........50.

V. Библиография..............................................52.

VI. Приложения...............................................57.
I. ВВЕДЕНИЕ
Состояние экономики любой страны требует развития производства, что
упирается в источники обеспечения надёжного и долгосрочного финансирования.
Если сравнить стоимость движимого имущества (которое можно заложить
свободно) и недвижимого (с которым пока сложнее), можно понять, во сколько
раз теоретически вырастают масштабы такого вида кредитования, как ипотека.
Рассматривая ипотеку как элемент экономики, можно выделить следующие
её характерные черты.
Во-первых, залог недвижимости выступает в роли инструмента
привлечения необходимых для развития производства финансовых ресурсов.
Во-вторых, ипотека способна обеспечить реализацию имущественных прав
на объекты, когда другие формы (например, купля-продажа) в данных
конкретных условиях нецелесообразны.
И в-третьих, создание с помощью ипотеки фиктивного капитала на базе
ценной бумаги (закладной).
Сказанное выше является отправной точкой в дальнейшем разговоре о
дистанции между тем, что есть и тем, что хотелось бы иметь.
В современных условиях ипотека занимает особое место среди способов
обеспечения исполнения обязательств. Учитывая состояние нашей экономики,
которой присущи падение уровня производства, инфляция, повсеместные
неплатежи за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги,
широкое применение ранее популярных способов обеспечения исполнения
обязательств теряет практический смысл. Ипотека же обладает несомненными
преимуществами.
Любые операции с недвижимостью, в том числе и ипотечные, приносят
большой доход, поскольку цены на землю и строения в некоторых районах
России значительно выше мировых. Однако пока особого развития сфера
ипотечного кредитования получить не может, прежде всего из-за отсутствия
реального рынка земли и недвижимости. И это при том, что интерес к
ипотечному кредитованию постоянно растёт, поскольку снижается доходность
других финансовых инструментов. Практика показывает, что невозвращение
ипотечных кредитов минимально. Однако почему-то наши банки не смущает
большая доля невозвращённых кредитов, выданных юридическим лицам, а
небольшая доля невозврата ипотечных - смущает. В какой-то степени, здесь
есть определённые психологические барьеры.
Несмотря на повышенный интерес субъектов экономической деятельности к
кредитованию под залог недвижимости можно сказать, что ипотека в России
заблокирована. В приоритетный пакет законов, принятие которых позволит
обеспечить полноценные правовые условия функционирования рынка недвижимости
в России входят Земельный кодекс РФ, Закон “Об оценочной деятельности в
РФ”, Закон “О риэлтерской деятельности”, Закон “О государственных ценных
бумагах, ценных бумагах субъектов Федерации и муниципальных образований” и,
конечно, самое главное - Закон “Об ипотеке”, который стал одним из законов-
старожилов за всю постперестроечную историю России по срокам рассмотрения
(более трёх лет) и одним из наиболее переработанных по количеству внесённых
поправок (более девятисот). Более того, по мнению газеты “Коммерсантъ-
Daily”[1] для создания реально работающего закона об ипотеке необходимо
подвергнуть серьёзной переработке более двадцати статей первой части
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года.[2]
Зарубежный опыт показывает, что система ипотечного кредитования
одновременно служит решению как социальных, так и экономических проблем,
поэтому введение в России нормально функционирующего механизма залога
недвижимого имущества будет способствовать её социально-экономической
стабилизации.


II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ
КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНСТИТУТА

Залоговое право является одним из старейших гражданско-правовых
институтов. Вступая в сделки, заключая договоры, люди издревле стремились
обеспечить их исполнение. Возникновение залога связано с развитием
гражданского оборота и необходимостью обеспечить надлежащее исполнение
обязательства, взятого на себя одной из сторон в договоре, а также создать
более доверительные отношения между сторонами. Как известно, договор
основывается на свободной воле каждой из договаривающихся сторон, но одного
доверия часто недостаточно, как часто недостаточно и ответственности,
которая хороша для платёжеспособного должника, а поэтому важно
стимулировать и усилить готовность должника к совершению действия, а кроме
того дать уверенность кредитору, что даже в том случае, если должник не
исполнит взятое на себя обязательство, он сможет получить удовлетворение за
счёт предмета залога.
Смысл отношений, которые устанавливаются между должником и кредитором
в обязательстве, обеспеченном залогом, очень точно выразил М. Брагинский.
Он пишет: “В отличие от таких способов обеспечения обязательства, как
неустойка и поручительство, при которых кредитор в конечном счёте “верит
должнику”, в обязательстве, обеспеченном залогом, кредитор “верит вещи”[3].
Первоначально, когда залогового права не было, способом обеспечения
обязательства была ответственность (взыскание). Причём ответственность не
только имущественная, но и личная.
Если проследить историческое развитие залога, то можно увидеть
следующую закономерность, о которой пишет Д. Майер: Законодательства
народов всегда строги к должнику неплатящему, о праве же залога едва в них
упоминается”, а затем “законодательства стран ослабляют меры взыскания и
развитием права залога стараются их употребление сделать лишним, или по
крайней мере более редким”[4].
2. ИПОТЕКА В РИМСКОМ ПРАВЕ

В Римском праве было выработано немало институтов и правил,
гарантирующих исполнение обязательств. Кроме словесных укреплений
обязательств (например, присяга), были и вещные обеспечения. К ним
относились поручительство и залог. Первое представляло преимущественно
нравственную гарантию, во втором преобладал характер материального
ручательства. По мере развития гражданского оборота, в Риме всё чаще вместо
поручительства стали прибегать к залогу как удобнейшему и наиболее
надёжному способу укрепления обязательства.
В Риме существовали три вида залога: fiducia, pignus, hypotheca.
Исторически первой возникла fiducia. Установленный в этом виде залог
представлял для кредитора более чем полное обеспечение, так как переходил в
собственность кредитора. “Становясь, одновременно с возникновением залога,
собственником предмета , его кредитор имел право владеть, пользоваться и
распоряжаться им по своему усмотрению; он имел возможность отчуждать его
без предварительного согласия должника и, не дожидаясь времени, когда
требование будет подлежать исполнению”[5].
Должник же лишался права собственности на предмет залога ,а
следовательно, лишался права на плоды, приносимые этим имуществом и кроме
того права отыскания его из рук третьих лиц. Наконец, даже удовлетворив
требования кредитора, должник не мог быть в полной уверенности, что ему
будет возвращено имущество, бывшее предметом залога, так как его могло уже
не быть у кредитора или оно было обременено правами в чью-то пользу. В этом
случае должник мог получить с кредитор только компенсацию за вред и убытки.
Наряду с fiducia римское право выработало другую форму залога- pignus.
В этом случае предмет, отданный в залог, поступал не в собственность, а во
владение кредитора с обязанностью возврата после получения удовлетворения.
Однако и этот вид залога имел существенные недостатки, которые были
связаны, во-первых, с тем, что кредитор считался лишь владельцем
заложенного имущества и не имел для защиты своего права вещного иска, а
значит не мог отыскать заложенного имущества у третьих лиц; а во-вторых,
кредитор не имел права продать предмет залога с целью получения
удовлетворения. И только при империи это право в случае просрочки долга
стало признаваться.
Кроме того, fiducia и pignus имели ряд общих недостатков, которые
вытекали прежде всего из того, что установление залога связывалось с
передачей имущества должника кредитору. Л.В. Гантовер выделял следующее: 1.
“как бы незначителен ни был долг, обеспеченный залогом на имущество
должника, кредитоспособность этого имущества оказывалась исчерпанною”, 2.
“с передачей залога кредитору, в особенности когда предмет этот составлял
недвижимое имущество, должник нередко лишался единственного источника к
содержанию себя и своего семейства и возможности удовлетворить долг из
доходов этого имущества”.[6]
Римские юристы сумели освободиться от указанных недостатков в другом,
наиболее позднем по времени возникновения, виде залога - - hypotheca,
сложившегося под влиянием восточного греко - египетского права и
развивавшегося на почве найма сельскохозяйственных участков.
Ипотека - такая форма залога, при которой заложенная вещь остаётся во
владении залогодателя. Кредитор, в пользу которого установлено залоговое
право, является уже не собственником и не владельцем вещи, а обладателем
права требования удовлетворения долга из заложенного имущества, то есть в
случае неисполнения обязательства он имел право истребовать заложенную
вещь, у кого бы она к тому времени не находилась, продать её и из
вырученной суммы покрыть своё требование к должнику. Должник при ипотеке
остаётся собственником и владельцем заложенного имущества и не лишается
возможности извлекать из него выгоду, а также отчуждать его и обременять
новыми залогами.
Залоговое право прекращалось в случае:
1. гибели предмета залога;
2. слияния залогового права и права собственности на заложенную вещь;
3. прекращения обязательства, в обеспечении которого установлен залог.


3. РЕЦЕПЦИЯ ИНСТИТУТА ИПОТЕКИ
ПРАВОМ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Ипотека перешла в западно-европейское законодательство с двумя
главными отличиями: во-первых, она применяется только к недвижимым вещам,
во-вторых, продажа заложенного имущества производится в судебном порядке.
То, что ипотека применяется только к недвижимым вещам объясняется, по
мнению Л.В. Гантовера, свойствами движимых вещей, а именно тем, что “они
могут быть весьма легко уничтожены или попорчены должником, скрыты или
переданы им в третьи руки, поэтому без изъятия их из владения должника
кредитор подвергался бы опасности лишиться своего обеспечения”.[7]

4. ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Развитие ипотеки в России имеет свою историю. Первоначально
обеспечением исполнительности должника служила его личность - существовал
институт закупничества, при котором свобода лица была порукой кредитору.
Первой формой залога, как считает Г.Ф. Шершеневич, являлось
предоставление кредитору права пользования имуществом должника за
полученную последним от кредитора сумму денег, причём “кредитор имел право
требовать платежа долга, а должник имел право требовать возвращения
имущества при условии платежа долга”.[8]
Наряду с этой формой существовала, по мнению А.С. Звоницкого, и
другая, которая заключалась в том, что вещь оставалась в руках должника, а
кредитор, вместо пользования заложенным имуществом, получал вознаграждение
за свой капитал в виде роста.
Надо заметить, что российские учёные 19 века высказывали очень разные
мнения о путях развития залога.
Так, Г.Ф. Шершеневич считал, что дальнейшим развитием залога
оказывается превращение владения и пользования при просрочке должника, в
право собственности кредитора и развитие залога было направлено на то,
чтобы заменить это “представление о залоге вещи, как содержащем в себе
право собственности, представлением о залоге, как праве на чужую вещь,
получить удовлетворение из ценности его”.[9]
Именно на это и были направлены многие законодательные попытки (1557
г.,1737 г.), приведшие к изданию в 1800 году Банкротского устава, который
окончательно отменил старый порядок залога недвижимости. Была устранена
необходимость предавать в держание кредитора заложенное имение, залоговое
право опять приобретает характер права на чужую вещь.
В противоположность Г.Ф. Шершеневичу, другую схему развития
залогового права в России даёт А.С. Звоницкий. Хотя сразу стоит
оговориться, что смотря по разному на ход развития залогового права, эти
авторы сходны в одном - конечным результатом является утверждение системы,
близкой по своему характеру к римской ипотеке. А.С. Звоницкий считает, что
“в русском залоге абстрактное право собственности никогда не передавалось
до срока залогодержателю; поэтому досрочное владение и пользование
залогодержателя всегда носило производный условный характер”.[10]
Постепенно залог с передачей владения и пользования начал сливаться с
отчуждаемыми сделками и “экономическая жизнь устремилась в русло ... формы,
которая оставляла вещь до срока в руках должника”.[11]
Итак, в 19 веке в российском законодательстве окончательно
устанавливается новая система залогового права. Заложенное недвижимое
имущество остаётся в руках собственника и при этом нет необходимости
передавать его в держание кредитора.
Однако, не смотря на прогрессивность новой системы, дореволюционные
цивилисты выделяют и ряд её недостатков, которые проявляются прежде всего в
непоследовательности и незаконченности. В первую очередь подвергаются
критике запреты, наложенные законодателем на продажу заложенного
недвижимого имущества и на его перезаложение. Русские цивилисты выступали
против порядка, при котором на стороне должника не допускалось никакой
перемены, кроме наследственного правопреемства и при котором право залога
могло принадлежать в имении должника только одному кредитору. В частности,
Л.В. Гантовер пишет: “Неразвитость нашего залога заключается в стеснении
должника в отношении распоряжаться имением и кредитора - в отношении
передачи прав по закладной. Между тем очевидно, что стеснение это не
вызывается никакими юридическими соображениями: залог в смысле права
кредитора требовать удовлетворения из заложенного имения, представляется в
сущности обременением этого имения, то есть таким правом, для которого
переход имения в другие руки, или обременения последнего ещё другими
правами представляется совершенно безразличным”[12].
Г.Ф. Шершеневич отмечает: “Существование нескольких последовательно
устанавливаемых залоговых прав на одну и ту же вещь создаёт
последовательность в осуществлении этих прав и поэтому не противоречит ни
логике, ни кредиту”[13].
Предложения по улучшению и усовершенствованию залогового права России
нашли своё отражение в разработанных в первой половине 19 века в проекте
обновлённого Гражданского положения и проекте Вотчинного устава. Важнейшие
черты этих проектов сводились к следующему:
1. Одно и то же имущество могло быть отдано в залог нескольким лицам. В это
случае отношения между залогодержателями определялись последовательностью
внесения залоговых прав в вотчинную книгу;
1. Залоговое право носило ипотечный характер, поэтому залогодержатель не
становился владельцем недвижимого имущества;
2. Приобретённые залогодержателем права на взысканные ссуды с залогодателя
могли быть предметом сделок как между залогодержателями, так и между ними
и посторонними лицами;
3. Залогодержатели могли уступать друг другу старшинство, а лица
посторонние - приобретать права требования, обеспеченные залогом.
По мнению дореволюционных русских юристов, в проектах было достигнуто
равновесие интересов залогодержателей и залогодателей, поскольку первым
обеспечивалась достаточно широкая возможность удовлетворить свои
требования, а вторым - право распоряжаться имуществом, служащем
обеспечением.
На практике ипотечное кредитование до 1917 года проводилось по
следующей схеме. Органы местного самоуправления формировали кредитные
общества, являвшиеся основой системы. Кредитные ресурсы формировались
прежде всего путём использования ипотечных облигаций, выпускаемых на
муниципальном уровне. Кредитное общество являлось одновременно эмитентом
обязательств при их выпуске в обращение, ссудодателем при выдаче ипотечного
кредита и залогодержателем при приёме закладного свидетельства в
обеспечение кредита. Эти долговые обязательства были весьма надёжны и
ликвидны, так как устав общества предусматривал круговое ручательство всего
заложенного в нём имущества, что подкреплялось вступлением заёмщика в ряды
общества. Общество принимало облигации для расчётов по капитальному долгу,
но не по процентам, тем самым заёмщик мог расплачиваться с обществом его же
облигациями. Сумма выдаваемого кредита была на 40 - 50 процентов ниже
стоимости залога, что было не очень выгодно, но обеспечивало и обществу и
заёмщику отсутствие кризисных ситуаций. Важно то, что по долгосрочным
ипотечным обязательствам платился более низкий процент, чем по коммерческим
кредитам, а собственно кредит являлся мощнейшим стимулом для инвестиций.
Одной из особенностей российского ипотечного кредитования был способ
контроля государством эмиссии муниципальных бумаг - оно широко применяло
практику приёма этих бумаг для оплаты по казённым подрядам.
Учитывая сложившееся положение в нынешнем гражданском
законодательстве возможно было бы полезно использовать основные принципы
ипотечного кредитования в дореволюционной России для формирования
необходимого каркаса современной ипотеки. Скажем, выдача ипотечной ссуды не
деньгами, а ценными бумагами обеспечила бы прочность всей системы ипотеки,
поскольку не требовала бы свободных средств.



III. ИПОТЕКА - СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
КОНЦЕПЦИЯ ИПОТЕКИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Формирование законодательной основы регулирования отношений в России
в настоящее время не завершено. До появления и ныне действующего Закона
Российской Федерации от 29 мая 1992 года “О залоге”[14] ипотека в
российском законодательстве присутствовала весьма опосредованно: отдельные
общие нормы президентских указов по вопросам собственности на землю и
землепользования допускали возможность ипотеки. Так, например, указом
президента России от 27 декабря 1991 года № 323 “О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР”[15] крестьянским хозяйствам было
предоставлено право залога земли в банках, а банкам разрешена выдача
кредитов под залог. Аналогичная норма предусмотрена и в Законе РСФСР от 22
ноября 1990года № 348-1 “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”[16]. В
статьях 10 и 20 указано, что граждане, имеющие в собственности земельные
участки для ведения крестьянского хозяйства, могут заложить их в земельный
банк и для обеспечения получаемых кредитов. Однако по вполне понятным
причинам эта возможность так до сих пор и не стала реальностью. Последние
три года ипотека активно развивалась там, где вопрос о собственности на
землю не имел первостепенного значения.
Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 года №4218-1 “Об
основах федеральной жилищной политики”[17] установил возможность залога
недвижимости в жилищной сфере и получение кредита на строительство или
приобретения жилья под залог недвижимости. В соответствии с этим законом
было разработано Положение о жилищных кредитах, утверждённое Указом
Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года № 1180 “О жилищных
кредитах”[18], устанавливающее порядок предоставления банками кредитов на
строительство (реконструкцию) жилья, обустройство земельных участков, а
также на приобретение жилья при условии залога недвижимого имущества.
Основные правила ипотеки были развиты в первой части Гражданского кодекса
Российской Федерации (статьи 334 - 358), где закреплено, что общие правила
о залоге, установленные в Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда
кодексом или законом об ипотеке не установлены иные правила.
Статья 4 Федерального Закона Российской Федерации от 30 ноября 1994
года “О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской
Федерации”[19] устанавливает, что до приведения законов и иных правовых
актов, действующих на территории России, в соответствие с ГК, они действуют
постольку, поскольку не противоречат части первой Кодекса.
Кроме того, 22 декабря 1993 года Советом министров - Правительством
Российской Федерации были одобрены “Основные положения о залоге недвижимого
имущества - ипотеке”[20], которые, как сказано в преамбуле, являются
моделью законодательного акта об ипотеке.
28 февраля 1996 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации “О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования”[21],
содержащий некоторые важные условия, конкретизирующие нормы Гражданского
Кодекса.
21 июля этого года принят долгожданный Федеральный Закон Российской
Федерации №122-ФЗ “О Государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним”[22], где закреплено, что право собственности и
другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
учреждениями юстиции.
И, наконец, в середине июня 1997 года Государственной Думой во втором
чтении принят проект закона об ипотеке, одобренный Советом Федерации, но
отклонённый Президентом.



1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ.
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Ипотекой, согласно ст. 334 ГК РФ, признаётся “залог земельных
участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого
имущества”. Указ №293 от 28.02.96 дополняет этот список нежилыми
помещениями.
В соответствии со ст. 42 закона “О залоге”, ипотекой признаётся залог
здания, сооружения или иного объекта, непосредственно связанного с землёй,
вместе с соответствующим земельным участком правом пользования им.
Проектом закона об ипотеке она определяется как залог любого
недвижимого имущества.
При всех отличиях приведённых определений по существу они идентичны:
ипотека - это вид залога, где предметом выступает недвижимое имущество.
К недвижимому имуществу закон относит земельные участки, в частности,
участки из состава земель сельскохозяйственного назначение, участки недр,
обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землёй так,
что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние
насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, а также
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и космические объекты.
В проекте закона об ипотеке к имуществу, которое может быть предметом
ипотеки отнесены и строения потребительского назначения, в том числе дачи,
садовые дома, гаражи. Также предметом ипотеки могут быть и права
арендатора по договору аренды недвижимого имущества, при условии согласия
его собственника или лица, имеющего на него право хозяйственного ведения,
если законом или договором не предусмотрено иное.
В соответствии с пунктом 2 Указа №293 от 28.02.96 по договору об
ипотеке может быть заложено только недвижимое имущество, которое
принадлежит залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного
ведения и права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Если предметом ипотеки является недвижимое имущество, на отчуждение
которого требуется согласие или разрешение другого лица или органа, то
такое же согласие или разрешение требуется для ипотеки этого имущества (ч.7
п.3 Указа №293 от 28.02 96). Если ипотека устанавливается на имущество,
находящееся в общей совместной собственности (без определения доли каждого
из собственников), в том числе квартиры и нежилые помещения в жилых домах,
требуется наличие письменного нотариально удостоверенного согласия на это
всех собственников.
Если иное не предусмотрено договором, вещь, являющаяся предметом
ипотеки, в соответствии со статьёй 135 ГК РФ считается заложенной вместе с
принадлежностями как единое целое. Часть недвижимого имущества, раздел
которого в натуре невозможен без изменения его назначения (неделимая вещь),
кроме квартир в многоквартирных жилых домах, не может быть самостоятельным
предметом ипотеки. При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части
которого находятся в общей долевой собственности залогодателя и других
лиц, наряду с квартирой заложенной считается и соответствующая доля в праве
общей собственности на жилой дом. На праве общей долевой собственности
собственникам квартир в многоквартирном жилом доме принадлежат общие
помещения дома, его несущие конструкции, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры,
обслуживающее более одной квартиры (ст.290 ГК РФ). С долей в праве
собственности на общее имущество жилого дома собственник квартиры не вправе
совершать действия, которые могут повлечь её передачу отдельно от права
собственности на квартиру.
Не допускается ипотека участков недр, особо охраняемых природных
территорий, иного имущества , изъятого из оборота, на которое в
соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание,
многоквартирных и индивидуальных жилых домов и квартир, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, а так же имущества, в
отношении которого в установленном федеральным законом порядке приватизация
запрещена (ч.5 п.3 Указа №293 от 28.02.96).
Основанием возникновения ипотеки является договор. Ипотека может
возникать также и на основании закона при наступлении указанных в нём
обстоятельств, если в законе предусмотрено какое имущество и для
обеспечения какого обязательства признаётся находящимся в залоге. Так,
согласно пункту 1 статьи 587 ГК РФ при передаче под выплату ренты
земельного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в
обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это
имущество. Плательщик ренты с предварительного согласия её получателя
вправе сдавать в залог недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение
пожизненного содержания.
Сфера применения ипотеки довольна широка. Это обеспечение
обязательств по кредитному договору (договору займа), а также обязательств,
основанных на договоре купли-продажи, аренды, подряда, перевозки грузов,
другом договоре.


2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ

Гражданский кодекс РФ не предусматривает отдельного наименования для
договора об ипотеке. Проект закона об ипотеке предлагает понятие
“закладной”.[23] В данной работе будут употребляться оба наименования.
В законодательстве предусмотрены особые требования как к форме
договора, так и к его содержанию. Необходимо отметить обширный перечень
условий договора о залоге, которые признаются существенными. В соответствии
со ст. 432 ГК РФ договор не может считаться заключённым, если между
сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет залога, его оценочная
стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого ипотекой (п.1 ст. 339 ГК РФ).
Указ №293 от 28.02.96 несколько конкретизирует этот вопрос. Предмет
ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места
нахождения и достаточным для идентификации этого предмета описанием. Также
в договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу которого имущество,
являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и орган
государственной регистрации, зарегистрировавший это право залогодателя.
Оценочная стоимость предмета ипотеки определяется по соглашению
залогодателя с залогодержателем и указывается в договоре в денежном
выражении. Оценка может быть поручена и коммерческой организации
оценщиков.[24] На практике банки, занимающиеся ипотечным кредитованием,
сотрудничают с крупными риэлтерскими компаниями, имеющими собственные
отделы оценки недвижимого имущества. Стоит заметить, что сегодня при оценке
одной и той же квартиры в разных фирмах разница может достигать 10 - 15
тысяч долларов.
Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в
договоре об ипотеке с указанием его величины в денежном выражении,
основания его возникновения и срока исполнения. Если величина обеспеченного
ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, должны быть указаны
порядок и другие необходимые условия её определения (ч.7 п.5 Указа №293 от
28.02.96). В том случае, когда обязательство подлежит исполнению по частям,
в закладной должны быть указаны сроки соответствующих платежей и их размеры
либо условия, позволяющие определить эти размеры.
В договоре об ипотеке может быть предусмотрено, что ипотека
обеспечивает требования залогодержателя в том объёме, какой они имеют к
моменту их удовлетворения за счёт заложенного имущества, либо в
фиксированной сумме. Если в закладной указана общая фиксированная сумма
требований залогодержателя, обеспеченных ипотекой, обязательства должника
перед залогодержателем в объёме, превышающем эту сумму, не считаются
обеспеченными ипотекой.
В проекте закона достаточно подробно разработано содержание
закладной. Помимо вышеперечисленных условий закладная должна содержать:
- слово “закладная”, включённое в название документа;
- наименование залогодателя и указание места его жительства либо, если
залогодатель - юридическое лицо, место его нахождения;
- наименование первоначального залогодержателя и указание места его
жительства либо, если залогодержатель - юридическое лицо, место его
нахождения;
- название кредитного договора или иного обязательства, исполнение которого
обеспечивается по данной закладной, с указанием всех рек
визитов договора или иного обязательства;
- данные о должнике по обеспеченному ипотекой обязательству, если он не
является залогодателем;
- данные о других правах на это имущество (другие закладные, аренда, арест,
другие обременения на момент заключения сделки);
- подписи сторон.
Перечисленные выше данные, в концепции проекта закона об ипотеке,
являются обязательными; их отсутствие в закладной ведёт к признанию сделки
недействительной.
По моему мнению, целесообразно включения столь подробной
регламентации содержания закладной в закон, так как важность договора и
необходимость досконального регулирования его содержания очевидны.
Кроме того, к закладной могут быть приложены документы, определяющие
условия ипотеки или необходимые для осуществления залогодержателем своих
прав по договору.
При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан письменно
предупредить залогодержателя обо всех известных ему к моменту
государственной регистрации ипотеки правах третьих лиц на предмет ипотеки.
В противном случае кредитор по основному обязательству вправе потребовать
досрочного исполнения обязательства либо изменения условий договора об
ипотеке.
К существенным условиям, включаемым в договор об ипотеке относятся
также права, обязанности и ответственность сторон (подробно об этом - в 4
параграфе). В договоре не могут предусматриваться передача предмета залога
кредитору по основному обязательству, ограничения права залогодателя и
третьих лиц по пользованию имуществом, заложенным по договору об ипотеке.
В соответствии с п.2 ст.339 ГК РФ договор об ипотеке должен быть
заключён в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Однако
статья 55 Основ законодательства Российской Федерации “О нотариате” от 11
февраля 1993года[25] устанавливает, что договоры о залоге имущества,
подлежащего регистрации, могут быть удостоверены при условии представления
документов, подтверждающих право собственности на закладываемое имущество.
Речь здесь не идёт о праве аренды недвижимого имущества, возможность залога
которого предусмотрена в статье 335 ГК РФ и проекте закона об ипотеке.
Закладные предоставляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один
из которых остаётся в делах нотариальной конторы. В проекте закона об
ипотеке закладная составляется только в двух экземплярах - второй экземпляр
вручается залогодержателю после государственной регистрации ипотеки. По
желанию сторон нотариус может выдать им необходимое число копий закладной
с отметкой “копия” на каждой из них. Закладная должна содержать сведения о
том кем, когда и где она нотариально удостоверена и сведения о
государственной регистрации ипотеки. Несоблюдение правил о письменной форме
договора об ипотеке, требований нотариального удостоверения и
государственной регистрации влечёт недействительность договора.


3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ

Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке,
установленном для сделок с соответствующим имуществом (п.3 ст. 339 ГК РФ).
Статьи 131 и 164 ГК РФ устанавливают обязательную государственную
регистрацию сделок с землёй и другим недвижимым имуществом в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
- Единый государственный реестр прав) учреждениями юстиции.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним - это юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество. Она является единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Регистрация ипотеки возможна только при наличии
государственной регистрации ранее возникших прав на закладываемый объект.
В соответствии с п.1 ст.29 Закона “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним” регистрация ипотеки проводится на
основании заявления залогодателя после государственной регистрации его
вещных прав на недвижимое имущество. К заявлению прилагается договор об
ипотеке вместе с указанными в договоре документами.
При государственной регистрации ипотеки указываются данные о
залогодержателе, предмете ипотеки, стоимость обеспеченного ипотекой
обязательства или данные о порядке и условиях её определения. В записях
Единого государственного реестра прав об ипотеке указывается также сумма
выданного кредита. Вместе с заявлением предъявляется документ об оплате
регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за регистрацию
ипотеки и внесение изменений и дополнений в регистрационную запись
возлагаются на залогодателя, если соглашением между ним и залогодержателем
не установлено иное. Сейчас размер государственной пошлины за регистрацию
ипотеки для физических лиц составляет 3,5 миллиона рублей.
В проекте закона об ипотеке предлагается установить срок регистрации в
15 дней с момента поступления документов в регистрирующий орган. Согласно
п.3 ст.13 Закона “О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним” регистрация проводится не позднее чем в месячный
срок со дня подачи необходимых для неё заявления и документов.
Государственная регистрация ипотеки осуществляется по месту нахождения
недвижимого имущества в пределах регистрационного округа. Регистрационные
действия начинаются с момента приёма документов, ипотека считается
зарегистрированной, а правовые последствия- - наступившими со дня внесения
записи в Единый государственный реестр прав.
В государственной регистрации ипотеки может бать отказано в случаях,
если ипотека указанного в договоре недвижимого имущества не допускается и
если содержание договора или прилагаемых к нему необходимых документов не
соответствует требованиям государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. При принятии решения об отказе в регистрации
залогодателю в письменной форме в срок не более пяти дней после окончания
срока, установленного для рассмотрения заявления, направляется сообщение о
причине отказа. Отказ в государственной регистрации договора об ипотеке
либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть обжалованы
заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд.
Регистрация ипотеки является публичной. Орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан
предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав
любому лицу независимо от места совершения регистрации.
Регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заявления
залогодержателя или заявления залогодателя с приложением документов об
исполнении основного договора либо на основании вступившего в силу
судебного решения.
Государственная регистрация ипотеки может быть приостановлена на срок
до одного месяца (в проекте закона об ипотеке - 15 дней) для получения
дополнительных сведений или подтверждения подлинности документов.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость
и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить
произведённую регистрацию путём выдачи документа о зарегистрированной
сделке либо совершением надписи на закладной.
В соответствии с п.16 Указа №293 от 28.02.96 ведение Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
возлагается на Федеральную комиссию по недвижимому имуществу и оценке
недвижимости. Создание системы учреждений юстиции по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним должно быть завершено к 1 января 2000
года, а сам закон “О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним” вводится в действие 30 января 1998 года. До этого
момента применяется действующий порядок регистрации. Сейчас в России
существует три разные системы регистрации, что сильно тормозит развитие
ипотечного кредитования. Например в Москве земля регистрируется в
Москомземе, нежилые помещения - в Москомимуществе или фонде имущества, а
жилые - в Комитете муниципального жилья. Такая ситуация просто неприемлема
и единая система учёта всех объёктов недвижимости и единая система
регистрации прав на них необходима.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Одна из особенностей ипотеки заключается в том, что заложенное
имущество всегда остаётся у залогодателя. Он сохраняет за собой право
владеть и пользоваться предметом ипотеки в соответствии с его назначением.
По общему правилу за залогодателем сохраняется право самостоятельно
распоряжаться полученными от предмета ипотеки плодами, продукцией и
доходами. В договоре об ипотеке не могут предусматриваться какие-либо
ограничения права залогодателя или третьих лиц по пользованию заложенным
имуществом. Залогодатель вправе завещать заложенное имущество. Соглашение,
ограничивающее это право залогодателя, является ничтожным.
С согласия залогодержателя залогодатель вправе отчуждать заложенное
имущество путём продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в
хозяйственное товарищество или общество либо паевого взноса в
производственный кооператив, иным способом, передавать его другому лицу в
хозяйственное ведение, аренду или временное безвозмездное пользование, если
иное не предусмотрено договором об ипотеке. Срок, на который имущество
предоставляется в пользование не должен превышать срока ипотеки.
При пользовании заложенным имуществом залогодатель не должен допускать
его ухудшения и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается
нормальным износом.
Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обязан:
- застраховать за свой счёт заложенное имущество в полной его стоимости
(а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой
требования, - на cумму не ниже размера требования) от рисков утраты и
повреждения;
- принимать меры для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том
числе для защиты его от посягательства и требований со стороны третьих лиц;
- поддерживать имущество, заложенное по договору об ипотеке, в исправном
состоянии и нести все расходы по содержанию этого имущества, а также
производить его текущий и капитальный ремонт;
- немедленно уведомлять залогодержателя о возникновении угрозы утраты или
повреждения заложенного имущества;
- истребовать предмет ипотеки из чужого незаконного владения.
На залогодателе лежит риск случайной гибели или повреждения имущества
- предмета ипотеки, если иное не предусмотрено договором.
Поскольку предмет залога остаётся у должника, залогодержатель имеет
ограниченные обязательства. Залогодержатель вправе:
- проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия
содержания имущества, в том числе если оно передано во владение третьих
лиц;
- требовать от залогодателя принятия мер к сохранности предмета ипотеки;
- требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет
ипотеки.
При предъявлении третьими лицами к залогодателю иска о признании за
ними права собственности или иных прав на заложенное имущество, о его
изъятии или обременении либо иных требований, удовлетворение которых может
повлечь уменьшение стоимости или ухудшение этого имущества, залогодержатель
имеет право участвовать в деле. В том случае, если залогодатель отказался
от защиты своих прав на заложенное имущество или не осуществляет её,
залогодержатель вправе использовать все способы защиты от имени
залогодателя без специальной доверенности и требовать от залогодателя
возмещения понесённых в связи с этим необходимых расходов. Он также имеет
право, действуя от своего имени, истребовать заложенное имущество из чужого
незаконного владения для передачи его во владение залогодателя.
При залоге права аренды на недвижимое имущество залогодатель имеет
своего должника и сам является должником залогодержателя, поэтому в
договоре о залоге прав отражаются дополнительные права и обязанности
сторон. В частности залогодатель должен своевременно вносить арендную
плату, а залогодержатель вправе требовать в суде перевода заложенного права
на себя, если залогодатель не исполняет свои обязанности.
Закон предусматривает прекращение права собственности залогодателя на
предмет ипотеки вследствие выкупа (например - бесхозяйственно содержимых
культурных ценностей) для государственных или муниципальных нужд,
реквизиции (ст.242 ГК РФ) или национализации (ст.235 ГК РФ) предмета
ипотеки. В таких случаях залогодатель получает другое имущество или
соответствующую компенсацию и право залога будет распространяться на это
имущество либо залогодержатель приобретает право преимущественного
удовлетворения своего требования из суммы полученной залогодателем
компенсации. В случаях, когда предмет ипотеки изымается у залогодателя по
виндикационному иску в пользу законного собственника имущества (ст.301 ГК
РФ) либо в виде санкции за совершение преступления или иного
правонарушения, залог в отношении этого имущества прекращается.
В приведённых выше случаях залогодержатель вправе потребовать от
должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой.
Залогодержатель имеет право требования досрочного исполнения обязательства
и в том случае, если предмет залога погиб или повреждён либо право
собственности или хозяйственного ведения на него прекращено и залогодатель
в разумный срок не восстановил его или не заменил другим равноценным
имуществом. Замена предмета залога допускается только с согласия
залогодержателя, если законом или договором об ипотеке не предусмотрено
иное.
Залогодержателю принадлежит право преимущественного удовлетворения
своего требования по основному обязательству из страхового возмещения за
утрату или повреждение предмета ипотеки, независимо от того, кто является
выгодоприобретателем по договору страхования.


5. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИПОТЕКА

В соответствии со ст.21 закона “О залоге” и ст.342 ГК РФ допускается
последующий залог уже заложенного имущества в обеспечение исполнения
другого обязательства (последующая ипотека).
Последующая ипотека допускается, если она не запрещена
предшествующими договорами о залоге. Причём согласия залогодержателя не
требуется. В проекте закона об ипотеке содержится развитие этой нормы: если
предшествующий договор предусматривает условия, на которых может быть
заключён последующий договор об ипотеке, то он должен быть заключён с
соблюдением этих условий. В случае, если залогодатель нарушил запрет или
условия, предусмотренные предшествующим договором об ипотеке, последующий
договор может быть признан судом недействительным по иску предшествующего
залогодержателя, независимо от того знал ли залогодержатель по последующему
договору о таком запрещении или таких условиях.
Согласно п.3 ст.342 ГК РФ залогодатель обязан сообщать каждому
последующему залогодержателю сведения обо всех существующих ипотеках и
отвечает за убытки, причинённые залогодержателям невыполнением этой
обязанности. Однако, в проекте закона об ипотеке есть, на мой взгляд,
возможность для залогодателя отказаться от возмещения убытков последующему
залогодержателю если будет доказано, что последний мог получить сведения о
предшествующих ипотеках из данных о их государственной регистрации.
Учитывая то, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним носит публичный характер, такая норма является, по меньшей
мере, лишней.
Очевидно, что регистрация последующей ипотеки осуществляется в том же
порядке, что и предшествующие ипотеки, а в последующем договоре об ипотеке
делаются отметки о всех регистрационных записях предшествующих ипотек того
же имущества.
В соответствии с п.1 ст.342 ГК РФ требования последующего
залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после
требований предшествующих залогодержателей. Но возможно возникновение
ситуации, когда срок обращения взыскания на заложенное имущество по
требованиям, обеспеченным последующей ипотекой, наступает раньше, чем по
предшествующему договору. В этом случае допускается одновременное обращение
взыскания по требованиям, обеспеченным предшествующей ипотекой.


6. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, ОБЕСПЕЧЕННОМ ИПОТЕКОЙ

Гражданскому праву известен такой институт как перемена лиц в
обязательстве. ГК РФ посвящает этому главу 24 (ст.382 - 392). Перемена лиц
в договоре об ипотеке производится с соблюдением общих требований
Гражданского Кодекса и в частности статей 355 - 356.
Залогодержатель вправе передать свои права по договору об ипотеке
другому лицу. Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору
в том объёме и на тех условиях, которые существовали к моменту его
перехода, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если при уступке другому лицу своих прав по кредитному договору или
иному обеспеченному данной ипотекой обязательству залогодержатель не
переуступил тому же лицу свои права по соответствующей закладной, договор
ипотеки прекращается и закладная утрачивает силу. Уступка залогодержателем
своих прав по закладной другому лицу означает и одновременную уступку тому
же лицу прав по обеспеченному ипотекой кредитному договору или иному
основному обязательству. Она должна осуществляться путём совершения на
закладной нотариально удостоверенной именной передаточной надписи в пользу
нового залогодержателя.
В статье 389 ГК РФ установлено, что уступка требований по сделке,
требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в
порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не
установлено законом. Проект закона об ипотеке содержит лишь отсылку к ст.
389 ГК РФ. По моему мнению, достаточно однократной государственной
регистрации (при заключении договора), ведь главный её смысл сводится к
тому, чтобы органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимость, были поставлены в известность о совершённой сделке. Перемена
лица в обязательстве не изменяет его сущности, изменяется лишь лицо, в
пользу которого залогодатель должен исполнить обязательство, обеспеченное
ипотекой.
Лицо, которому переуступлены права по закладной, становится на место
залогодержателя по соответствующему договору ипотеки.
Согласно общим правилам гражданского права, закреплённым в части 2
статьи 382 ГК РФ, для перехода прав кредитора к другому лицу согласия
должника не требуется, если иное не установлено законом или договором.
Отсюда следует, что должник по кредитному договору или иному обеспеченному
ипотекой обязательству, уведомлённый в письменной форме об уступке прав по
закладной другому лицу, обязан исполнять кредитный договор или иное
основное обязательство в части, неисполненной им к моменту получения
уведомления, новому залогодержателю при условии предъявления им закладной с
надлежаще оформленной передаточной надписью.
Если должник не был письменно уведомлён о состоявшемся переходе прав
кредитора другому лицу, новый кредитор несёт риск вызванных этим для него
неблагоприятных последствий и исполнение обязательства первоначальному
залогодержателю признаётся исполнением надлежащему кредитору.
Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым
кредитором за недействительность переданного ему требования, но не отвечает
за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда
первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед
новым кредитором (ст.390 ГК РФ).
Права залогодержателя по обязательству могут перейти к другому лицу
не только в порядке уступки требования предшествующим кредитором, но и на
основании закона и наступления указанных в нём обстоятельств. В первую
очередь имеется в виду универсальное правопреемство в правах кредитора.
Данные обстоятельства имеют место при реорганизации юридического лица
(кредитной организации, выдавшей ипотечный кредит) в форме слияния,
присоединения, преобразования, выделения или разделения.
Права кредитора могут переходить и при исполнении обязательства
должника его поручителем. К поручителю, исполнившему обязательство
должника, переходят права кредитора по этому обязательству и права, ранее
принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объёме, в котором
поручитель удовлетворил требования кредитора. Поручитель также вправе
потребовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и
возмещения иных убытков, понесённых в связи с ответственностью поручителя
за должника перед его кредитором (ст.365 ГК РФ).
Если третье лицо, выступающее в качестве залогодателя и являющееся
собственником либо законным владельцем предмета ипотеки, исполнит до его
продажи обеспеченное залогом обязательство и тем самым прекратит обращение
взыскания на заложенное имущество, то все права требования кредитора в
отношении должника переходят к этому лицу, исполнившему обязательство.
Проект закона об ипотеке предусматривает и такой способ перемены лиц
в обязательстве, обеспеченном ипотекой, как залог закладной. Закладная
может быть заложена путём передачи её другому лицу - залогодержателю
закладной в обеспечение кредитного договора или иного обязательства между
этим лицом и залогодержателем, названным в закладной, либо её иным законным
владельцем (ипотечным залогодержателем). Залог закладной означает залог
права требования по кредитному договору или иному основному обязательству,
принадлежащего ипотечному залогодержателю и обеспеченного ипотекой. При
неисполнении кредитного договора, обеспеченного залогом закладной,
ипотечный залогодержатель обязан по требованию залогодержателя закладной
уступить ему свои права по договору об ипотеке. При отказе возможен
судебный перевод прав. Залогодержатель закладной при условии добровольной
или судебной передачи ему прав по договору об ипотеке вправе обратить
взыскание на предмет залога в соответствии с условиями закладной и
обеспеченного по ней основного обязательства. Вырученные в результате
реализации предмета ипотеки суммы обращаются в погашение долга ипотечного
залогодержателя залогодержателю закладной, а оставшаяся сумма передаётся
залогодержателю закладной в погашение причитающегося ему долга по
кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой. По
соглашению ипотечного залогодержателя с залогодержателем закладной на ней
может быть сделана специальная залоговая передаточная надпись, дающая
последнему право по истечении определённого срока продать закладную с тем,
чтобы удержать из вырученных денег сумму обеспеченного её залогом
обязательства.
Перевод долга по обязательству, обеспеченному ипотекой, допускается
только с согласия залогодержателя. В противном случае ипотека прекращается.
Новый должник может выдвинуть против требования кредитора возражения,
основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. Что
касается формы перевода долга, то применяются правила, установленные в
отношении формы уступки требования.
Как отмечалось выше, во время действия договора об ипотеке у предмета
ипотеки может изменится собственник или владелец. Лицо, которое приобрело
заложенное по договору об ипотеке имущество в результате его возмездного
или безвозмездного отчуждения либо в порядке универсального правопреемства,
в том числе в порядке наследования, становится на место залогодателя и
несёт все обязанности последнего по договору об ипотеке, включая и те,
которые не были выполнены надлежащим образам первоначальным залогодателем,
если иное не предусмотрено договором.
В Гражданском кодексе предусмотрена ситуация, когда заложенное
имущество переходит в порядке правопреемства сразу к нескольким лицам
(например при реорганизации юридического лица путём его разделения). В этом
случае каждый из правопреемников первоначального залогодателя несёт
вытекающие из ипотеки последствия неисполнения обеспеченного ею
обязательства соразмерно перешедшей к нему части заложенного имущества.
Однако если предмет ипотеки неделим или по иным основаниям остаётся в общей
собственности правопреемников, они становятся солидарными залогодателями.



7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО,
ЗАЛОЖЕННОЕ ПО ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ

Реальное исполнение ипотечных обязательств невозможно без применения
норм обращения взыскания на заложенное имущество. Понятно, что далеко не
всегда ипотека влечёт взыскание на предмет залога. Взыскание на заложенное
имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного
залогом обязательства. Причём взыскание накладывается при неисполнении
обязательства должником по обстоятельствам, за которые он отвечает. Нельзя
обращать взыскание на заложенное имущество, если обязательство не было
исполнено должником по причинам, связанным с действием непреодолимый силы.
В соответствии с ч.1 ст. 13 Указа №293 от 28.02.96 обращение
взыскания на имущества, заложенное по договору об ипотеке, осуществляется
по решению суда, арбитражного суда в соответствии с ГК РФ. Действительно,
общим правилом, регламентирующим порядок обращения взыскания на заложенное
имущество, является положение, согласно которому требования залогодержателя
удовлетворяются из стоимости такого имущества по решению суда.
Однако гражданским законодательством предусмотрен один случай, когда
залогодержателем взыскание на заложенное имущество может быть обращено без
предъявления иска в суд. Удовлетворение требования залогодержателя за счёт
заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается на
основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя и
залогодателя, заключённого после возникновения оснований для обращения
взыскания на предмет залога (п.1 ст.349 ГК РФ). В.В. Витрянский выделяет
здесь три существенных обстоятельства.
Во-первых, такое соглашение будет правомерным лишь в том случае оно
если заключено залогодателем и залогодержателем после того, как должником в
установленный срок не исполнено или ненадлежаще исполнено обязательство, то
есть когда у залогодержателя появляются правовые основания для обращения
взыскания на предмет ипотеки. “Следовательно, - отмечает В.В. Витрянский, -
всякое условие в договоре о залоге о праве залогодержателя на внесудебное
обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество признаётся
юридически ничтожным, как, впрочем, и любое соглашение об этом, заключённое
до установленной даты исполнения должником обязательства”.[26]
Во-вторых, ГК РФ предъявляет особые требования к форме соглашения
залогодержателя и залогодателя о внесудебном обращении взыскания на
недвижимое имущество: такое соглашение должно быть нотариально
удостоверено, в противном случае оно будет считаться ничтожным (п.1 ст.165
ГК РФ).
В-третьих, соглашение об обращении взыскания на заложенную
недвижимость может быть оспорено сторонами такого соглашения. Соглашение
может быть признано недействительным по иску любого лица, чьи права
нарушены указанным соглашением, например предшествующими залогодержателями
или собственником имущества.
Очевидно, что в заключении такого соглашения заинтересованы обе
стороны договора об ипотеке, так как залогодержатель получает возможность
удовлетворить свои требования к должнику без лишних проволочек, а
залогодатель - избежать судебных издержек. Но таких сознательных должников
в природе не так уж много. Так что при неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного ипотекой обязательства кредитору прямая
дорога в суд.
Нормы ГК РФ существенно изменили порядок обращения взыскания на
заложенное имущество. Ранее статьёй 28 Закона РФ “О залоге” допускалось
обращение взыскания на заложенное имущество в бесспорном порядке на
основании исполнительной надписи нотариуса, что чревато большим риском, так
как при получении нотариальной надписи никакой проверки обоснованности
требований залогодержателя, их осно

Новинки рефератов ::

Реферат: Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования (Компьютеры)


Реферат: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Международные отношения)


Реферат: Исследование системы программного регулирования скорости вращения рабочего органа шпинделя (Психология)


Реферат: Чрезвычайные ситуации мирного времени (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: ЛАЗЕРЫ (Физика)


Реферат: Аппаратно-программные средства периферийных устройств системы сбора показаний счетчиков тепловой энергии (Программирование)


Реферат: Ядерный взрыв (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Молодежь и курение (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Гражданское право (шпора) (Гражданское право и процесс)


Реферат: Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка) (Социология)


Реферат: Проявление симметрии в различных формах материи (Естествознание)


Реферат: База данных "Бюро знакомств" (Программирование)


Реферат: Мир и Россия: Основные тенденции истории (История)


Реферат: Империя. Российская империя (История)


Реферат: Контрольное задание по социологии (Социология)


Реферат: Арттерапия в работе с детьми (Психология)


Реферат: Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов (Программирование)


Реферат: Криптология: подстановочно-перестановочный шифр и его применение (Компьютеры)


Реферат: Форма и символ яйца в искусстве (Искусство и культура)


Реферат: Микропроцессор В1801ВМ1 архитектура и система команд (Программирование)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист