GeoSELECT.ru



Гражданское право и процесс / Реферат: Ипотечное кредитование в России (Гражданское право и процесс)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Ипотечное кредитование в России (Гражданское право и процесс)



[pic]
МВД России
Академия экономической безопасности

Кафедра: Финансы, денежное обращение и кредит



Реферат

“Ипотечное кредитование в России”



выполнил: слушатель 2 курса
юридического факультета Тавтилов Д.А.
проверил: преподаватель кафедры,
старший лейтенант милиции Иванов А.А.



Москва - 2004
Содержание

1. И невозможное возможно ……………………………..………………с.3

Догнать и перегнать Америку ……………………………..……….…с.6


Пародия на немцев ……………………………………...……...……..с.11


Хватит имитаций! ………………………………………..………..….с.14

2. Список используемой литературы ………………………………..…с.16



И невозможное возможно.

Ипотечное кредитование – это предоставление частным лицам
долгосрочных кредитов на покупку жилья под залог самого приобретаемого
жилья. Для того, чтобы ипотека могла осуществляться, необходимо
соблюдение как минимум трех условий. Должны иметься, во-первых,
долгосрочные финансовые ресурсы, которые можно предоставлять клиентам в
виде кредитов; во-вторых, потенциальные клиенты, способные подтвердить,
что их доходы достаточны для погашения кредита; и, наконец, юридическая
возможность использования жилья в качестве залога. Если хотя бы одно из
этих условий не выполняется, массовая ипотека невозможна: давать
ипотечные кредиты либо не из чего, либо некому, либо не подо что.
Сегодня в России толком не выполняется ни одно из перечисленных условий.
Рассмотрим сначала ситуацию с обеспечением ипотечного кредита. Как
уже было сказано, этим обеспечением должна быть сама покупаемая
квартира. Если это так, то в случае необходимости банк должен иметь
возможность выселить оттуда заемщика, а квартиру продать. Считается,
что возможность выселить заемщика в нашей стране гарантированна Законом
об ипотеке[1]. В нем сказано, что заемщика и членов его семьи можно
выселить при условии, что «такие жилой дом или квартира были заложены по
договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата
кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной
организацией либо юридическим лицом на приобретение или строительство
таких жилого дома или квартиры.» (ст. 78).
Понятно, что это положение не работает. Вынудить заемщика и членов
его семьи подписать такое обязательство до выдачи кредита не
представляет особенных проблем, но как получить такое обязательство от
вновь вселяемых людей? А если заемщик на суде скажет, что его
действительно вынудили подписать какую-то бумажку, но жить ему негде?
Станет ли суд в этом случае нарушать конституционное право гражданина на
жилище? Тем более если вспомнить, что выселение несовершеннолетних
членов семьи возможно только с согласия органов опеки, которые согласия
на выселение ребенка на улицу никогда не дадут.
Эту проблему предполагают обходить, создавая специальный резервный
фонд жилья для отселения неплатежеспособных клиентов. Однако если такое
жилье не будет соответствовать жилищным нормам, то отселить в него
никого не удастся, а если будет, то граждане станут брать ипотечные
кредиты именно с целью объявить себя неплатежеспособными и бесплатно
получить квартиру из резервного фонда.
С наличием платежеспособных заемщиков тоже все непросто. В развитых
странах с большим опытом ипотечного кредитования заемщика признают
платежеспособным, если ежемесячные выплаты по кредиту не превышают 30%
от его декларируемого дохода. В таблице приведена сумма ежемесячных
выплат в зависимости от ставки процента и сроков при кредите в 25 тысяч
долларов. Там же указана требуемая величина доходов для этих же
условий. Сегодня наиболее распространены кредиты под 15% годовых сроком
на десять лет. Простой расчет свидетельствует, что претендовать на
такие кредиты могут люди, имеющие официальный доход около 2000 долларов
в месяц.
Это, мягко выражаясь, не самые бедные люди в нашей стране. В
основном это квалифицированные профессионалы – сотрудники иностранных
фирм и высшие менеджеры крупных компаний. Но последние в кредитах, как
правило, не нуждаются, а первых не так уж много, особенно в провинции.
При этом непонятно, надо ли проявлять на государственном уровне такую
заботу о формировании ипотечных систем для этих небедных людей.
Наконец, третья проблема – наличие средств. Принципиально все
ипотечные системы делятся на три большие группы в зависимости от того,
какие средства используются на предоставление кредитов. Одна из них,
условно назовем ее банковской ипотекой, предполагает, что банк
использует для выдачи ипотечных кредитов те же средства, что и для всех
прочих кредитов, то есть преимущественно средства с депозитов.
Другая, так называемая система вторичного ипотечного рынка (она же
американская), основана на использовании для ипотечного кредитования
средств институциональных инвесторов – прежде всего пенсионных фондов и
компаний по страхованию жизни.
Третья модель – контрактно-сберегательная система ипотеки (она же
немецкая) – использует для предоставления ипотечных кредитов средства
целевых накоплений будущих заемщиков.
В чистом виде сегодня в России не может существовать ни одна из этих
систем. Посмотрим почему.
С банковской ипотекой все просто. Ее у нас нет из-за хронического
дефицита долгосрочных привлеченных средств у банков. Система же
вторичного ипотечного рынка уже получила некоторое распространение,
поэтому ее стоит обсудить подробнее. Итак, почему она невозможна, и
каким же образом она все-таки существует?



Догнать и перегнать Америку.

Эта система предназначена для перекачки в ипотечные кредиты самых
дешевых и долгосрочных средств на рынке. Самые долгосрочные средства
находятся в распоряжении пенсионных фондов и компаний, занимающихся
страхованием жизни. В эти организации средства вкладываются надолго и
не могут быть досрочно изъяты в отличие от средств с депозитов
коммерческих банков.
Система вторичного рынка нацелена на то, чтобы институциональные
инвесторы, предоставляющие средства для ипотечного кредитования
(заметим, в принципе высокорискованного), соглашались почти на такую же
низкую доходность, как при инвестициях в практически безрисковые
государственные облигации. Для этого в США созданы посреднические
организации, так называемые ипотечные агентства (их три: Fannie Mae,
Freddie Mae и Ginnie Mae), обязательства которых гарантированы
государством.
Агентства продают свои долговые обязательства инвесторам. Наличие
государственных гарантий позволяет инвесторам рассматривать инвестиции в
эти ценные бумаги как практически безрисковые и соглашаться на
доходность, лишь немного превышающую доходность гособлигаций.
Полученные от продажи своих долговых обязательств деньги агентства
направляют на выкуп у банков ипотечных кредитов. В результате ставки по
ипотечным кредитам оказываются ненамного выше ставок по государственным
долговым обязательствам и значительно ниже рыночных ставок по кредитам
того же уровня риска, что и ипотечные.
Спрашивается, как эта система может быть создана у нас? Ответ
кажется очевидным – никак. Конечно, тупо скопировать систему можно.
Обеспечить долговые обязательства агентств госгарантией тоже можно.
Таким образом, можно добиться того, чтобы инвесторы вкладывали в ипотеку
средства, соглашаясь на доходность, близкую к доходности по российскому
госдолгу. Только какая с этого радость? Ведь это в американский
госдолг инвесторы соглашаются вкладывать средства под 6% годовых, что
обеспечивает для ипотечных кредитов ставку около 8%. Покупая российский
госдолг, скажем еврооблигации, они требуют сегодня около 17% годовых, а
что они потребуют завтра, никому неведомо. Таким образом, в рамках
российского «слепка» американской системы станки для получателей
ипотечных кредитов должны оказаться на уровне около 25%. Что значат для
заемщиков такие ставки, видно из таблицы.


Расчет необходимого дохода для обслуживания ипотечного кредита

|Заем (долл.) |2500|2500|2500|2500|2500|2500|2500|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Годовая ставка (%) |7 |15 |15 |15 |25 |25 |25 |
|Срок (лет) 10 |10 |5 |3 |10 |5 |3 | |
|Ежемесячная выплата |209 |403 |595 |667 |569 |734 |994 |
|(долл.) | | | | | | | |
|Требуемый ежемесячный |968 |1344|1982|2889|1896|2446|3313|
|чистый доход (долл.) | | | | | | | |
|Требуемый ежемесячный |1396|1940|2861|4169|2736|3530|4781|
|доход до уплаты налогов | | | | | | | |
|(долл.) | | | | | | | |

Кроме того, непонятно, кто будет выступать в качестве инвесторов.
Ведь тех источников дешевых и долгосрочных ресурсов, из которых
финансируется ипотека в США, в России практически нет.
Негосударственные пенсионные фонды за 9 месяцев 1999 года привлекли,
по данным инспекции НПФ, 1160 млн. рублей (около 45 млн. долларов).
Даже если представить себе, что они будут вкладывать в ценные бумаги
ипотечных агентств около 20% своих средств (то есть столько, сколько
сейчас занимают в их инвестиционных портфелях все государственные ценные
бумаги), то на круг денег наберется примерно на четыре сотни ипотечных
кредитов.
Ситуация с ресурсами, которые может обеспечить долгосрочное
страхование жизни, тоже не очень радужна. Согласно официальной
статистике, общий сбор страховой премии по долгосрочному страхованию
составляет около 200 млн. долларов в год. Однако до 85% этих договоров
в реальности представляют собой не договоры страхования, а суррогаты,
предназначенные для выплаты наличных без налогообложения. Таким
образом, реальный ресурс, на который можно рассчитывать, составляет
около 30 млн. долларов, из которых в ипотеку может быть инвестировано
(исходя из тех же 20%) порядка 6 млн. долларов. Не густо.
Казалось бы, в условиях отсутствия инвесторов и возможности
обеспечить низкие ставки по ценным бумагам ипотечных агентств нет
никакого смысла создавать систему вторичного рынка, и, тем не менее,
именно она в нашей стране развивается наиболее бурно. Создано уже как
минимум три организации, которые должны выполнять функции агентств, то
есть быть посредниками между банками и инвесторами: Московское ипотечное
агентство, Федеральное ипотечное агентство и Российская ипотечная
ассоциация. Эти организации уже выкупили у банков несколько кредитов.
Причем кредиты были на вполне приемлемых условиях. Ставки от 10% до
18%, срок до 10 лет. Что было использовано в качестве источника дешевых
и долгосрочных инвестиций?
В первую очередь бюджетные средства. И московское, и федеральное
ипотечные агентства производили пока выкуп ипотечных кредитов
исключительно на средства московского и федерального бюджетов. Это
значит, что на дешевые ипотечные кредиты нескольким небедным гражданам
скинулись все налогоплательщики, в основной своей массе значительно
менее состоятельные.
Конечно, бюджетное финансирование рассматривается всеми как
временное решение, как апробация технологии. В дальнейшем, как
предполагается, придут зарубежные инвесторы, которые будут предоставлять
средства на ипотеку под 5-10% годовых. Что же это за инвесторы? Ведь
кажется очевидным, что никакой нормальный инвестор не будет вкладывать
средства в ценные бумаги агентства, гарантированные Российской
Федерацией, под 5% годовых, если, инвестируя средства в долговые
обязательства самой Федерации, он при том же риске может заработать не
меньше 17%. Понятно, что совершить такое могут только, так называемые,
политико-ориентированные инвесторы, то есть те, которые от своих
инвестиций хотят получить не столько финансовые, сколько политические
дивиденды.
В первую очередь к таким инвесторам относятся международные
финансовые организации, такие как МБРР и ЕБРР, а также инвестиционные
структуры, созданные правительствами ряда стран с целью способствовать
продвижению рыночных реформ в России. На этих «политико-
ориентированных» инвесторов и возлагаются все надежды. От них ждут
средств на финансирование ипотеки. Причем, похоже, что ждут не
напрасно.
Так, уже сейчас наиболее активно выкуп ипотечных кредитов у
коммерческих банков осуществляют не официальные российские структуры, а
американский фонд TUSRIF, созданный правительством США. В этом году
фонд планирует выкупить ипотечных кредитов на 130 млн. долларов. Если
исходить из средней величины кредита в 25 тысяч долларов, то этих
средств хватит примерно на 5 тысяч кредитов. В фонде и сотрудничающих с
ним банках работают очень грамотные специалисты по ипотечному
кредитованию, профессионалы высочайшего класса, которые, я уверен,
поставленную задачу выполнят. Это значит, что примерно пять тысяч наших
небедных граждан получат кредиты не за счет всех остальных граждан нашей
страны, а за счет всех граждан Америки. Это, конечно, не может не
радовать.
Более того, есть надежда, что зарубежные налогоплательщики
осчастливят еще некоторое количество наших небедных. Например, ведутся
переговоры с ЕБРР, средства которого сформированы вкладами бюджетов 60
стран, о выкупе ипотечных кредитов Московским ипотечным агентством.
Американцы уже три года ведут разговоры о предоставлении из своего
бюджета 4 млрд. долларов на выкуп кредитов Российской ипотечной
ассоциацией и т.д.
Таким образом, в РФ формируется интересная система вторичного рынка.
Внешне она очень похожа на американскую: банки выдают кредиты, продают
их агентствам, агентства получают средства от инвесторов. Но внутренне
она принципиально другая, ибо в отличие от американской, перекачивающей
на ипотечный рынок сбережения граждан, хранимые у институциональных
инвесторов, наша перекачивает на этот рынок бюджетные средства, то есть
средства отечественных и зарубежных налогоплательщиков.
Политико-ориентированные инвесторы преследуют вполне благородную
цель – обеспечить развитие нашего жилищного рынка, пусть даже за счет
собственных налогоплательщиков. Однако, если на этих принципах будет
создана развитая система, то жилищный рынок России окажется зависимым от
притока зарубежных бюджетных средств. В этой ситуации любые
политические требования Запада к России могут оказаться подкрепленными
возможностью полностью обрушить жилищный рынок, перекрыв доступ средств
на него.



Пародия на немцев.

Некоторые практики, осознавая временный характер успехов системы
вторичного рынка, приступили к строительству контрактно-сберегательной
(немецкой) системы. То, что ее создание в нынешних условиях также
теоретически невозможно, никого, естественно, не смущало. Результат
оказался аналогичен ситуации с системой вторичного рынка. Система,
внешне очень похожая на немецкую, была создана. Однако, как и в случае
с американской моделью, с принципиально иным содержанием и механизмом
работы.
В контрактно-сберегательной системе источником дешевых средств для
ипотечных кредитов служат специализированные целевые депозиты. Заключив
соответствующий контракт со специализированной ипотечной кредитной
организацией (стройсберкассой), клиент берет на себя обязательство в
течение определенного времени ежемесячно вносить фиксированную сумму на
целевой депозит под процентную ставку, величина которой существенно ниже
среднерыночной. После окончания периода накопления, скопив
приблизительно половину необходимых на покупку квартиры средств, клиент
получает кредит на вторую половину средств, также под ставку более
низкую, чем среднерыночная кредитная ставка.
Средства, предоставляемые клиентом, используются для выдачи кредитов
его предшественникам, уже закончившим период накопления. Сам же клиент,
в свою очередь, получает кредит из средств, которые вкладывают клиенты,
пришедшие позже и находящиеся в это время на стадии накопления.
Очевидно, что вся эта процедура происходит в рамках очень строго
регулируемых, контролируемых и часто гарантируемых государством
специализированных кредитных организаций (стройсберкасс). Эти
организации не имеют права осуществлять никаких активных операций, кроме
предоставления кредитов своим бывшим вкладчикам. Рискованность таких
кредитов значительно ниже, чем обычных ипотечных, ибо они выдаются
людям, не только формально подтвердившим свою кредитоспособность, но и
на деле продемонстрировавшим, что они способны в течение длительного
срока ежемесячно осуществлять фиксированные платежи, приблизительно
равные ежемесячным платежам по кредиту.
В России же таких специализированных кредитных организаций нет.
Создать подобную организацию в рамках обычного универсального банка
нельзя, поскольку нельзя гарантировать, что он не будет использовать
сверхдешевые депозитные средства для неипотечных активных операций.
Как же формируют у нас немецкую систему ипотеки? Самым оригинальным
образом – вообще обходясь без кредитных организаций. Их заменяют сами
организации – застройщики. В течение периода накопления все взносы
клиента оформляются как долевое участие в строительстве конкретного
здания и реально инвестируются в это строительство. По его окончании
клиент получает в свое распоряжение (иногда даже в собственность)
квартиру. При этом он уже оплатил стоимость примерно половины квартиры,
а вторую половину получает от застройщика в качестве товарного кредита.
Этот товарный кредит клиент выплачивает застройщику в течение
оговоренного периода.
Таким образом, возникает псевдонемецкая ипотечная схема, внешне
очень похожая на реальную немецкую: клиент в течение периода накопления
вносит вклады на сумму, равную половине стоимости квартиры, затем
получает квартиру, затем выплачивает равными долями стоимость второй
половины квартиры.
Внутренне же схема совершенно иная. Средства, которые выплачивает
клиент в ходе периода накопления, используются не на выдачу кредитов
тщательно проверенным заемщикам, а на финансирование строительства
некоего жилого дома. Средства, которые используются для выдачи кредита,
это не средства других клиентов, находящихся в процессе накопления, а
собственные средства застройщика.
Соответственно, нашей псевдонемецкой схеме присущи риски, совершенно
не свойственные традиционной контрактно-сберегательной системе. В
первую очередь это риск того, что собственных средств застройщика и
средств, внесенных клиентами, не хватит на завершение строительства
жилого дома. В этом случае клиент после периода накопления окажется
долевым владельцем недостроенного объекта.
В настоящее время псевдонемецкая система существует только в рамках
очень крупных и надежных строительных организаций. Поэтому до сих пор
такого не случалось. Однако если эта система распространится шире, и
опыт создания псевдонемецкой ипотечной системы начнут перенимать и
другие организации, то случаев остановки строительства из-за нехватки
средств не избежать. Учитывая, что в псевдонемецкой системе у клиента
нет даже теоретической возможности изъять вложенные средства (разве что
кирпичей из стены наковырять), ее обвал может вызвать большие социальные
потрясения.



Хватит имитаций!

Если мы хотим, чтобы у нас была сформирована реальная система
ипотеки, а не постоянно балансирующая на грани фола грубая пародия на
западные модели, необходимо создать для этого специальные условия. В
первую очередь ипотеку необходимо обеспечить источниками финансовых
ресурсов.
Если формировать ипотеку по немецкой модели, то нужно узаконить
соответствующие кредитные организации с налаживанием системы жесткой
регламентации и контроля за их операциями. На начальном этапе они
должны быть гарантированы либо государством, либо субъектами федерации,
либо надежными западными финансовыми учреждениями. Пока таких
организаций нет, контрактно-сберегательная (немецкая) система не может
быть сформирована.
Если формировать ипотеку по американской модели, то надо начинать с
создания системы институциональных инвесторов, то есть развивать
деятельность негосударственных пенсионных фондов, компаний по
долгосрочному страхованию жизни и т.д. Кроме того, надо сделать так,
чтобы эти организации были заинтересованы в приобретении ценных бумаг
ипотечных агентств при их невысокой доходности (5-10%). А это возможно
только в случае, если доходность по государственным ценным бумагам
установится на еще более низком уровне. Пока это не произойдет, то есть
пока не вырастет и не станет стабильным кредитный рейтинг России,
ипотечные агентства будут продолжать надеяться на зарубежных политико-
ориентированных инвесторов, оставаясь полностью зависящими от интересов
и воли правительств западных стран.
При этом надо отдавать себе отчет, что наличие источников финансовых
ресурсов всех проблем не решит. Реально ипотека сможет развиваться
только тогда, когда помимо возможности выдать деньги у кредитных
организаций появится уверенность в том, что эти деньги они смогут
получить обратно. Иными словами, когда будет, наконец, решена проблема
использования жилья в качестве залога, то есть появится реальная
возможность выселения неплатежеспособных заемщиков. Пока это не станет
четко отработанной рутинной процедурой, ипотечное кредитование останется
высокорискованным бизнесом.
Кроме того, ипотека не станет массовой, пока не вырастет реальная
кредитоспособность населения. Это означает не только то, что должны
увеличиться доходы граждан, но и то, что в стране должны сократиться
темпы инфляции. В противном случае рост цен будет постоянно уменьшать
ту долю заработка, которую заемщик не тратит на повседневные нужды и
может направлять в погашение кредита.



Список используемой литературы.

1. Конституция Российской Федерации – принята на всенародном референдуме
12 декабря 1993 г.;
2. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998
г. N 102-ФЗ;
3. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. М.: Финансы и
статистика, 1996 г.
4. Климович М. Московская приватизация: ипотечные механизмы выкупа
недвижимости. Российский экономический журнал.1996 г.
5. Виктор Минц. “ЭКСПЕРТ” № 12, 27 Марта 2000г.
-----------------------
[1] Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г.
N 102-ФЗ





Реферат на тему: Иск в гражданском процессе: теория и практика
ОГЛАВЛЕНИЕ


Введение…………………………………………………...……………….5
Глава 1. Общая характеристика искового производства……………….11
1. Возникновение искового производства………………...….11
2. Отличие искового производства от других видов
производств………………………………………………………...13
3. Функции, задачи и значение искового производства….…19
Глава 2. Понятие иска и его элементы…………………………………..24
1. Понятие иска……………………………………………...….24
2. Признаки иска…………………………………………….....36
3. Элементы иска……………………………………………....40
Глава 3. Право на иск………………………………………………….….49
Глава 4. Виды исков………………………………………………………64
Заключение………………………………………………………..………73
Библиографический список……………………………………..……….78

Введение


Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в России
принято множество принципиально новых законов, в частности, принят основной
закон страны – Конституция РФ, три части Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) и др. Принятые законодательные акты, особенно Конституция РФ и ГК РФ
вызывают объективную потребность приведения в соответствие с ними и
гражданского процессуального законодательства, устанавливающего механизм и
порядок защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан,
организаций и их объединений.
Принято также законодательство, регулирующее вопросы судопроизводства.
Такие, как ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»[1]; ФЗ от
27.10.95 г. «О внесении изменений и дополнений в ГПК РСФСР»[2] (далее – ФЗ
от 27.10.95 г. «О внесении изменений и дополнений»); ФЗ от 04.01.99 г. «О
внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР»[3] (далее – ФЗ от 04.01.99 г. «О внесении изменений и дополнений»);
ФЗ от 07.08.00 г. «О внесении изменений и дополнений в ГПК РСФСР»[4] (далее
– ФЗ от 07.08.00 г. «О внесении изменений и дополнений»). Была
провозглашена Концепция судебной реформы[5]. Осуществлена разработка нового
проекта ГПК РФ[6], который, к сожалению, до настоящего времени так и не
принят, поскольку не прошел всех согласовательных процедур у законодателя.
Между тем, разработка проекта ГПК РФ была вызвана необходимостью
преобразования существующей судебной системы, совершенствования
гражданского судопроизводства в направлении обеспечения надлежащей защиты
нарушенных прав граждан и организаций (их объединений) и реализации
концепции судебной реформы[7]. Более того, упомянутые нами последние
законодательные изменения ГПК РСФСР, подтверждают тезис о том, что
необходимость принятия проекта ГПК РФ уже назрела.
В юриспруденции учение об иске является одним из фундаментальных, и
привлекает к своему исследованию многих ученых цивилистов-процессуалистов.
Не смотря на то, что дефиниция иска относится к числу теоретических
разногласий, правовой институт иска не умаляет своего научного и
практического значения. В этой связи получение знаний о данном правовом
институте, его правовой природы, условий реализации, имеет, с одной
стороны, большое значение для каждого гражданина и организации, защищающих
свои субъективные гражданские права, либо охраняемые законом интересы, с
другой – обусловливает необходимость получения таких знаний каждым членом
арбитражного суда и судов общей юрисдикции, поскольку ст. 2 АПК РФ и ст. 2
ГПК РСФСР, называет, в качестве коренных и наиболее значимых целей
гражданского судопроизводства защиту прав и охраняемых законом интересов
граждан и организаций.
Это особенно важно в период перестройки всех сфер общественной жизни,
в том числе и работы судебных органов, когда значительно возросли
социальные требования к осуществлению правосудия, призванного обеспечить
надлежащую защиту прав и охраняемых законом интересов каждого гражданина,
предприятия, учреждения, организации и государства в целом.
Следовательно, получение правовых знаний об иске, предопределяет, с
одной стороны, возможность действенной защиты гражданских прав и охраняемых
законом интересов граждан и организаций, с другой – идеальный образ
результата судопроизводства, что позитивным образом отразится на
эффективности осуществления правосудия по гражданским делам.
Этим объясняется теоретическая ценность возникшей проблемы, а также ее
обусловленная не менее значимая практическая проблема, поскольку в
современный период иск позволяет удовлетворять и защищать в юридически-
легитимном порядке многие вновь возникающие права и законные интересы
граждан России. С этих позиций постановка и исследование вопросов об
институте иска в гражданском процессуальной праве России, имеет важное
практическое значение, поскольку отсутствие разработки научных выводов,
касающихся реализации данного средства защиты прав и законных интересов,
условий, при которых он способен наиболее полно выполнять свою роль, может
явиться непреодолимым препятствием на пути судебной реформы.
Сказанное о роли института иска, позволяет, думается, утверждать, что
перед нами стоит сложная практическая и обусловленная этим не менее
значимая теоретическая проблема, разработка которой становиться
приоритетным направлением науки гражданского процессуального права России.
Эти обстоятельства подтверждают тезис об актуальности избранной темы
дипломного сочинения.
Состояние научной разработки проблемы. Проблема института иска в
гражданском процессуальном праве была объектом исследований
дореволюционных, советских и современных ученых цивилистов-процессуалистов.
Так, на общетеоретическом уровне учение об иске исследовалось в работах
видных отечественных ученых цивилистов-процессуалистов – М.А. Гурвича,
Н.Б. Зейдера, В.М. Гордона, А.А. Добровольского, С.А. Ивановой,
П.М. Филиппова, М.А. Викут, Р.Е. Гукасян, П.Ф. Елисейкина, М.С. Шакарян,
О.В. Иванова, А.Ф. Клейнмана, К.С. Юдельсона, К.И. Комиссарова,
С.В. Курылева, Д.М. Чечот, Г.Л. Осокиной, В.Н. Щеглова, Н.А. Чечиной,
А.А. Мельникова, Е.А. Крашенинникова, и др., а также теоретиков права –
Н.В. Витрук, В.А. Кучинского, Н.И. Матузова, О.А. Красавчикова, Л.С. Явича,
В.Е. Гулиева, Ф.М. Рудинского, Д.А. Каримова, Р.О. Халфиной, и др.
Данные исследования придают институту иска особое значение. Именно
правильное понимание и регламентация данного института – необходимое
условие для уяснения многих практических вопросов, в частности возможности
использования искового средства защиты субъективного гражданского права или
охраняемого законом интереса.
В этой связи, неудивительным является то, что проблеме исковой формы
защиты прав и законных интересов, было посвящено множество монографических
исследований[8]. Поэтому при написании дипломного сочинения, автором будут
использованы некоторые из них, которые оказали большое практическое и
теоретическое значение в развитии учения об иске в науке гражданского
процессуального права России.
В целях исследования и осмысления избранной темы дипломного сочинения,
автором будут исследоваться не только названные монографические
исследования, но и другие ученые труды и записки отечественных юридических
вузов, научная литература по гражданскому
процессуальному праву, а также различные подходы рассматриваемой в работе
проблемы, которые были опубликованы в правовых юридических журналах и
газетах. Закрепление теоретических выводов будет при необходимости
сопровождаться материалами судебной практики, опубликованной в Бюллетенях
Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации).
Цели и задачи дипломного исследования. На основании исследования и
анализа действующего гражданского процессуального законодательства России,
монографической литературы преследуется цель определить сущность, правовую
природу иска, установить существующие теоретические и практические проблемы
данного правового института в гражданском процессе, сформулировать
логически обоснованные выводы, предложения по их устранению, рекомендации
по внедрению полученных результатов в практику.
Достижение этой цели связано с решением следующих теоретических и
прикладных задач:
( определение дефиниции иска в гражданском судопроизводстве;
( установление отличительных особенностей искового производства от
других видов гражданского судопроизводства;
( определение задач и функций искового судопроизводства в гражданском
процессе;
( установление элементов иска, а также их содержания;
( анализ содержания права на иск;
( формирование законодательных предложений по совершенствованию
правовых норм, посредством которых реализуется исковая форма защиты прав и
законных интересов в гражданском судопроизводстве.
Методология и методика дипломного исследования. Для исследования и
анализа вопросов, сформулированных в содержании дипломного исследования,
будут использоваться специальные способы (методы) научного исследования,
например, такие, как: диалектический, статистический, исторический,
формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, метод
изучения эффективности действия правовых норм и др.[9]
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения,
четырех глав, включающих в себя параграфы, заключения, библиографического
списка.

1. Общая характеристика искового производства


1. Возникновение искового производства

Для осмысления и выяснения в последующем сущности института иска,
необходимо хотя бы вкратце ознакомиться с историческим генезисом его
возникновения. Данное ознакомление является важным, так как зачастую выбор
гражданами или организациями форм защиты нарушенных или оспоренных прав
либо охраняемых законом интересов, не учитывает их особенностей, правовой
природы, а, практика отечественного законодателя является порочной, когда
он прибегает к дословному копированию зарубежных правовых институтов, не
учитывая этих особенностей.
Итак, исторические истоки иска восходят к римскому праву, развитие
которого обязано деятельности административной власти, в лице претора. Так,
римское частное право развивалось на почве осуществления судебной защиты
права. Претор (и иные магистраты) определяли, в порядке осуществления своей
высшей административной власти, какие притязания получают защиту со стороны
государства, в каких случаях дается иск, не справляясь с тем, имеется ли
норма закона или обычая, обосновывающая данное притязание. «Actionem dabo»
(«я дам иск») – вот основной метод формулировки претором частно-правовых
норм[10].
По римским воззрениям, только судебная защита наличного права давала
иску настоящую ценность и завершение. Однако, только в тех случаях, когда
орган государства устанавливал возможность предъявления иска (actio) по
делам известной категории, можно было говорить о праве, защищаемом
государством. В этом смысле можно сказать, что римское частное право есть
система исков[11]. Иски вырабатывались в Риме исторически, и их число
всегда было ограниченным. Обращаясь к этому периоду исторического развития
Рима, мы обнаруживаем общую дефиницию иска, сформулированную еще в
Дигестах: «Nihil aliud est action quam ius, quod sibi debeatur, iudicio
persequendi» (D. 44. 7. 51; I. 4. 6. pr.)[12]. Из этого определения,
становиться очевидным, что римские юристы дефинировали иск, как требование,
обращенное в судебном порядке.
Заметим, что преторский эдикт не содержал оснований возникновения или
прекращения прав, – он указывал лишь на те предпосылки, при которых
предоставлялась правовая защита[13]. Этим же определялся характер
юридического мышления римского юриста. Его интерес возбуждал не столько
вопрос о том, имеется ли в том или ином рассматриваемом им случае
гражданское право, сколько вопрос о том, что можно осуществить в
процессе[14]. Имелась, таким образом, не система гражданских прав, а
система гражданских исков.
В отличие от римского права, в котором предоставление судебной защиты
порождало право, в современном правосознании субъективное право
рассматривается как первичное (prius), в то время как его судебная защита
является лишь его последствием (posterius). Указанное различие, по мнению
Виндшайда, вызывалось особым, самостоятельным положением римского
магистрата, в отличие от современного суда, подчиненного в своей
деятельности закону. Римская actio являлась тем самым, по Виндшайду, не
средством защиты права, а самостоятельным выражением права. Решающим для
римлянина, утверждал Виндшайд, было не право, существующее вне и до его
судебного осуществления, а возможность осуществления воли судебным путем,
т.е. путем иска, который создавал магистрат. Таким образом, римско-правовое
понятие actio сменяется, по мнению Виндшайда, новым, современным понятием,
которое Виндшайд назвал «притязанием» (Anspruch)[15].
В дальнейшем, критикой понятия притязания было выяснено, что
существенной разницы между этим понятием и римской actio, которую находил
Виндшайд, в действительности нет. Римско-правовой иск был столь же немыслим
вне права, как и право (притязание) без судебной защиты. Так, если претором
обещана при известных условиях защита, то это значит, что претор, как
представитель государственной функции юстиции, при наличии этих условий
обязан ее предоставить; это значит, что на предоставление такой защиты у
управомоченного имеется притязание к претору.
Не вдаваясь в дальнейшую полемику исторического развития иска,
приступим к непосредственному исследованию интересующего нас вопроса,
составляющего цель и задачу дипломной работы.

2. Отличие искового производства от других видов производств

На основании ст. 46 Конституции РФ каждому гражданину гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Реализация установленного
конституционного права на «судебную защиту» реализуется в гражданском
процессе посредством отдельных видов судопроизводств, и обеспечивается
корреспондирующей обязанностью всей судебной системы федеральных судов
общей юрисдикции.
В частности, в ст. 3 ГПК РСФСР говорится, что «всякое заинтересо-
ванное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за
судебной защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого
законом интереса. Отказ от права на обращение в суд недействителен».
Для реализации этой нормы в пределах гражданской процессуальной формы
существуют три вида гражданского судопроизводства: исковое производство;
производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений;
особое производство.
В настоящей работе мы обратимся только к первому – исковому
производству, поскольку оно имеет непосредственное отношение к предмету
нашего исследования. Два другие будут использоваться нами, лишь в целях
сравнительного анализа. Но для этого, прежде всего, охарактеризуем исковое
производство, в целях удобства для сопоставления.
Итак, в учебной цивилистической литературе отмечается, что исковое
производство – основной вид гражданского судопроизводства, поскольку
гражданские дела – это, как правило, исковые дела[16]. В связи с этим
большинство гражданских дел рассматривается в федеральных судах общей
юрисдикции в исковом производстве.
Поскольку обладатель нарушенного права, обращаясь в суд, ищет у суда
защиты нарушенного права и просит суд рассмотреть свое требование в
отношении нарушителя права в предусмотренном законом порядке, т.е.
процессуальном порядке, то обращение этого лица в суд получило название
иска, а производство по этому обращению получило название искового
производства. Однако, при обращении гражданина в суд просьбой об
установлении какого-либо юридического факта (например, владения строением
на праве собственности), реализуемого в особом производстве, средством
обращения является заявление, а не иск.
В другом виде гражданского судопроизводства – производство по делам,
возникающим из административно-правовых отношений, способ возбуждения дел
данной категории производится путем предъявления жалобы (обжалования), а не
предъявлением иска. Данная терминология перенесена в гражданский процесс из
административного права, где отношения имеют публично-правовой характер.
Таким образом, первым отличием искового судопроизводства от двух
других, существующих в гражданском процессе, является различное
процессуальное средство обращения в суд, которое является юридическим
основанием (основной предпосылкой) для возбуждения производства по
гражданскому делу.
Исковое производство отличается от особого производства тем, что оно
всегда связано со спором о праве (интересе), поскольку иск неразрывно
связан с понятием сторон. «Иск, – писал И.А. Жеруолис, – это форма процесса
для разрешения спора о праве. Поэтому не может быть «бесспорных исков», ибо
спор о праве – это не пререкание между сторонами материального
правоотношения, а неисполнение обязанной стороной своих юридических
обязанностей, т.е. нарушение субъективного права уполномоченной стороны
правоотношения»[17]. Неисполнение или прямое нарушение прав какого-либо
лица, или установленного правопорядка, вынуждает это лицо обратиться к
третьему, беспристрастному лицу, которое должно рассудить спорящих.
Таким образом, суд и стороны как соотносительные, сопрягающиеся
понятия присущи только исковой форме процесса, когда наличие одной стороны
предполагает существование другой, выполняющей противоположную функцию[18].
Противоположность интересов по поводу одного и того же объекта всегда
означает спорное состояние, как самого объекта, так и претендующих на него
субъектов. Однако особое производство отличается от искового отсутствием
спора о праве и, как следствие этого, отсутствием спорящих сторон с
противоположными юридическими интересами. Кроме того, в особом производстве
нет и третьих лиц, как заявляющих самостоятельные требования на предмет
спора, так и не заявляющих таковых. В связи с этим, дело возбуждается
заявителем, а не истцом. Вторым участником особого судопроизводства может
быть заинтересованное лицо (лица), а в исковом, вторым участником, причем
обязательным, является ответчик, ибо требование можно предъявить только к
кому-нибудь.
В делах особого производства возможен спор о факте, который требует
судебного подтверждения, если спор о факте не перешел в спор о праве[19].
Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор о
праве, подведомственный судам, суд должен оставить заявление без
рассмотрения и разъяснить заинтересованным лицам их право предъявить иск на
общих основаниях (ч. 3 ст. 246 ГПК РСФСР).
Исковое производство носит состязательный характер, т.к. связано со
спором о праве (интересе), где имеются две стороны с противоположными
интересами. В особом производстве этот принцип проявляется в меньшей
степени, поскольку нет спорящих сторон.
Принцип диспозитивности действует также не в полной мере, поскольку в
особом производстве не применяется такие типичные для искового производства
институты, как мировое соглашение, признание иска, отказ от иска.
При рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из публично-правовых
отношений, в силу неравноправного положения субъектов в административных и
иных правоотношениях также не применимы институты искового производства, а
именно: мировое соглашение, увеличение или уменьшение требований;
исключается возможность предъявления в качестве способа защиты встречной
жалобы, аналогичной встречному иску, и т.д. Однако принцип диспозитивности
«audiatur et altera pars»[20] активно реализуется в исковом производстве,
поскольку в нем участвуют стороны (истец и ответчик) с противоположными
юридическими интересами.
Отличие искового производства, от двух ранее названных нами
судопроизводств заключается в том, что для обеспечения его реального
обеспечения существует институт обеспечения иска. Так, на основании ст. 133
ГПК РСФСР суд или судья по заявлению или ходатайству лиц, участвующих в
деле, или по своей инициативе может принять меры к обеспечению иска.
Таким образом, наличие данного правового института в гражданском
процессе, наиболее гарантирует возможность реализации права на судебную
защиту при помощи искового производства.
В литературе отмечено, что существование отдельного от искового
производства по делам, возникающим их административно-правовых отношений,
объясняется традиционно несколькими правовыми обстоятельствами:
1) неравноправным положением участников (сторон) в регулятивных
(конституционных, административных) правоотношениях, поскольку в них
выступают, с одной стороны, орган государства, должностное лицо, наделенное
властными полномочиями, с другой – гражданин, не имеющий таких полномочий;
2) специфической функцией суда при рассмотрении этих дел, состоящей не
в разрешении спора, как в исковых делах, а в осуществлении судебного
контроля за законностью действий органов управления по отношению к
гражданам и в отдельных случаях – к организациям[21].
Подытоживая проведенный анализ, можно вывести следующие отличительные
особенности искового производства от других видов судопроизводств,
существующих в гражданском процессе:
1. наличие обязательного субъектного состава – сторон (истца и
ответчика), с противоположными юридическими интересами;
2. наличие материально-правового требования, вытекающего из
нарушенного или оспоренного права стороны и подлежащего рассмотрению с
применением исковой формы процесса – иска;
3. наличие спора по поводу субъективного права либо охраняемого
законом интереса;
4. возможность распоряжения спорными материальными правами, путем
заключения мирового соглашения, увеличения или уменьшения либо отказа от
искового требования;
5. возможность предъявления встречного иска, в качестве способа защиты
нарушенных или оспоренных прав либо охраняемых законом интересов;
6. сторонам процесса (истцу и ответчику) предоставляются определенные
правовые гарантии, с обязательным их равноправием в процессе;
7. исковое производство носит состязательный характер, и реализуется
при активном использовании принципа диспозитивности гражданского
судопроизводства.
1.3. Функции, задачи и значение искового производства

В соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР «задачами гражданского
судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и охраняемых законом интересов Российской Федерации, ее субъектов,
федеральных органов государственной власти, органов местного
самоуправления…». Анализ цитируемой правовой нормы, позволяет прийти к
выводу, что в качестве коренных и наиболее значимых целей судопроизводства
ГПК называет защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и
организаций.
Выполняя функции правосудия, суды призваны защищать права и законные
интересы граждан и организаций, способствуют правильному пониманию и
применению законов, формируют направление судебной практики. Решение по
гражданскому делу является актом правосудия, который выносится судом от
имени государства в защиту субъективных гражданских прав и охраняемых
законом интересов.
В целях защиты субъективных гражданских прав и охраняемых законом
интересов, в гражданском процессе, существует исковое производство, где
средством защиты является иск – важнейшее процессуальное средство защиты
прав и законных интересов. А сама защита, происходит в исковой форме,
которая является наиболее приспособленной для правильного рассмотрения и
разрешения споров с вынесением решения. В подтверждение данного тезиса,
приведем следующую судебную статистику, по рассмотрению гражданских дел в
судах общей юрисдикции. Так, в 1999 году значительно возросло поступление
«прочих дел искового производства» с 1526,8 тыс. до 2209,4 тыс., или на
49,1%[22]. В основном, увеличились иски о выселении: с 32,5 тыс. до
34,4 тыс., или на 5,8%[23], а также иски о защите право потребителей: с
27,1 тыс. в 1998 году до 31,6 тыс. в 1999 году[24]. Увеличилось количество
принятых к производству по первой инстанции исков о защите чести,
достоинства и деловой репутации – с 5 до 9[25]. В 2000 году также
наблюдается рост исков, о защите прав потребителей: с 15,05 тыс. до
17,9 тыс.[26]; о защите чести, достоинства и деловой репутации: с
6068 тыс.. до 6477 тыс., или на 6,7%[27].
Исковое производство активно реализуется и в высших судебных
инстанциях РФ. В частности, в первом полугодии 2000 года, в Верховном Суде
РФ из 119 дел, рассмотренных по существу с вынесением решения, 27% с
удовлетворением исковых требований[28].
Положительная динамика роста исковых дел в судах общей юрисдикции
наблюдается и в 2000 году. Так, возросло поступление «прочих дел искового
производства» – с 1072 тыс. до 1242 тыс., или на 15,9%[29]. При этом
наблюдается тенденция значительного снижения «прочих дел, вытекающих из
административно-правовых отношений» – с 48,8 тыс. до 13,7 тыс., или на
71,9%[30].
Приведенные материалы судебной статистики, бесспорно, свидетельствуют
о том, что исковое производство, имеет превалирующее и особое значение,
среди других видов гражданского судопроизводства. Ведь с помощью иска,
защищаются такие важные стороны общественной жизни, как отношения между
потребителем и лицом, оказывающим работу (услугу); защищаются
нематериальные гражданские блага (честь, достоинство и деловая репутация);
и др. Участником указанных правоотношений, всегда является гражданин, т.е.
простое физическое лицо, которое, зачастую, не имеет надлежащего уровня
правовых знаний, позволяющих ему осуществлять защиту своих прав и законных
интересов. Действующий ГПК РСФСР, содержит лишь минимальные процессуальные
требования, соблюдение которых необходимо для возбуждения искового
судопроизводства.
В процессуальной науке достаточно детально изучены основные черты
исковой формы процесса, которые состоят в следующем:
1) порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел последовательно
определен нормами гражданского процессуального закона;
2) лица, участвующие в деле, имеют право лично ли через своих
представителей участвовать в рассмотрении дела в заседании суда;
3) лицам, участвующим в деле, закон предоставляет достаточные правовые
основания, дающие им возможность влиять на ход процесса и добиваться
вынесения законного решения;
4) исковое производство носит состязательный характер[31].
Важность данного правового института обусловлена его генерированием во
многих отраслях российского права. Исковая форма защиты права и законного
интереса существует и активно применяется в арбитражном процессе (гл. 14
АПК РФ. Предъявление иска.). Так, количество исковых заявлений, поступивших
в арбитражные суды в 1998 году, увеличилось с 17,9%, а по сравнению с
1995 годом их число возросло почти в два раза (1995 г. – 344348; 1998 г. –
493581; 1999 г. – 581729)[32]. При этом, отмечается, что в арбитражных
судах Республики Дагестан, Республики Хакасия, Республики Коми;
Калининградской, Камчатской, Калужской, Омской областей, Красноярского
края, количество исковых заявлений увеличилось весьма существенно: на 40-50
и более процентов[33].
Подобная позитивная динамика роста исковых дел в арбитражных судах,
наблюдается и в 2000 году. Так, в указанном году на рассмотрение в
арбитражные суды поступило 634363 исковых заявлений. Это на 9,0% больше,
чем в 1999 году[34]. Как показывает судебно-арбитражная практика, в
основном заметно увеличилось количество исков налогоплательщиков о
признании решений налоговых органов недействительными: с 8825 до 13139, или
на 48,9%. Причем, на протяжении двух лет, в 60% случаях, иски
налогоплательщиков удовлетворяются[35]. Кроме того, эта форма защиты,
применяется и в российском уголовно-процессуальном законодательстве
(ст. 54, 55, 137 УПК РСФСР). Необходимо также заметить, что в уголовной
доктрине, ученые-криминалисты, говоря о содержании искового заявления,
предъявленного в рамках уголовного дела, как правило, единодушны, в том,
что его форма и содержание должна определяться в соответствии со ст. 126
ГПК РСФСР.
Об исковой форме защиты права можно говорить применительно к
третейскому разбирательству. Так, в Законе РФ от 7 июля 1993 г. «О
международном коммерческом арбитраже», говориться о предъявлении иска,
исковом заявлении, исковых требованиях, возражениях ответчика по иску,
равном отношении к сторонам (ст. 8, 13, 18).
В учебной цивилистической литературе справедливо отмечается, что
«несмотря на некоторые различия в исковой форме защиты права в гражданском,
арбитражном процессе, при третейском разбирательстве, принципиальные черты
всех исковых форм в этих юрисдикционных органах одни и те же, и поэтому
некоторые особенности отдельных видов исковой формы защиты права,
применяемой различными юрисдикционным органами, не меняют единой сущности
исковой формы защиты права»[36].
Резюмируя проведенный анализ судебно-статистических показателей работы
судов РФ, автор, приходит к выводу, что исковое производство, представляет
собой наиболее доступный способ защиты нарушенных или оспоренных прав либо
охраняемых законом интересов граждан и организаций, которые относятся к
коренным и наиболее значимым целям гражданского судопроизводства России.
Исковое производство является наиболее приспособленным для правильного
рассмотрения и разрешения споров с вынесением решения по существу. Большая
часть гражданских дел рассматривается именно в этом виде гражданского
судопроизводства, что подтверждает тезис о его особом значении среди других
видов судопроизводств известных отечественному гражданскому процессуальному
законодательству.
Судебная практика (в том числе и судебно-арбитражная) свидетельствует
о том, что исковое производство в настоящее время получило наибольшую
актуальность, поскольку именно в нем, защищаются многие вновь появившиеся с
развитием общества, стороны общественной жизни, в частности, отношения в
сфере защиты прав потребителей, нематериальных благ и др. Полагаю, что к
вышесказанному необходимо также отнести и минимальные процессуальные
требования, предъявляемые к форме искового заявления, которые являются
предпосылкой, для возбуждения искового судопроизводства.
2. Понятие иска и его элементы

2.1. Понятие иска

Хотя категория «иск» довольно часто упоминается в учебной и научной
цивилистической литературе, а также правоприменительной практике,
законодатель не дает ей определения – обстоятельство, детерминирующее
продолжающуюся вокруг нее дискуссию: в юриспруденции нет общепризнанной
дефиниции иска, несмотря на то, что термин «иск» в последние десятилетия
являлся объектом научных исследований.
Однако, не смотря на имеющуюся диффузию термина «иск» во многих
отраслях российского права (гражданского, уголовного, административного,
трудового и др.), легальное определение иска не предусматривается также в
проекте ГПК РФ[37], несмотря на то, что в юриспруденции признается
необходимость обновления понятийного аппарата ГПК законодательными
определениями[38], в том числе и легальной дефиницией термина «иск»[39].
Отсутствует также его аутентическое и казуальное толкование.
В юриспруденции имеется мнение, в силу которого дача определений –
задача не свойственная законодателю, поэтому должна быть возложена на науку
права[40]. Определения могут быть вредны в случае неудачной формулировки,
т.к. могут задержать дальнейшее развитие в жизни правовых норм[41]. На наш
взгляд, трудно согласиться с таким мнением, поскольку обновление ГПК
термином «иск», позволит правоприменителю выработать единые критерии для
применения этого универсального инст-
румента при рассмотрении гражданских дел. Более того, необходимость такого
терминологического закрепления обусловлена имманентной особенностью данной
правовой категории.
С этих позиций, полагаю необходимым, признать заслуживающим внимания
предложение проф. Р.Е. Гукасян закрепить в первом разделе проекта ГПК
основные понятия, встречающиеся в Кодексе, в том числе определение иска,
поскольку такая практика существует: например, в Законе о Верховном суде
Англии 1981 г. есть статья, где расшифровываются основные понятия,
имеющиеся в тексте[42].
При этом, однако, нельзя не согласиться с мнением Г.О. Аболонина в
том, что «вывод о том, что наличие легального определения иска в содержании
ГПК РСФСР … сможет положить конец извечным спорам об определении понятия и
содержания иска, весьма сомнителен»[43], поскольку юриспруденция не может
находиться в состоянии «покоя», ей свойственны многогранные научные мысли,
которые не могут и не должны жить в атмосфере безапелляционных утверждений.
В подтверждение данного тезиса заметим, что в юриспруденции вопрос о
понятии иска продолжает относиться к числу дискуссионных и диктует
необходимость постижения истины и, как следствие этого, возможность
устранения существующей теоретической и практической неопределенности,
поскольку иск выступает средством правовой защиты субъективных прав и
охраняемых законом интересов.
Вопрос об установлении точной терминологии в юриспруденции – есть
вопрос не только не мелочный, но один из существенных. В литературе
отмечается, что: «в юридических науках определения играют большую роль, чем
в каких-либо других науках. От характера определений соответствующих
юридических понятий, юридических институтов, правоотношений и их элементов
зависит качество разработки всей данной отрасли юридической науки. От этого
в сильной степени зависит процесс применения действующих правовых норм на
практике»[44].
Всякое юридическое понятие выступает «инструментом познания» правовой
действительности, если оно носит адекватный отображаемый действительный
характер, является мысленным аналогом реальных правовых явлений и
процессов. При этом образование абстрактных юридических понятий,
предполагает расчленение, выделение и определение каждой из сторон,
свойств, черт изучаемого правового явления и синтезирование в мышлении их
общих признаков[45]. Поэтому при проведении научного анализа и
формулировании дефиниции иска, необходимо исходить из анализа других
исковых категорий, таких, как право на иск, исковая давность, изменение
иска, отказ от иска, признание иска[46].
Посмотрим, как корреспондируются с указанными правовыми категориями,
существующие в юриспруденции дефиниции иска. Ведь употребляя термин «иск»,
юристу важно уяснить, каким содержанием он наполнен.
В литературе в качестве средства защиты права, иск рассматривается как
учеными-процессуалистами, так и учеными-цивилистами. Это обстоятельство
обусловливает появление различных дефиниций иска. Термином «иск» оперируют
как те, так и другие, и поэтому институт иска является как бы смежным
институтом двух отраслей права – права процессуального и права
материального. Процессуалисты, как правило, занимаются только
процессуальной стороной этого института и оставляют в тени
материально-правовую сторону, а цивилисты, наоборот, как правило,
недооценивают процессуальную сторону этого понятия. Разноаспектность во
взглядах на понятие иска, детерминирует среди ученых-юристов продолжающиеся
теоретические разногласия.
Итак, в теории гражданского процессуального права существуют различные
взгляды на соответствующие процедуры рассмотрения предъявленного иска и
самого субъективного материального права или охраняемого законом интереса,
о защите которого просит истец. Этим и обусловлено появление различных
точек зрения на сущность иска и как следствие этого формирование трех
научных концепций (направлений) понимания иска[47].
Так, согласно первой, материально-правовой концепции, иск понимается
как материально-правовое требование истца к ответчику, обращенное через
суд. Представителями данного научного направления являются М.А. Гурвич,
Н.Б. Зейдер, С.Н. Абрамов, П.Ф. Елисейкин[48]. По данной концепции иск
является чем-то самостоятельным, вне права стоящим, он присущ праву в
качестве составной части или свойства самого права[49].
Для представителей этого направления характерно то, что иск
рассматривается как сложное правовое явление, сочетающее в себе как
материально-правовой, так и процессуальный элементы[50]. Поэтому иск
рассматривается в двух аспектах: материально-правовом и процессуальном,
иными словами обосновывается наличие двух самостоятельных понятий иска – в
материально-правовом и процессуальном смысле.

Так, под иском в материально-правовом смысле понимается требование
истца к ответчику и в этом качестве иск выступает как институт
материального права. В процессуальном смысле иск понимается как обращение
истца в суд за защитой и в этом качестве иск выступает как институт
процессуального права[51]. Нам представляется, что данная позиция не
отвечает требованию единства и универсальности иска как средства судебной
защиты прав и законных интересов[52].
Де

Новинки рефератов ::

Реферат: Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов) (Литература)


Реферат: Общественные отношения в контексте public relations (Социология)


Реферат: Образ жизни и обычаи скифов (История)


Реферат: Социальная система и ценностные ориентации личности (Социология)


Реферат: Зорге (Исторические личности)


Реферат: Аранжировка (Ботаника)


Реферат: Курс лекций по международному праву (Международное публичное право)


Реферат: Любовь Маяковского (Литература : русская)


Реферат: Учебно-воспитательная деятельность учителя. Личностные качества учителя (Доклад) (Педагогика)


Реферат: Типология политических режимов (Философия)


Реферат: Англия времен Реставрации (История)


Реферат: Дорожно-Транспортные происшествия (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Разработка тиристорного преобразователя (Радиоэлектроника)


Реферат: Курсовой проект. Расчёт главной насосной станции системы водоотведения (Технология)


Реферат: Межнациональные противоречия в России (Политология)


Реферат: Отчеты по предпрактике в школе (Педагогика)


Реферат: Психогенные сексуальные расстройства (Психология)


Реферат: Петр Первый в Русской истории (История)


Реферат: Влияние реформ Петра I на историю Отечества (История)


Реферат: Владимир Маномах (История)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист