GeoSELECT.ru



Гражданское право и процесс / Реферат: Понятие договора, его предмет и принципы (Гражданское право и процесс)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Понятие договора, его предмет и принципы (Гражданское право и процесс)




МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ



Реферат по курсу «Правоведение» на тему:

«Понятие договора, его предмет и принципы»



Студент: Ольховский С.В.
Факультет: ИТ-8
Специальность: 22.03 (САПР)



Москва 1999г



Содержание:


Введение ……………………………………………………………………………… 2
Понятие договора, его предмет и принципы ……………………………………… 3
Виды договоров ……………………………………………………………………… 6
а) свободные и обязательные ……………………………………………….. 6
б) взаимные и односторонние ……………………………………………… 6
в) консенсуальный, реальный, формальный договор …………………….. 7
б) фидуциарный договор …………………………………………………… 7
в) договор каузальный и абстрактный …………………………………….. 7
г) коммутативный и алеаторный договор ………………………………… 7
д) договор возмездный и безвозмездный …………………………………. 7
е) окончательный и предварительный договор …………………………… 8
ж) публичный договор ………………………………………………………. 9
з) договор присоединения …………………………………………………… 10
и) международный и федеративный договор ……………………………... 10
к) трудовой договор ..……………………………………………………..… 11
Заключение ………………………………………………………………………….. 13
Список источников ………………………………………………………………….. 14
Введение

Договоры являются практически самой обширной группой документов,
применяющейся во многих областях жизни общества и хозяйства. Между тем
договоры не входят ни в одну из систем документации. Это говорит о
специфике договоров как документов, оформляющих различные хозяйственные и
другие отношения. Сейчас, когда существует огромное количество как
государственных, так и негосударственных организаций, договорные отношения
получили особое развитие. Поэтому необходимо уделять внимание правилам их
составления и оформления.
Договор - наиболее устойчивая во времени правовая форма. Ее история
насчитывает тысячелетия. Возможность применения договоров на протяжении
столь длительного периода объясняется тем, что речь идет о гибкой правовой
форме, в которую могут облекаться различные по характеру общественные
отношения. Несмотря на изменение ее социально-экономического содержания,
сама по себе конструкция договора как порождение юридической техники
остается неизменной.
С течением времени расширялся состав возможных участников договора -
наряду с физическими лицами (гражданами) в этой роли стали выступать
коллективные образования- организации, наделенные правами юридического
лица. Все более многообразными становились предусмотренные в
законодательстве виды договоров, усложнялись комбинации элементов,
используемых при конструировании конкретного договорного правоотношения.
Целью данной работы ставится освещение вопросов, связанных с
оформлением договоров в различных сферах деятельности. Было бы невозможным
рассмотреть принципы составления всех видов договоров, однако следует
выделить наиболее распространенные и важные из них с тем, чтобы определить
их особенности.

Эти задачи решались в процессе анализа ряда источников. Важнейшими из
них являются такие законодательные источники, как Гражданский кодекс
Российской Федерации и Кодекс законов о труде.


В Кодексе законов о труде рассматривается только один вид договора -
трудовой договор. В кодексе дается определение термина “трудовой договор”,
законодательно закрепляются основы оформления договора, освещаются вопросы,
связанные с действием и расторжением договора.


В Гражданском кодексе дается наиболее широкое определение договора.
Практически все разделы и главы части первой Гражданского кодекса имеют
прямое отношение к регулированию договора. В ГК выделен подраздел 2 раздела
((( (главы 27-29), специально посвященный общим положениям о договоре. В
этом подразделе сосредоточены нормы, представляющие собой общие правила,
направленные на регулирование всех гражданско-правовых договоров.
Естественно, эти правила характеризуются довольно высокой степенью
абстракции и носят обобщенный характер. Детальное же регулирование
договорных отношений должно осуществляться применительно к отдельным видам
договорных обязательств (купля-продажа, аренда, подряд, перевозка,
страхование и т.п.), которые являются предметом части второй ГК.

Один из способов формулирования сторонами условий договора, значительно
облегчающих его оформление, заключается в отсылке к условиям различных
примерных договоров (ст.427 ГК РФ). Для этого достаточно, чтобы примерные
условия договоров были разработаны применительно к конкретным видам
договоров (например, купли-продажи, аренды нежилых помещений), а главное,
чтобы эти примерные условия были опубликованы в печати. К сожалению, в
России практика разработки подобных профессиональных текстов не получила
широкого распространения.

В определенном смысле вторую жизнь многим подобным условиям договоров,
которые не могут рассматриваться сегодня в качестве примерных, может дать
п.2 ст.427 ГК согласно которому в случаях, когда в договоре не содержится
отсылка к примерным условиям, такие примерные условия могут применяться к
отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота. Но для этого они
должны отвечать определенным требованиям: представлять собой правила,
которые являются сложившимися и широко применяемыми в какой-либо области
предпринимательской деятельности, и по сути своей не противоречить
действующему законодательству.


Случаи и порядок разработки формуляров и стандартных форм договоров в
ГК не установлены, не предусмотрены также какие-либо требования к
организациям, разрабатывающим договоры присоединения.

Однако, примерные формы договоров все же существуют. Они имеют
рекомендательный характер и публикуются в специализированной периодической
литературе.

Понятие договора, его предмет и принципы.

Любая отрасль Российского права регулирует определенные правоотношения.
В частности, гражданскому праву свойственно регулирование гражданских
правоотношений, т.е. имущественных и связанных с ними личных
неимущественных прав. Всякое правоотношение возникает вследствие
юридических фактов. В Гражданском Кодексе в ч.1 ст.8 содержится перечень
юридических фактов - как оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. В свою очередь все юридические факты можно
подразделить на правомерные и неправомерные действия граждан и юридических
лиц, а также события. К правомерным действиям граждан, направленным на
возникновение, изменение, прекращение гражданского правоотношения относят,
к примеру, сделки, предусмотренные законом, а также не предусмотренные
законом, но не противоречащие ему.
В гражданском Кодексе “сделкам” посвящена глава 9. Сделки определяются
как - “действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей” (ст.153).
По количеству участников такого правоотношения сделки можно
подразделить на 2 вида: односторонние и двух- или многосторонние.
Односторонние сделки определяются, как сделки, для совершения которых
необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. К такой сделке можно
отнести, например, доверенность (ст.185 ГК РФ).
Двухсторонней и многосторонней сделкой считается сделка, для совершения
которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон необходимо выражение согласованной воли двух и более сторон (ст.154
ГК РФ). Самой распространенной сделкой данного вида является договор.
Понятие, стоящее за этим термином, раскрывается в самом кодексе: соглашение
двух и более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей (ст.420 п.1 ГК РФ).
Следует отметить, что легального определения договора в Гражданском
Кодексе 1964 года не было, и, соответственно, новый действующий Гражданский
Кодекс ввел такое понятие впервые. Также Подраздел 2 кодекса введен
впервые. Введение новых норм обусловлено тем, что договор является в
нынешних условиях рыночной экономики основным юридическим фактом, из
которого возникают обязательственные правоотношения.
Однако не всякое соглашение само по себе составляет договор, - таковым
признается лишь соглашение, вытекающее из намерения участников породить те
или иные гражданско-правовые последствия. Поэтому можно сделать вывод о
том, что всякий договор может быть признан соглашением, но не всякое
соглашение может быть признано договором.
Договоры, в зависимости от соотношения прав и обязанностей участников
обязательства, можно разделить на 2 вида: двусторонние и многосторонние,
отличающиеся не числом участников, поскольку в двустороннем договоре могут
участвовать не 2, а несколько лиц, и тем не менее договор остается
двусторонним. Примером данного вида договоров может служить договор купли-
продажи, в котором одна сторона - продавец, обязана передать имущество, в
другая сторона - покупатель - принять это имущество. Этот вид
характеризует, прежде всего встречная направленность и противоположность,
которая отсутствует в многосторонних договорах. Примером многостороннего
договора является договор о совместной деятельности, о создании простого
товарищества. Данные договоры встречаются довольно редко, преобладающее
положение в гражданском праве занимают двусторонние договоры.
Под термином "Договор" понимают также гражданское правоотношение,
возникшее из договора, и документ, в котором изложено содержание договора,
заключенного в письменной форме.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что термин “договор”
расшифровывается комплексно - и как соглашение, и как документ, фиксирующий
это соглашение, и как возникающее обязательство. Поэтому следует
определить, в каком именно из приведенных значений употребляется термин
“договор” в той или иной норме Гражданского кодекса.
Сторонами договора могут выступать дееспособные физические лица,
граждане, имеющие статус предпринимателя или юридические лица.
Предметом договора являются вещи, включая ценные бумаги, недвижимость,
имущественные права и другие объекты гражданских прав.
В гражданском праве существуют определенные условия, на которых должны
базироваться стороны при заключении договора. К таким условиям относится,
прежде всего, свобода договора. Именно “Свобода договора” - является
основополагающим условием заключения договора.
Проявление свободы договора в конкретной договорной практике имеет для
сферы гражданского оборота ряд весьма важных аспектов:
1. Участники гражданских правоотношений свободны в заключении
договора. Они не
могут быть принуждены к заключению договора, исключая случаи, когда
обязанность такого заключения предусмотрена Гражданским кодексом, законом
или добровольно принятым обязательством (п.1 ст.421 ГК РФ). Следовательно,
граждане и юридические лица свободны заключать или не заключать договор, а
также в выборе контрагента по договору.
2. Участники гражданских правоотношений могут заключать не только
договоры,
предусмотренные законами или иными нормативными актами, но и иные договоры,
не противоречащие им (п.2 ст.421 ГК РФ).
3. Стороны договора могут конструировать свои взаимоотношения из
элементов нескольких различных договоров, создавая так называемый смешанный
договор. В таком случае к их отношениям будут применяться в соответствующих
частях правила о тех договорах, элементы которых использованы сторонами,
если иное не вытекает из существа смешанного договора или соглашения сторон
о том, какие нормы подлежат применению к их договору (п.3 ст.421 ГК РФ).
4. Стороны договора свободны в определении условий его содержания,
исключая случаи, когда те или иные условия договора прямо предписываются
законом или иным правовым актом (п.4 ст.421 ГК РФ).
5. В соответствии с п.4 ст.421 ГК стороны договора свободны установить
для регулирования своих взаимоотношений правила, отличающиеся от тех,
которые предусмотрены диспозитивными нормами права, а, следовательно,
определить свои права и обязанности (п.5 ст.421 ГК РФ).
Именно свобода договора лежит в основе определения сторонами своих прав
и обязанностей, выражающихся в содержании договора. Гражданские права и
обязанности, порождаемые, изменяемые или прекращаемые договором, составляют
содержание обязательственного отношения, возникающего из договора.
Содержание договора проявляют те положения кодекса, которые указывают
на круг действий, которые обязанное лицо должно совершить в пользу
управомоченного лица. Согласно этим положениям, содержание договора
заключается в том, что одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица определенные действия, как-то: передать имущество, в том числе
уплатить деньги, выполнить работу и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности. (ст.307 п.1 ГК РФ). Следовательно, договорные
отношения регламентируются положениями кодекса, которые служат для
регулирования обязательственных отношений вообще, если иное не
предусматривается специальными положениями кодекса о договорах.
Содержание договора составляют условия, в которых формируются
обязательства сторон. Они подразделяются по правовому значению на
существенные, обычные и случайные.
Существенными являются условия, без согласования которых договор не
приобретает юридическую силу, т.е. не считается заключенным. Согласно
Гражданскому кодексу РФ (ст. 432) это те пункты договора, которые признаны
существенными по закону, необходимы для договора данного вида, а также
пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение. Во всех случаях для заключения договора необходимо
соглашение о его предмете, а поскольку большинство договоров - возмездные,
то обязательным является соглашение о цене. В случае, когда в возмездном
договоре нет прямого указания о цене и она может быть определена из условий
договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги
(ст. 424 п.3 ГК РФ). При этом наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих
однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно
быть доказано заинтересованной стороной. При наличии разногласий по условию
о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор
считается незаключенным.
Другие существенные условия должны определяться, исходя из норм,
регулирующих соответствующий вид договора.
Обычными являются условия, типичные для договора данного вида,
предусмотренные законодательством и обязательные для участников договора.
По общему правилу они определяются диспозитивными нормами, и стороны вправе
отступить от них.
Случайными считаются условия, которые стороны согласовывают в
дополнение к обычным условиям договора и которые отражают особенности их
взаимоотношений и специфические требования к предмету договора, порядку его
исполнения, ответственности за неисполнение (например, условие о введении
неустойки на случаи нарушения договора).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо
установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии
такого соглашения условия договора определяется диспозитивной нормой (ст.
421 п. 4 ГК РФ).
Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой,
соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми
к отношениям сторон (ст. 421 п. 5 ГК РФ).
При этом следует иметь в виду, что при толковании условий договора
судом будет приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем
слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его
неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом
договора в целом.
При невозможности определить содержание договора выясняется
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом
принимается во внимание все соответствующие обстоятельства, включая
предшествующие договору переговоры, переписку, практику, установившуюся во
взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение
сторон (ст. 431 ГК РФ).
Составными частями договора являются:
- название вида и заголовок документа (договор купли-продажи и т.д.);
- дата, место составления, номер;
- наименования сторон (полные и сокращенные названия фирм);
- предмет договора;
- условия и сроки реализации;
- условия и сроки оплаты, особенности и порядок расчетов;
- порядок сдачи-приема выполненных работ;
- ответственность сторон (в том числе санкции за невыполнение принятых
обязательств);
- гарантии, страхование и форс-мажорные обстоятельства;
- переход права собственности и риски;
- порядок разрешения споров;
- юридические адреса сторон (с указанием почтовых адресов, банковских
реквизитов, номеров телефонов, факсов);
- подписи должностных лиц (с указанием должностей, расшифровок подписей
и дат подписания документов);
- печати фирм-контрагентов.


Виды договоров


Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими
свойствами, так и определенными различиями, позволяющими ограничивать их
друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе
многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление
на отдельные виды. В основе такого деления могут лежать самые различные
категории, избираемые в зависимости от преследуемых целей. Деление
договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное
практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота
достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее
существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору,
который в наибольшей мере соответствует их потребностям.
По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и
обязательные. Свободные - это такие договоры, заключение которых всецело
зависит от усмотрения сторон. Заключение же обязательных договоров, как это
следует из самого их названия, является обязательным для одной или обеих
сторон. Большинство договоров носит свободный характер. Они заключаются по
желанию обеих сторон, что вполне соответствует потребностям рыночной
экономики. Однако в условиях экономически развитого общества встречаются и
обязательные договоры. Обязанность заключения договора может вытекать из
самого нормативного акта. Например, в силу прямого указания закона в
случаях создания юридического лица заключение договора банковского счета
становится обязательным как для банковского учреждения, расположенного по
месту регистрации юридического лица, так и для созданного юридического
лица (ст.109 Основ гражданского законодательства 1991 г.). Среди
обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры.
В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между
участниками все договора делятся на взаимные и односторонние.
Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у другой -
только обязанности. Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает
права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне.
Большинство договоров носит взаимный характер. Так, по договору купли-
продажи продавец приобретает право требовать от покупателя уплаты денег за
проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь покупателю.
Покупатель, в свою очередь, приобретает право требовать передачи ему
проданной вещи и одновременно обязан заплатить продавцу покупную цену.
Вместе с тем встречаются и односторонние договоры. Например, односторонним
является договор займа, поскольку заимодавец наделяется по этому договору
правом требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед
заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких прав по договору и
несет только обязанность по возврату долга (ст.457 ГК РФ).
В зависимости от порядка заключения и момента возникновения прав и
обязанностей сторон в обязательстве различаются консенсуальный, реальный и
формальный договоры.
Консенсуальными (от лат. consensus - соглашение) являются договоры, для
заключения которых достаточно только соглашения сторон (например, купля-
продажа ст. 457 п. 2 ГК РФ).
Реальными (от лат. геs - вещь) считаются договоры, для заключения
которых помимо соглашения сторон необходима фактическая передача имущества,
являющегося предметом договора (например, перевозка ст. 785 п. 2 ГК РФ).
Формальными именуются договоры, для заключения которых требуется
оформление по предписанной законом форме: письменной или нотариальной
(например, рента ст. 584 ГК РФ, дарение ст. 574 ГК РФ, продажа предприятия
ст. 560 ГК РФ). Как консенсуальный, так и реальный договор может быть
формальным.
Все договора разделяются на 2 категории, в зависимости от
имущественного представления. По возмездному договору имущественному
представлению одной стороны соответствует имущественное представление
другой. В безвозмездном договоре имеет место одностороннее имущественное
представление, например в договоре дарения. Возмездные договоры являются
общим правилом для гражданского права, а безвозмездные составляют
исключение.
Так, договор купли-продажи - возмездный договор, который, в
принципе, не может быть безвозмездным. Договор дарения, наоборот, по
своей юридической природе - безвозмездный договор, который в принципе, не
может быть возмездным. Некоторые же договоры могут быть как возмездными,
так и безвозмездными. Например, договор получения может быть и возмездным,
если поверенный получает вознаграждение за оказанные услуги, и
безвозмездным, если такого вознаграждения не выплачивается (ст.115 Основ
гражданского законодательства 1991 г.).
Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует
природе общественных отношений, регулируемых гражданским правом. По этой
же причине п.3 ст.423 ГК устанавливает, что договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа
договора не вытекает иное.
Особое место в гражданско-правовых отношениях занимает договор
основанный на личном доверительном отношении сторон - фидуциарный (от лат.
fiducia - сделка основанная на доверии) договор. Примером такого договора
может служить договор поручения (ст. 971 ГК РФ), основные положения
которого содержат специальные нормы подчеркивающие лично-доверительные
отношения сторон.
В зависимости от очевидности из самого договора его оснований, договор
может быть каузальным (от лат. causa - причина) или абстрактным.
Каузальный договор предполагает четкое и ясное обозначение правовой
цели, которую он преследует. Действительность такого договора зависит от
законности и достижимости цели.
Абстрактный договор не зависит от основания и действителен в любом
случае, если соблюдена форма (например, банковская гарантия ст. 370 ГК РФ).
В зависимости от того насколько известны заранее, при заключении
договора, размер, пропорция и предмет встречного обязательства, договор
может быть коммутативным (от лат. commutare - менять, переменять) или
алеаторным (от лат. аlleator - азартный игрок). При заключении
коммутативного договора размер, пропорция и предмет взаимных обязательств
определены конкретно (например, мена ст. 567 ГК РФ).
При заключении алеаторного договора предмет и характеристики взаимных
обязательств известны не полностью и зависят от условия, заранее знать
которое не представляется возможным или затруднительно (например, лотерея,
игра, пари ст. 1063 ГК РФ).
В зависимости от характера порождаемых договором юридических
последствий необходимо различать договоры окончательные и предварительные
(ст. 429 ГК РФ).
Окончательный договор наделяет стороны правами и обязанностями,
направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия
договора.
Предварительный договор порождает для сторон обязательство заключить
договор в будущем о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Содержание предварительного договора должно включать в себя:
- существенные условия основного договора (п.3 ст.429 ГК РФ);
Так, стороны могут заключить договор, по которому собственник жилого
дома обязуется его продать покупателю, а покупатель купить жилой дом в
начале летнего сезона. В указанном предварительном договоре обязательно
должно содержаться условие, позволяющее определить тот жилой дом, который
в будущем будет продан. В противном случае данный предварительный договор
будет считаться не заключительным. В этом же договоре может быть указание
на цену, по которой жилой дом будет продан, или установлен порядок ее
определения. Однако отсутствие последнего условия не влияет на
действительность данного предварительного договора должно быть оплачено по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары.
- срок, в пределах которого должен быть заключен основной договор; при
отсутствии указания о таком сроке он предполагается равным одному году с
момента заключения предварительного договора (п.4 ст.429 ГК РФ). Если такой
срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит
заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
Если в указанные выше сроки основной договор не будет заключен и ни одна из
сторон не сделает другой стороне предложение заключить такой (оферта),
предварительный договор прекращает свое действие.
В случаях, когда сторона, заключившая предварительны договор, в
пределах срока его действия уклоняется от заключения основного договора,
применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных
договоров .
Данный вид договоров нередко используется во внешней торговле.
К особому виду договора относится договор в пользу третьего лица (ст.
430 ГК РФ).
Как правило, договоры заключаются в пользу их участников и право
требовать исполнения таких договоров принадлежит только их участникам.
Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а
указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу, поскольку
иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из существа
обязательства (ст. 430 л. 1 ГК РФ). В законе впервые указано на
необязательность обозначения конкретного третьего лица. Важно только то,
чтобы в договоре было указано, что он заключается в пользу третьего лица.
С момента, когда третье лицо заявило должнику о своем намерении
воспользоваться правом по договору, стороны не могут изменить или
расторгнуть заключенный договор без согласия третьего лица (п.2 ст.430 ГК
РФ).
Таким образом, договор в пользу третьего лица создает право требования
для лица, не участвовавшего в заключении договора, причем это право может
сосуществовать с правом требования лица, заключившего договор, однако
одновременно эти требования заявляться не могут. В некоторых случаях право
требования третьего лица исключает заявление требования лицом, заключившим
договор.
Договором в пользу третьего лица является, к примеру договор перевозки
груза (ст. 785 ГК РФ).
В договоре перевозки третье лицо - грузополучатель. Его право
требования к перевозчику в одних случаях (при полной утрате груза) не
исключает заявления такого же требования со стороны грузоотправителя,
заключившего договор, а в других (частичная несохранность груза, просрочка
доставки) - исключает его.
Иногда по договору в пользу третьего лица это лицо несет и некоторые
обязанности. Так, грузополучатель по договору перевозки, имея право
требовать выдачи груза перевозчиком, в то же время обязан принять прибывший
в его адрес груз и уплатить соответствующие провозные платежи и сборы.
Если третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору,
то лицо, заключившее договор, может воспользоваться этим правом, если это
не противоречит закону, договору или существу обязательства (ст. 430 п. 4
ГК РФ).
Должник по договору в пользу третьего лица может выдвигать против
требования третьего лица все вытекающие из договора возражения, как
предусмотренные общими правилами, обязательственного права (например, при
невозможности исполнения, за которую должник не отвечает), так и вытекающие
из условий договора (несоблюдение его предписаний, ненаступление требуемых
обстоятельств и т.д.).
Некоторые договоры совершаются посредством конклюдентных действий.
Конклюдентные действия (сопcludo - заключаю, делаю вывод) - действия лица,
выражающие его волю установить правоотношение (например, совершить сделку,
заключить договор), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а
поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении. Путем
совершения конклюдентных действий, в частности заключается публичный
договор.
Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен
ст.426 ГК РФ. В соответствии с указанной статьей публичный договор
характеризуется следующими признаками:
1.Обязательным участником публичного договора является коммерческая
организация;
2.Указанная коммерческая организация должна осуществлять деятельность
по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.
3.Данная деятельность должна осуществляться коммерческой организацией
в отношении каждого, кто к ней обратиться (розничная торговля,
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения,
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
4.Предметом договора должно быть осуществление коммерческой
организацией деятельности, указанной в пункте п.п. 2 и 3.
При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не
является публичным и рассматривается как свободный договор.
Природа публичного договора предполагает наложение на участвующую в нем
коммерческую организацию запретов, указанных в Гражданском кодексе в ст.
426:
1. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному
лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме
случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного
договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением
случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
3. При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения
публичного договора другая сторона вправе по суду требовать заключения с
ней договора в соответствии с положениями, применяемыми при заключении
договора в обязательном порядке.
4. Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения
публичного договора.

5. Условия публичного договора, не соответствующие вышеперечисленным
требованиям, ничтожны.
При разрешении споров по искам потребителей о понуждении коммерческой
организации к заключению публичного договора необходимо учитывать, что
бремя доказывания отсутствия возможности передать потребителю товары,
выполнить соответствующие работы, предоставить услуги, возложено на
коммерческую организацию.
Разногласия сторон по отдельным условиям публичного договора могут быть
переданы потребителем на рассмотрение суда, независимо от согласия на это
коммерческой организации.
Коммерческая организация, необоснованно уклоняющаяся от заключения
договора, должна возместить потребителю причиненные этим убытки (п.4 ст.445
ГК РФ). С отношениям по публичному договору (розничная купля-продажа,
энергоснабжение, прокат, бытовой и строительный подряд, банковский вклад,
страхование, хранение и т.д.) с участием гражданина, помимо общих положений
и норм о договорах соответствующего вида применяются законы о защите прав
потребителей и принятые в соответствии с ними иные правовые акты Российской
Федерации.
Среди встречающихся на практике в современных условиях развитого
гражданского оборота способов заключения договора обращают внимание на
такие, при которых содержание соглашения, достигаемого сторонами договора,
формируется волей одной из них.
Такие договоры принято называть договорами присоединения. Именно такую
разновидность договоров предусматривает ст.428 ГК РФ, где в пункте 1 дается
определение договора присоединения, как договора, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом.
Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или
изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит
закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит
другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые
она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии
у нее возможности участвовать в определении условий договора (ст. 428 п. 2
ГК РФ).
В то же время возможность расторжения или изменения по требованию
потребителя заключенного договора присоединения ограничена определенными
пределами. Эти пределы зависят от того, знала ли (должна ли была знать)
присоединившаяся сторона, на каких условиях она заключает договор. Если
обременительные или иные невыгодные для нее условия были ей известны или
должны были быть известны до заключения договора, то заявленное ею
требование о расторжении или прекращении договора подлежит оставлению без
удовлетворения (п.3 ст.428 ГК РФ).
В следующую категорию договоров принято вносить международный и
федеративный договор.
Договор международный - соглашение между государствами и другими
субъектами международного права по различным вопросам их взаимных и
международных отношений, устанавливающее для его участников международные
права и обязанности. Международный договор - главный источник
международного права.
В зависимости от органов, заключающих международный договор, различают
договоры межгосударственные, межправительственные и межведомственные.
В зависимости от числа участников договоры международные подразделяются
на двусторонние и многосторонние. К последним относятся и общие, или
универсальные, договоры, в которых могут участвовать все государства мира
независимо от социальной или политической системы (например, договоры о
запрещении испытаний ядерного оружия, нераспространении ядерного оружия,
конвенции, кодифицирующие международное право, - морское, дипломатическое,
консульское и др.). По содержанию международные договоры делятся на
политические (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, о ненападении,
нейтралитете, государственных границах, мирные договоры, договоры в области
разоружения и др.), экономические (торговые, об оказании экономической и
технической помощи, о займах, кредитах и т.п.) и договоры по специальным
вопросам (в области связи, транспорта, здравоохранения, образования, науки
и культуры, правовой помощи, по консульским вопросам и т.д.).
Наименование и форма международного договора могут быть различными:
договор, соглашение, конвенция, пакт, устав, статус, протопоп, обмен
письмами или нотами и др.
Условия действительности международного договора - заключение договора
между субъектами международного права; соглашение между ними, основанное на
принципе добровольности и равноправия; соответствие содержания договора
международного основным принципам международного права (договоры
международные, заключенные с применением насилия, агрессивные,
неравноправные и т.п., абсолютно недействительны).
Договоры международные заключаются на определенный срок (например,
договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, о нейтралитете) или
бессрочно (например, мирные договоры, уставы многих международных
организаций). Если по истечении срока договор по соглашению сторон не был
продлен, он прекращается, т.е. утрачивает свою обязывающую силу.
Прекращение договора международного может иметь место и до истечения срока
- по соглашению сторон, а также путем денонсации, когда она предусмотрена в
самом договоре, и как исключение - путем одностороннего отказа
(аннулирования) в случае существенного нарушения условий международного
договора другой стороной или коренного изменения обстановки (ссылка на это
обстоятельство недопустима в отношении договора международного,
устанавливающего государственную границу).
Федеративный договор - договор о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Федеративным договором предусматривается разграничение государственной
собственности на природные ресурсы, землепользование, бюджетное устройство
и налоговое регулирование, обеспечение социально-экономических прав
граждан, обеспечение соответствия конституций (уставов), законодательных и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции
Российской Федерации.
Во взаимоотношениях с федеральными органами Государственной власти все
субъекты Российской Федерации между собой равноправны (Конституция
Российской Федерации ст. 5 п. 4).
Стоит также уделить внимание такому понятию, как трудовой договор или
контракт.
Сегодня государство, как правило, определяет в сфере трудовых отношений
лишь принципы их регулирования и гарантии для работников. Работодатель же
через коллективный и индивидуальный договоры конкретизирует условия труда.
Он может улучшить их по сравнению с гарантиями, установленными в
законодательстве, но не может ухудшить, иначе такие условия договоров
являются недействительными (ст.5 КЗоТ).
В сентябре 1992г. в КЗоТ были внесены изменения. Одно из них
практически узаконило понятие контракта, признавая его синонимом трудового
договора. Одновременно термин “контракт” стал синонимом и термина “срочный
трудовой договор”, и на практике почти повсеместно под контрактом
подразумевается именно срочный трудовой договор.
В соответствии со статьей 15 КЗоТ Российской Федерации трудовой договор
(контракт) есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением,
организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по
определенной специальности, квалификации или должности с подчинением
внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация
обязуется обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о
труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Порядок заключения трудового договора (контракта) определен статьей 18
КЗоТ РФ. Трудовой договор заключается в письменной форме. Запись о периоде
работы по трудовому договору вносится работодателем в трудовую книжку.
Для установления трудовых отношений не имеет значения организационно-
правовая форма организации: в любой из них при заключении договора
действуют все правила, установленные трудовым законодательством.
Сам трудовой договор состоит из нескольких разделов.
Первый раздел, определяемый как “Общие требования”, предусмотрен ст.15
КЗоТ. Здесь указывается наименование профессии и должности работника,
структурное подразделение. В этом разделе определяется и срок действия
договора. В соответствии со ст.17 КЗоТ РФ трудовой договор с работником
может заключаться на неопределенный срок, на срок не более 5 лет, а также
на время выполнения определенной работы. Срочный договор может быть
заключен только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы,
условий ее выполнения, интересов работника, а также в случаях,
непосредственно предусмотренных законом. Поскольку судебная практика
исходит из недопустимости заключения срочных трудовых договоров для
выполнения работы, носящей постоянных характер, в трудовом договоре
необходимо указать причину, по которой ограничивается срок его действия.
Второй и третий разделы трудового договора с работником посвящены
определению прав и обязанностей работника и предприятия, с учетом специфики
и задач предприятия. В четвертом разделе контракта уточняется оплата труда
и социально-бытовое обеспечение работника. В соответствии со ст.80 КЗоТ РФ
указываются вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов,
премий, и т.д. Пятый раздел именуется “Иные условия трудового договора” и
освещает такие вопросы, как продолжительность отпуска, режим и
продолжительность рабочего времени. Здесь же рассматривается
ответственность работника (материальная ответственность может быть двух
видов: ограниченная и полная).
При заключении трудового договора не могут устанавливаться по
согласованию сторон трудового договора следующие условия: основания
увольнения, установление не предусмотренных законодательством
дисциплинарных взысканий, введение для работников полной материальной
ответственности, кроме случаев, предусмотренных в ст.121 КЗоТ РФ.
Заключение трудового договора считается фактическим допущением к
работе, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом
оформлен (ст.18 КЗоТ РФ).
Трудовой договор может заключаться не только с работником предприятия,
учреждения, организации, но и с руководителем.
В трудовом законодательстве помимо понятия “трудовой договор”
существует термин “коллективный договор”. Этот вид договора регулирует не
только трудовые, но и социально-экономические и профессиональные отношения
между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении,
организации.
В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства
работодателя и работников по следующим вопросам: оплата труда; занятость;
продолжительность рабочего времени и отдыха; медицинское и социальное
страхование; льготы для работников, совмещающих работу с обучением;
ответственность сторон; отказ от забастовок по определенным условиям. Могут
быть включены и другие условия коллективного договора.
Положения и нормы об отдельных видах договоров (купля-продажа,
розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для
государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости,
продажа предприятия, мена, дарение, пожизненная рента, пожизненное
содержание с иждивением, постоянная рента, прокат, аренда транспортных
средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда
(лизинг), наем жилого помещения, безвозмездное пользование, подряд, бытовой
и строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских
работ, подрядные работы для государственных нужд, выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
возмездное оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заем и
кредит, товарный и коммерческий кредит, финансирование под уступку
денежного требования, банковский вклад, банковский счет, хранение, хранение
на товарном складе, хранение в ломбарде, страхование, поручение, комиссия,
агентирование, доверительное управление имуществом, коммерческая концессия,
простое товарищество, публичный конкурс, игры, пари и т.д.) в развернутом
виде представлены статьями 454-1109 ГК РФ.
Некоторые положения и правила об отдельных видах договоров содержатся
также в специальных нормативных актах: положениях о поставках продукции,
правилах о подрядных договорах, в транспортных уставах и кодексах, правилах
бытового обслуживания граждан и т.д.


Заключение


Идея автономии воли, воплощенная в кодексе, зависит от самого субъекта
права и соответственно, каждый вправе выбирать тот вид договора, в котором
он нуждается. Главное - чтобы заключенный договор не противоречил закону.
Договор - это своего рода произведение искусства. Составление его
требует не только знания законодательства, практики, но и творческих
способностей, навыков точно и кратко формулировать условия договора, умения
выделять в жизненной ситуации юридически значимые моменты.
Искусство составления договора - это умение так формулировать его
статьи, чтобы вы получали перед своим партнером серьезные и в то же время
незаметные для него преимущества; это способность в случае, если вас
вынуждают пойти на уступку в какой либо статье, одной или несколькими
фразами другой статьи свести данную уступку на нет; это умение так
сформулировать условия договора, чтобы партнер во чтобы то ни стало
стремился его исполнить.
Правильно составленный договор - это надежная гарантия от правовых
конфликтов и материальных убытков. Вместе с тем при определенных условиях
- это фактор, способный принести предприятию определенный доход, обеспечить
четкость и слаженность взаимодействия сторон.
Список источников:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации часть 1, М.: “ОСЬ-89”, 1994г.,
208с.
2. Комментарии к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Отв. редактор -
Садиков
О.Н., М., 1996г., 448с.
3. Конституция Российской Федерации. М.: “ОСЬ - 89, 1996г., 48с.
4. Кодекс законов о труде Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями на 25
октября 1992 г.). - М., 1992г.




Реферат на тему: Понятие залога


Содержание

Введение

( 1. Понятие залога
а. Источники залогового права
б. Вещный характер права залога

( 2. Основные виды залога и их подвиды
а. Ипотека
б. Заклад
Договор о залоге и возникновение права залога
Стороны залогового правоотношения

( 3. Защита и реализация права залогодержателя

Заключение

Список литературы



Введение
Институт залога имеет давнюю историю. Он получил большое развитие
практически во всех странах мира. Институт залога существовал и в
советском праве не одно десятилетие. Но с прекращением нэпа и становлением
государственной монополии во всех сферах экономики, которая в первую
очередь проявлялась в преобладании государственных предприятий, в
превращении в государственные органы управления банковско-финансовых
института, В исключительно плановом характере экономики и административном
механизме хозяйствования, залог не получил должного развития и применения.
Умалению значения залога также способствовали существовавшие ограничения в
правоспособности государственных предприятий, составлявших подавляющее
большинство хозяйственных субъектов, законодательный запрет на обращение
взыскания на их основные фонды, отсутствие коммерческого кредитования в
банковской сфере.
Начально кардинальному изменению роли залога дали реформы в экономике
80-х начала 90-х годов. Получение Казахстаном независимости и выбор пути
рыночных преобразования экономики предопределили развитие залоговых
правоотношений в имущественном обороте и, следовательно, реформирование
законодательной базы данного института права.
Этому способствовали и произошедшие изменения в теории гражданского
права в связи с развитием рыночных отношений и необходимостью создания
законодательной базы реформируемой экономики Казахстана. В первую очередь
необходимо отметить изменения в определении права собственности в новом
Гражданском кодексе Республики Казахстан и возрождение в законодательстве и
теории гражданского права института вещных прав, к которому и относится
право залога. С принятием Общей части Гражданского кодекса Республики
Казахстан от 27 декабря 1994 года в регулировании института залога
произошли существенные изменения, в том числе наметились различия в
регулировании этого института по сравнению с законодательством стран СНГ.
Настоящая работа посвящена институту залога.



( 1. Понятие залога.

Залог представляет собой способ обеспечения исполнения обязательств, в
силу которого кредитор-залогодержатель исполнения должником обеспеченного
залогом обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит это имущество за изъятиями, установленными
законодательными актами.
Залоговые операции широко распространены в гражданском обороте,
особенно в связи с получением хозяйствующими субъектами коммерческого
кредита. По этой причине законодателем уделено большое внимание вопросу
регулирования залоговых правоотношений.
Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств,
предусмотренных действующим законодательством. В гражданском праве под
способами обеспечения исполнения обязательств понимаются предусмотренные
законодательством или договором специальные меры имущественного характера,
стимулирующие надлежащее исполнение обязательств, должником путем
установления дополнительных мер защиты для удовлетворения требований
кредиторов. Залог, наравне с неустойкой, удержанием имущества должника,
поручительством, гарантией, задатком и иными способами, предусмотренными
законодательством или договоров, может использоваться для обеспечения
любого обязательства, как-то: кредитного договора, договора аренды и т.п.
Являясь одним из способов обеспечения исполнения обязательств, залог,
тем не менее, занимает среди них особое место. Это обусловлено наличием
ряда негативных явлений в экономике республики - инфляции, невозврата
банковских суд и т.п.
Такие распространенные ранее способы обеспечения обязательств, как
неустойка и гарантия, в настоящее время теряют практический смысл, т.к.
найти надежного гаранта в условиях кризиса неплатежей очень трудно и
кредитор практически лишается возможности проверить платежеспособность
гаранта. То же самое можно сказать и о неустойке. Если должник не имеет
возможности оплатить основную сумму долга, то говорить об оплате им
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств уже не приходится.
В отличие от вышеназванных способов обеспечения исполнения
обязательств залог имеет ряд преимуществ.
Первое - залог является вещным способом обеспечения обязательств и, в
силу этого, кредитор уже не зависит от личности должника или гаранта т.к.
исполнение обязательств обеспечивает вещь, а не личность.
Второе - обеспеченное залогом обязательство удовлетворяется из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
Третье - для должника хорошим стимулом надлежащего исполнения
обязательств является реальная опасность лишиться имущества или
имущественных прав.
Четвертое - несмотря на инфляцию, кредитор имеет возможность реально
возместить все убытки, возникшие по вине должника, так как предметом залога
является ценное и ликвидное имущество, сохранность и наличие которого на
момент расчета должника с кредитором обеспечено договором залога.
Основным источником залогового права является Гражданский кодекс.
Наряду с ним, правоотношения регулируются рядом законодательных
актов. Залог предприятий, зданий, сооружений, квартир, прав на земельные
участки и другого недвижимого имущества регулируется специальным
законодательным актом - Указом Президента Республики Казахстан, имеющий
силу закона от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества».
Причем в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Указа «Об ипотеке недвижимости
имущества» особенности ипотеки земельных участков и прав на них ( права
землепользования, права аренды) устанавливаются Указом Президента
Республики Казахстан, имеющим силу Закона от 22 декабря 1995 года «О
земле». Общие правила Гражданского кодекса Республики Казахстан о залоге
применяются к залогу о недвижимого имущества в случае, если специальными
законодательными актами об ипотеке недвижимого имущества не установлены
иные правила.
К источникам правового регулирования ипотеке недвижимого имущества
также необходимо отнести Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу
Закона, от 25 декабря 1995 года « О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Исходя из того, что залог ценных бумаг акционерных обществ, других
хозяйственных товариществ регулируется с учетом законодательства о ценных
бумагах, необходимо относить к источникам залогового права и нормативные
акты о ценных бумагах и операциях с ними, затрагивающие особенности залога
ценных бумаг.
Основные принципиальные положения о залоге содержатся в ( 3 гл.18
Гражданского кодекса.
Кроме того, на залоговые правоотношения распространяются и другие
нормы части первой ГК, в частности, о возникновении гражданских прав и
обязанностей, осуществлении и защите гражданских прав ( ст. 7-9), об
очередности удовлетворения требований кредиторов индивидуального
предпринимателя в случае признания его банкротом ( ст. 21) , об
очередности удовлетворения требования кредиторов юридического лица при его
ликвидации (ст. 51) и банкротстве (ст.53), об объектах гражданских прав
(ст. 115), о государственной регистрации сделок (ст. 155), праве
собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении (
ст.199), праве оперативного управления (ст. 203), распоряжении имуществом
казенного предприятия ( ст.206), об истребовании имущества из чужого
незаконного владения ( ст.260), и от добросовестного приобретателя (
ст.261), о защите прав собственника от нарушений не соединенных с лишением
владения ( ст.264), защите прав владельца, не являющегося собственником (
ст.265) и др.
Часть вторая Гражданского кодекса также содержит положения о залоге,
содержащиеся в отдельных правилах купли-продажи, ренты, аренды,
доверительного управления имуществом и др.
В качестве предмета залога по смыслу статьи 301 ГК РК может
использоваться всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права,
за исключением имущества, изъятого из оборота, и требований, неразрывно
связанных с личностью кредитора, имеющее стоимостную оценку и на которое,
соответственно, допускается обращение взыскания.
Таким образом, предметом залога могут выступать такие объекты
гражданских прав, как недвижимые и движимые вещи, а также права требования,
вытекающие из различных обязательств.
Не могут быть предметом залога требования, неразрывно связанные с
личностью кредитора, в частности об алиментах, о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью, а также права на нематериальные блага - это
жизнь, здоровье, имя, честь и т.п., непередаваемость которых прямо
оговорено в гражданском законодательстве.
Несмотря на кажущуюся простоту в установлении правового режима
имущества, передаваемого в залог, на практике трудно это сделать, и очень
часто сложно определить, что является предметом залога. Одним из таких
примеров может служить ипотека предприятия или иного имущественного
комплекса. Залогодатель, как правило умалчивает, а залогодержатель не
пытается выяснить, какое оборудование и механизмы, входящие в имущественный
комплекс являются собственностью залогодателя, а 309 Гражданского кодекса
РК право какие взяты им в аренду или получены в лизинг. При этом согласно
статьи 309 Гражданского кодекса Республики Казахстан право залога
распространяется на весь имущественный комплекс.
Итак, мы видим, что без четкого определения предмета залога невозможно
правильно определить ликвидность предоставляемого в залог имущества, объем
требований, которые может обеспечить залог, способ удовлетворения
требований кредитора из залога.
По всей видимости, существенными условиями договора о залоге,
предписанными законодательством и требующим достижения соглашения сторон,
должны являются предметы залога и его оценка, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспеченного залогом, а также соглашения о том,
у какой из сторон находится заложенное имущество на время залога, и
соглашение о допустимости использования предметов залога.



2. Вещный характер права залога

Являясь центральным вещным правом, право собственности также является
основанием возникновения всех остальных вещных прав. Иные вещные права
производны от права собственности и представляют собой отдельные правомочия
собственника, ограниченные или отдельными правомочиями владения,
пользования или распоряжения, или в объеме правомочий по осуществлению
владения, пользования или распоряжения, которые принадлежат несобственнику
вещи на законных основаниях - на основании договора или законодательного
акта. Статьей 195 ГК не дается исчерпывающий перечен вещных прав. И
отнесением тех или иных прав к вещным имеет большое практическое значение,
так как обладателю вещных прав в соответствии со статьей 265 ГК
предоставляются аналогичные способы защиты своих прав, какие
предоставляются собственнику имущества. К тому же лицо имеет право на
защиту своего владения также против собственника.
В то же время теория вещных прав является новым направлением
гражданского права Казахстана, которое требует еще дальнейшей разработки и
изучения.
В соответствии со статьей 379 ГК из договора могут возникнуть
обязательственное, вещное, авторское или иное правоотношение. Эта норма
распространяется и на договор о залоге - из договора о залоге могут
возникнуть как обязательственное, так и вещное правоотношение. Но при всем
этом залог все же продолжает оставаться способом обеспечения исполнения
обязательств, как не являясь независимым от обеспечиваемого обязательства
самостоятельным вещным правом залогодержателя, так и не являясь
самостоятельным независимым от обеспечиваемого обязательства отдельным
видом гражданско-правовых обязательств. Особенностью правового
регулирования залоговых правоотношений является регулирование двух видов
правоотношений обязательственных и вещных, что делает вполне справедливым
выделение залога в отдельный институт обеспечительного обязательства и
расположения его в главе 118 ГК «Обеспечение исполнения обязательств».
Двойственность природы правоотношений, возникающих при сделке, не
является чем-то новым и революционным. Аналогичная двойственность
проявляется и во многих иных сделках, связанных с передачей имущества. Так,
например, при займе прослеживаются отношения между займодавцем и заемщиком,
которые характеризуются как обязательственные, и отношения между заемщиком
и денежными средствами, поступающими в собственность последнего, которые
характеризуются как вещное право. Из данного вещного права, носящего
абсолютный характер, могут возникнуть вещные правоотношения, по природе
схожие с правоотношениями, связанными с правом собственности. При хранении
между хранителем и поклажедателем устанавливаются обязательственные
отношения, в то же время между имуществом и хранителем устанавливаются
вещные отношения владения или собственности. Поэтому вещное право залога
характеризует правовую связь между залогоде

Новинки рефератов ::

Реферат: Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная]) (Гражданское право и процесс)


Реферат: Делопроизводство (Менеджмент)


Реферат: Николо Макиавелли: политическая культура средневековья (Политология)


Реферат: Коммерческий кредит (Финансы)


Реферат: Византийская культура (Культурология)


Реферат: Комплексная механизация откормочной фермы КРС на 2000 голов (Сельское хозяйство)


Реферат: Тестирование ППП автоматизации учета основных средств (Программирование)


Реферат: Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями (Компьютеры)


Реферат: Электропривод летучих ножниц (Металлургия)


Реферат: Политические и правовые учения Древней Греции (История)


Реферат: ЭКЧС (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Кредит и его функции (Деньги и кредит)


Реферат: Авраам Линкольн (Исторические личности)


Реферат: Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации (Психология)


Реферат: Курсовик по электротехнике (Радиоэлектроника)


Реферат: Факторинг (Банковское дело)


Реферат: Александр I Павлович (Исторические личности)


Реферат: Озеро в кратере вулкана (География)


Реферат: Налог на добавленную стоимость (Налоги)


Реферат: Возникновение Волжской Булгарии (История)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист